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32.2013.154

Nuova richiesta di una rendita AI respinta poiché non è ancora passato un anno di attesa ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 let. b LAI

Ticino · 2013-07-15 · Italiano TI
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Nuova richiesta di una rendita AI respinta poiché non è ancora passato un anno di attesa ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 let. b LAI

Erwägungen (2 Absätze)

E. 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.   Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L'art.

28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzio-ne di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)

e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

diventato invalido (reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI

2000 p. 84 consid. 1b).

Nella

DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che

l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora

l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a

causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare

concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una

sentenza

del 14 luglio

2006 nella causa U 156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra

parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di

applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è

essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo

il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità

di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,

per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione).

L’Alta

Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di

pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo

successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una

modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa

dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di

decidere.

Tale

principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità

(DTF

129 V 222; cfr., pure,

STFA del 26 giugno

2003 consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003, I 670/01 pubblicata in SVR

2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR

2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA

del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I 475/01).

3.   Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o

ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid.

2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;

Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung,

in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad

art. 41, pag. 258).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l

’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI

stabilisce che l

a riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art.

88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente

dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione

illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato

o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 OAI.

Va

ancora evidenziato che per l’art. 29bis OAI se la rendita è stata soppressa a

causa dell’abbassamento del grado d’invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 let. b LAI.

A

questo proposito va rammentato che ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato

ha diritto a una rendita se (let. a) la sua capacità al guadagno o la sua

capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta

o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili,

(let. b) ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento

in media durante un anno senza notevole interruzione e (let. c) al termine di

questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.

In

DTF 140 V 2 il TF ha stabilito che se l’invalidità rinasce per motivi diversi

da quelli che avevano giustificato in passato l’erogazione di una rendita

temporanea (nel frattempo soppressa) ci si trova in presenza di un nuovo evento

assicurato. In tal caso il versamento della nuova rendita interviene al più

presto dopo sei mesi dal nuovo annuncio all’AI (art. 29 cpv. 1 LAI). L’art.

88bis cpv. 1 lett. a OAI non è applicabile, nemmeno per analogia.

L’Alta Corte ha

affermato:

"

4.1

Secondo i primi giudici, siccome la nuova (totale) incapacità lavorativa

dell'opponente è stata - pacificamente - causata da una nuova problematica

medica, di natura psichiatrica, l'art. 29bis OAI (RS 831.201) non può trovare

applicazione. La Corte cantonale ha quindi fatto proprie le considerazioni

dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) che i giudici

cantonali hanno apposita-mente interpellato per un avviso sul caso.

Richiamandosi alla sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 179/01

del 10 dicembre 2001 e alla massima ivi espressa secondo cui se il diritto alla

rendita rinasce dopo la manifestazione di una nuova incapacità lavorativa dovuta

(anche) a una patologia diversa da quella che aveva originato il diritto alla

prima rendita ci si trova in presenza di un secondo caso assicurativo che

giustifica un nuovo adempimento del periodo di attesa di un anno, l'UFAS ha

concluso che, in siffatta ipotesi, non solo le condizioni dell'art. 28 cpv. 1

lett. b LAI ma anche quelle dell'art. 29 cpv. 1 LAI andrebbero (nuovamente)

osservate. La Corte cantonale ha aderito a questa tesi.

4.2 Per l'insorgente,

invece, l'applicazione del termine di attesa di sei mesi giusta l'art. 29 cpv.

1 LAI non si giustifica in una siffatta evenienza. Prevalendosi della ratio di

questo disposto, desumibile dal Messaggio del 22 giugno 2005 concernente la

modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (5

a

revisione dell'AI), FF 2005 3989, 4098, egli osserva come il legislatore, salvo

impedire l'assegnazione di rendite retroattive, non abbia inteso peggiorare la

situazione degli assicurati, a questi essendo garantiti il mantenimento dei

loro pieni diritti e il versamento della rendita allo scadere dell'anno di

attesa se si annunciano tempestivamente all'AI. Orbene, rileva il ricorrente,

l'applicazione dell'art. 29 cpv. 1 LAI anche ai casi in cui, come il presente,

il periodo di attesa di un anno termina - in casu, in virtù della media

retrospettiva, nel mese di giugno 2011 - prima di sei mesi dalla data d'inoltro

della (nuova) domanda, porterebbe a un netto peggioramento della situazione di

questi assicurati, il versamento della cui rendita verrebbe sistematicamente

posticipato di alcuni mesi (nella peggiore delle ipotesi di sei) anche qualora

si attenessero pienamente ai loro obblighi e si annunciassero subito all'AI in

occasione del peggioramento del loro stato di salute. Per questi casi egli

rivendica il diritto al versamento della rendita allo scadere dell'anno di

attesa, ma al più presto, in analogia all'art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI, dal

giorno in cui è stata inoltrata la nuova domanda AI, a condizione che la stessa

sia stata depositata entro sei mesi dal peggioramento.

5

5.1 Contrariamente a

quanto sembra pretendere l'insorgente, nulla di decisivo per la risoluzione

della presente vertenza può dedursi dalla sentenza 8C_888/2011 del 7 maggio

2012 (in SVR 2012 IV n. 48 pag. 174). In quella occasione si era trattato di

esaminare il momento a partire dal quale andava versata la nuova prestazione

nel caso in cui la persona assicurata, dopo la soppressione della rendita,

avesse, nel termine di tre anni di cui all'art. 29bis OAI, presentato una nuova

domanda a dipendenza della

medesima

affezione. La I Corte di diritto

sociale del Tribunale federale si è limitata a osservare in quella causa che

secondo l'ordinamento in vigore dal 1° gennaio 2008 un inizio del diritto alla

rendita non è più possibile prima della sua richiesta. Detta Corte non ha

invece dovuto decidere se in simili casi sia applicabile per analogia la norma

speciale - valida nella procedura di revisione - dell'art. 88bis cpv. 1 lett. a

OAI, in forza della quale un aumento della rendita è al più presto possibile

dal mese in cui

la domanda è stata inoltrata, oppure la

regola generale dell'art. 29 cpv. 1 LAI con il suo periodo di attesa di sei

mesi. Dal momento che l'Ufficio AI interessato aveva riconosciuto di fare

decorrere la nuova rendita dall'inizio del mese della nuova domanda, il

Tribunale federale non ha dovuto chinarsi oltre sulla questione (sentenza

citata 8C_888/2011 consid. 5.2).

5.2

La questione lasciata aperta in quella vertenza non deve essere risolta nemmeno

nel presente contesto, anche perché le fattispecie sono comunque diverse (sul

tema cfr. nondimeno MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et

survivants [AVS] et de l'assurance- invalidité [AI], 2011, pag. 109 seg.).

Contrariamente a quella giudicata nella sentenza 8C_888/2011, quella qui in

esame non soggiace alla regola speciale dell'art. 29bis OAI. Come ha accertato

in maniera vincolante e pacifica la Corte cantonale, la nuova invalidità è

insorta per

altri

motivi rispetto a quelli che avevano giustificato

l'erogazione della rendita temporanea dal 1° dicembre 2009 al 30 giugno 2010.

Trovandosi pertanto - come hanno rilevato correttamente l'autorità giudiziaria

cantonale e l'amministrazione - in presenza di

due

diversi

eventi

assicurati

(cfr. sentenza 9C_93/2008 del 19 gennaio 2009 consid. 7.4, in

SVR 2009 IV n. 27 pag. 75; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni

I 179/01 del 10 dicembre 2001 consid. 3a; ULRICH MEYER, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung [IVG], 2

a

ed. 2010, pag. 366),

per ognuno

di essi il diritto alla rendita va subordinato al periodo di attesa dell'art.

28 cpv. 1 lett. b LAI, mentre il termine dell'art. 29 cpv. 1 LAI determina

l'inizio del versamento. Va dunque sostanzialmente condivisa la tesi dell'UFAS

che propone di applicare - quantomeno per analogia - alla fattispecie la cifra

marginale 2030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità

nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI

http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/view/3950/lang:ita/category:34

; sul significato e la portata, non vincolante per il giudice, delle

direttive amministrative cfr. DTF 137 V 1 consid. 5.2.3 pag. 8 seg.; DTF 132 V

121 consid. 4.4 pag. 125 con riferimenti). Quest'ultima prevede che se

l'ufficio AI entra nel merito della seconda domanda - dopo che il diritto alle

prestazioni era stato esaminato e giustamente respinto in occasione di una

prima domanda -, l'eventuale rendita sorge al più presto sei mesi dopo la presentazione

della (nuova) richiesta di prestazioni. Nulla impedisce di disciplinare allo

stesso modo la situazione qui in esame, in cui una rendita era sì stata

riconosciuta ma solo per un periodo limitato e comunque per

altri

motivi

rispetto a quelli che hanno

determinato la nuova domanda. Non

vi è infatti valida ragione di trattare diversamente - sotto questo profilo -

questa seconda categoria di assicurati rispetto alla prima.

5.3

Nemmeno l'interpretazione dell'art. 29 cpv. 1 LAI impone di seguire la tesi del

ricorrente. Contrariamente a quanto invocato, il senso e lo scopo della norma,

così come emergono dai lavori preparatori (sulla rilevanza di questi ultimi

soprattutto nel caso di disposizioni recenti, se la volontà storica dell'autore

della norma ha trovato, come nella fattispecie, espressione nel testo oggetto

d'interpretazione cfr. DTF 138 V 481 consid.

5.5 pag. 493

con riferimenti), non giustificano di scostarsi dal suo testo chiaro (cfr.

anche le versioni tedesca e francese "Der Rentenanspruch entsteht

frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des

Leistungsanspruchs"; "Le droit à la rente prend naissance au plus tôt

à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré

a fait valoir son droit aux prestations").

È vero

che lo scopo della nuova regolamentazione relativa all'insorgenza del diritto e

all'inizio della rendita era principalmente quello di incentivare gli

assicurati ad annunciarsi il più presto possibile all'AI per permettere, da un

lato, agli interessati di preservare il loro eventuale diritto alla rendita e,

dall'altro, all'AI di attuare provvedimenti d'integrazione nel momento in cui

possono ancora esplicare tutta la loro efficacia (FF 2005 3989 segg., 4065 e

4098; cfr. pure DTF 137 V 351 consid. 4.2 pag. 357). Similmente va dato atto

che nelle intenzioni del legislatore - che su questo specifico punto ha

ripreso, senza discussione alcuna, il progetto sottopostogli dal Consiglio

federale (BU 2006 CN 382; BU 2006 CS 607) - il nuovo disciplinamento non

avrebbe comportato restrizioni del diritto alle prestazioni. Ciò nondimeno

questo auspicio vale, come sottolinea lo stesso Consiglio federale, solo in

linea di massima - così ad esempio per il caso normale di primo annuncio all'AI

- e per quanto

tutte

le condizioni del diritto siano comunque adempiute

(FF 2005 4065 e 4098; cfr. pure DTF 138 V 475 consid. 3.2.1 pag. 478 seg.;

MEYER, op. cit., pag. 365). In nessun modo i lavori preparatori forniscono,

invece, lo spunto per non applicare il termine di attesa di sei mesi dell'art.

29 cpv. 1 LAI nel caso di nuova domanda a seguito di un nuovo evento

assicurato.

Del resto, se la legge

fa nascere il diritto alla rendita

al più presto dopo sei mesi

dalla

data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni e se

quest'ultimo le rivendica a dipendenza di un'inabilità causata da un nuovo (e

decisivo) evento - perché l'invalidità

residua relativa al

primo (e diverso) è chiaramente insufficiente -, non vi è motivo per non

versare la rendita sei mesi dopo il nuovo annuncio all'AI. Il fatto che

l'incapacità residua precedente permetta di anticipare - grazie alla media

retrospettiva (cfr. ad esempio sentenza 9C_971/2009 del 14 giugno 2011 consid.

3.1) - la scadenza del termine annuo ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI

non significa che in una simile situazione si possa per questo prescindere

dall'applicazione del termine di attesa dell'art. 29 cpv. 1 LAI per il

versamento della prestazione.

5.4

Quanto alla invocata applicazione, per analogia, dell'art. 88bis cpv. 1 lett. a

OAI, è sufficiente il rilievo che la norma speciale d'ordinanza presuppone,

secondo il suo tenore letterale e il suo contesto sistematico, una rendita in

corso (DTF 129 V 211 consid. 3.2.1 pag. 217 in fine e consid. 3.2.4 pag. 219; DTF 109 V 108 consid. 1b pag. 111). Ora, siccome nella fattispecie la prestazione

è stata riattivata solo dopo l'insorgenza della nuova invalidità, l'art. 88bis

cpv. 1 lett. a OAI non è applicabile, nemmeno per analogia.”

4.   In

concreto l’interessata con decisione del 15 settembre 2011 era stata messa al

beneficio di una rendita d’invalidità intera dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre

2009 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute). L’UAI, sulla base

di una perizia medica pluridisciplinare del SAM del 19 agosto 2011 (doc. AI

75-1),  aveva stabilito che l’interessata aveva un grado d’invalidità del 3%

dal 2 settembre 2009 al 30 settembre 2010 e del 17% dal 1° ottobre 2010 (doc.

AI 81-4).

Nel

rapporto finale del medico SMR, dr. med. __________, del 24 agosto 2011,

figurano quali diagnosi principali con influsso sulla capacità lavorativa:

dermatomiosite con/su in fase regressiva solo trattamento con Methotrexate,

Planquetil e Prednisone, prurito diffuso intenso, incipiente partecipazione

polmonare in regressione dal 2008, minime alterazioni degenerative del rachide

cervicale con/su iniziale discopatia C5-C6 con minimo bulging dell’anello

fibroso, discopatia C6-C7 con minima protrusione discale paramediana a destra,

episodio depressivo lieve con sindrome biologica (ICD-10 F32.1). Inoltre sono

state poste le seguenti diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa:

decondizionamento e sbilancio muscolare, disturbi statici del rachide con/su

scoliosi sinistro-convessa lombare, ipercifosi della dorsale con protrazione

del capo, rachide tendenzialmente piatto, obesità (BMI 35,8), dislipidemia

(doc. AI 77-1/2).

Nel

corso del mese di aprile 2012 l’interessata ha prodotto all’UAI ulteriore

documentazione medica ed ha inoltrato una nuova domanda tendente

all’ottenimento di prestazioni dell’AI.

In

particolare il dr. med. __________, primario di medicina presso l’Ospedale

regionale di __________, il 21 marzo 2012 ha affermato che:

"

(…)

alla visita

dermatologica del 20 febbraio 2012 il Dr med. __________ non ha evidenziato

lesioni cutanee tipiche per dermatomiosite ed anche gli esami di laboratorio

effettuati sono risultati nella norma, in particolare le CK (136 U/l) e

l’aldolasi

.

(…)

Non ho trovato all’esame clinico segni

oggettivi di sinovite né un’insufficienza muscolare, ma una spiccata dolenzia a

tutti i punti classici di inserzione muscolo-tendinea tipici della

fibromialgia.

S’impone quindi a mio giudizio al

momento una sindrome fibromialgica indipendente dalla dermatomiosite, che mi

sembra in remissione o per lo meno poco attiva.

(…) Ho inoltre prescritto Saroten Ret.

50mg la sera, utile anche per sindrome depressiva con insonnia. Raccomando in

proposito una presa a carico psicosociale di questa paziente senza attività

lavorativa 2007 ed alla quale è stata negata l’A.I.

Un ulteriore elemento da chiarire ed

eventualmente da correggere è il sospetto di una sindrome delle apnee da sonno,

emerso dal colloquio con il marito, e forse responsabile in parte del disturbo

del sonno e della stanchezza diurna (…)” (doc. AI 89-2)

Il

2 aprile 2012 il medico curante, dr. med. __________, FMH medicina interna, ha

chiesto un parere circa la patologia psichica della ricorrente al Servizio

psicosociale di __________ (doc. AI 89-3).

Interpellato

dall’UAI, il dr. med. __________, il 14 maggio 2012 ha affermato che:

"

(…)

Visto il subentrare di una debolezza

muscolare prossimale soprattutto a livello delle gambe (meno ma anche a livello

delle braccia) la paziente veniva nuovamente ricoverata nel reparto di dermatologia

dal 01.09 al 29.09.2008, dove finalmente veniva posta la diagnosi di

dermatopolomiosite con fibrosi polmonare incipiente. Veniva quindi iniziata una

terapia (…). Con questa terapia si è osservato progressivamente un

miglioramento del quadro clinico (le lesioni cutanee sono scomparse,

l’infiammazione a livello muscolare è regredita, come pure regredita è la

fibrosi a livello polmonare). Persiste però un forte prurito (sintomo

conosciuto nella dermatopolomiosite), difficile da controllare nonostante vari

trattamenti con antistaminici orali. La paziente veniva quindi nuovamente

ricoverata nel reparto di dermatologia dal 21.02 al 26.02.2012 per eseguire un

trattamento intravenoso con immunoglo-buline per 5 giorni.

L’ulteriore decorso è stato poi

favorevole, dove si è potuto via via sospendere l’assunzione di Prednisone e le

iniezioni settimanali con Methotrexate.

L’ultima visita

nell’ambulatorio di dermatologia avveniva in data 20.02.2012. La paziente

lamentava dolori muscolari ed ossei diffusi. Clinicamente non si osservavano

lesioni cutanee sospette per dermatopolimiosite gli esami ematochimici eseguiti

risultavano nella norma in particolare con valori degli enzimi muscolari

normali. In conclusione la paziente ha sofferto di una malattia seria con partecipazione

cutanea, muscolare e polmonare. Inizialmente la diagnosi è risultata difficile

e si è poi reso necessario un trattamento immunosoppressivo importante.

Sicuramente per lunghi periodi qualsiasi attività, e in particolare l’attività

di aiuto cucina che la paziente svolgeva inizialmente non era praticabile vista

la presenza di importanti lesioni cutanee soprattutto a livello delle mani e

vista la debolezza muscolare. La paziente

ha inoltre sofferto e soffre

forse ancora tuttora di un fastidioso prurito di difficile gestione” (doc. AI

101-7)

Il

4 giugno 2012 il medico curante, dr. med. __________, ha affermato che “

attualmente

la dermatomiosite è in una fase di remissione, ma il prurito persiste come

persistono lo stato depressivo e la sindrome fibromialgica. Al momento trattata

solo con antistaminici, analgesici e antidepressivi

” ed ha ritenuto che

potrebbe esercitare un’attività confacente al 50% dal 17 aprile 2012 (doc. AI

102-2). Il 30 ottobre 2012 hanno preso posizione anche gli specialisti del Servizio

psicosociale di __________, dr. med. __________ e dr.ssa med __________, i

quali hanno confermato la presenza di una malattia psichica (doc. AI 103-1 e

seguenti).

Il

3 gennaio 2013 il medico curante, dr. med. __________, FMH medicina interna, dopo

aver evidenziato di aver visitato la paziente alcune volte nel 2012 ed aver

costatato che “

la situazione sembrava abbastanza stabile

” ma che

l’interessata era disperata poiché non riusciva a trovare un lavoro, ha

affermato che il giorno precedente l’interessata si è presentata presso il suo

studio per un netto peggioramento dello stato generale con evidenti segni

depressivi e riacutizzazione dei dolori tendo-muscolari e osteo-articolari ed

ha rilevato di aver notato sul palmo e sul dorso delle mani un’importante

irritazione della pelle (doc. AI 109-1). Il 24 gennaio 2013 il medesimo medico

ha affermato che l’incapacità lavorativa dell’interessata è del 50% (doc. AI

116), così come, in data 1° febbraio 2013, gli specialisti del Servizio

psicosociale di __________ (doc. AI 118-2).

Il

2 aprile 2013 il dr. med. __________ ha rilevato che l’insorgente è stata

ricoverata dal 26 marzo al 30 marzo 2013 presso l’Ospedale __________ per una

recidiva della dermatomiosite primaria manifestatasi per la prima volta nel

2008. La recrudescenza della malattia è stata a livello polmonare e cutaneo,

non muscolare, ciò che ha imposto la ripresa della terapia immunosoppressiva

con steroidi a medio-alto dosaggio, infusioni periodiche con immunoglobuline ed

un immunosoppressivo. Lo specialista ha accertato una completa incapacità

lavorativa (doc. AI 123-2 e doc. AI 124-2). Il 23 maggio 2013 il dr. med. __________

ha affermato che la ricorrente è stata ricoverata anche presso il reparto di

Dermatologia dell’Ospedale __________ dal 10 al 13 maggio 2013 per

intraprendere delle cure specifiche e che “

come già successo in passato è

quindi possibile che a distanza di mesi la paziente presenti dei periodi di

inabilità lavorativa al 100% causata dalla sua malattia di base, ovvero una dermatomiosite

idiopatica che può colpire la pelle, i muscoli, ma anche gli organi interni

(doc. AI 126-2).

Il

16 aprile 2013 ed il 17 maggio 2013 la ricorrente è stata visitata, nell’ambito

della perizia psichiatrica ordinata dall’UAI, dal dr. med. __________,

specialista FMH psichiatria e psicoterapia, il quale ha allestito, il 23 maggio

2013, un referto da cui emerge la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di

lavoro di episodio depressivo di grado medio (ICD-10:F32.1) e fibromialgia/ sindrome

da dolore somatoforme (ICD-10:F45.4) e la diagnosi senza ripercussioni sulla

capacità di lavoro di problemi correlati alla disoccupazione

(ICD-10:Z.56/Problemi correlati alle circostanze economiche [ICD:Z 59]) e

presenza in casa di un familiare bisognoso di cure (ICD-10:Z63.6).

Lo specialista ha

affermato:

"

(…)

Da un punto di vista psichiatrico

l’attuale capacità lavorativa della perizianda, a mio giudizio, è ridotta di

grado medio (capacità lavorativa medico-teorica del 50%). La prognosi date le

diagnosi psichiche e le condizioni somatiche compromesse, non si presenta

favorevole; consiglio comunque un riesame del caso fra 12 mesi.

(…)

La perizianda, ormai da anni, presenta

disturbi della sfera psichica ed è, dall’anno 2010, seguita con regolarità dai

Colleghi del Servizio psico-sociale di __________.

I suoi sintomi sono la depressione del

tono dell’umore, riduzione dell’energia e difficoltà a continuare le abituali

attività accompagnati da un dolore persistente che non può essere completamente

spiegato da una malattia somatica (Criteri di Foerster/Mosimann realizzati in

quanto in presenza di una comorbidità psichiatrica rilevante e un’affezione

corporea duratura).

Questi sintomi, che riducono la

funzionalità sociale e lavorativa della perizianda, sarebbero, per quanto ho

potuto accertare, peggiorati dall’inizio dell’anno in corso (decesso della

madre, ulteriori ricoveri negli Ospedali regionali di __________ e __________

nel 2013, aggravamento riferito delle condizioni di salute psichica e fisica

del coniuge nel 2013, continuazione delle preoccupazioni d’ordine

lavorativo-finanziario).

(…)

I disturbi psichici della perizianda,

più sopra elencati, compromettono di grado medio la sua capacità lavorativa

nella sua attività e nelle altre a lei idonee (incapacità lavorativa

medico-teorica del 50% dal calcolarsi dal gennaio 2013 ad oggi e continua).

(…)" (doc. AI 129/1 e seguenti)

Il

4 giugno 2013 il medico SMR, dr. med. __________, posta la diagnosi principale

con influsso sulla capacità lavorativa di sindrome ansioso depressiva con

episodio attuale di media gravità e fibromialgia, l’ulteriore diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa di dermatomiosite idiopatica e le diagnosi

senza influsso sulla capacità lavorativa di obesità permagna, dislipidemia

mista, stato dopo eradicazione di helicobacter, stato dopo colecistectomia e

cervicalgie croniche su alterazioni degenerative del rachide cervicale, ha

confermato un peggiora-mento dello stato di salute dal mese di gennaio 2013

(doc. AI 130-1/2).

Il

10 settembre 2013 il medico SMR, dr. med. __________, ha rivalutato l’intera

fattispecie, affermando:

"

Assicurata, aiuto cucina, peritata in ambito SAM nel 2.2011

Diagnosi: dermatomiosite

-

prurito diffuso

-

incipiente partecipazione polmonare in regressione minime alterazioni

degenerative del rachide cervicale episodio depressivo lieve con sindrome

biologica F 32.1

seguente grado AI 3%

nuova domanda 4.2012:

rapporto dr. __________ 3.2012:

-

sindrome fibromialgica

-

sindrome con problematiche psicosociali

-

prurito cronico

-

dermatomiosite attualmente in remissione

-

obesità

rapporto AI dr. __________ 5.2012:

nessun elemento somatico nuovo

rapporto dr. __________ 6.2012:

attualmente dermatomiosite in remissione, persiste prurito

rapporto __________: episodio

depressivo di grado medio, si ritiene possibile un impiego al 50%

rapporto dr. __________ del 3.1.2013:

netto peggioramento dello stato generale con evidenti segni depressivi e dolori

osteo-articolari

2.4.2013 dr. __________ attesta

recidiva della dermatomiosite con ricovero ospedaliero dal 26 al 30 marzo 2013

(ripresa della malattia a livello polmonare e cutaneo)

Perizia psichiatrica dr. __________

aprile/maggio 2013:

-

episodio depressivo di grado medio F 32.1

-

fibromialgia/sindrome somatoforme

-

peggioramento da inizio 2013 con IL 50% da 1.2013

Decisione del 15.7.2013: richiesta

respinta non essendo passato 1 anno dal peggioramento dello stato di salute.

Ricorso:

Valutazione:

-

dalla documentazione risulta pure esservi un peggioramento a livello

somatico, peggioramento databile con marzo 2013 quando l’assicurata è stata

ricoverata con diagnosi di recidiva della dermatomiosite (ripresa della

malattia a livello polmonare e cutaneo). Per tutto il 2012 era stata attestata

una situazione di remissione clinica di tale patologia.

-

L’aggiornamento del caso e la valutazione della capacità lavorativa a

scadenza dell’anno d’attesa dovrà quindi comprendere anche una adeguata

valutazione somatica in ambito pluridisciplinare, e non solo psichiatrica”

(doc. IV/1)

Il

E. 25 ottobre 2013 il dr. med. __________ e la dr.ssa med. __________

dell’Ospedale Regionale di __________ hanno rilevato che l’interessata è stata

degente preso la loro struttura dal 7 al 25 ottobre 2013 ed hanno descritto la

situazione valetudinaria della ricorrente (doc. D1/2).

5.

Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo

2008),

al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato

(

DTF 125 V 256

consid.

4 pag. 261;

115 V 133

consid. 2 pag. 134;

114 V 310

consid. 3c pag. 314;

105 V 156

consid.

1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c;

Meyer-Blaser

, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123)

, bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189;

Locher

, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA ha

però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati;

STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;

STFA

U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore

non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008;

STFA I 462/05 del 25 aprile 2007

).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che

se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'

art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In

merito al

valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi

medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in

DTF 136 V 376 il Tribunale Federale

ha specificato che la

qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per

l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione

a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di

considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente

fase non contenziosa.

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137

V 210 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza

federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di

accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità

alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.

iur.

Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich

dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle

basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale

federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo

in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi

dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicu-razione invalidità e con ciò

anche della  loro dipendenza econo-mica (consid. 2.4). La nostra Massima

Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid.

3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer-Blaser

, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008,

STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

6.

In concreto, alla luce della suesposta giurisprudenza in materia di

valore probatorio dei rapporti medici, questo Tribunale non ha motivo per

mettere in dubbio la conclusione cui sono giunti i medici SMR, sulla base della

perizia psichiatrica del 23 maggio 2013 (doc. AI 129-1) e dei referti dei dr.

med. __________, __________ e __________ prodotti nel corso del 2013.

Per

quanto concerne innanzitutto la perizia psichiatria, va evidenziato che il dr.

med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, si è espresso su tutte le

patologie psichiche lamentate dall’assicurata ed ha esaminato accuratamente

tutta la documentazione messa a sua disposizione valutando la capacità

lavorativa della ricorrente sulla base delle indicazioni risultanti dalla

visita effettuata (doc. AI 129-1 e seguenti).

Alla

perizia va attribuito pieno valore probatorio.

Il referto

del dr. med. __________ è il risultato di un esame clinico approfondito al

termine del quale, preso atto dei dati anamnestici, dello status oggettivo e

dei disturbi lamentati dall’assicurata, e sulla base delle visite del 16 aprile

2013 e del 17 maggio 2013 e della documentazione medica prodotta, ha reso la

sua attenta valutazione sulla capacità lavorativa dell’interessata.

Il perito ha

esaminato nel dettaglio la documentazione medica messa a sua disposizione ed in

particolare ha confrontato le risultanze della perizia del SAM del 19 agosto

2011, della documentazione del __________ e delle visite effettuate per poter

concludere che a partire dal mese di gennaio 2013 dopo un periodo di relativa

stabilità, vi è stato un peggioramento dello stato di salute che ha portato

l’interessata ad essere incapace al lavoro al 50%.

L’insorgente

del resto non contesta il contenuto e le conclusioni, convincenti, motivate e

prive di contraddizioni del dr. med. __________, ma ritiene che l’UAI non

avrebbe preso in considerazione le patologie somatiche, e meglio non avrebbe

approfondito la loro incidenza sulla patologia psichica.

Dagli atti

tuttavia, come rileva correttamente il medico SMR, dr. med. __________, nella

presa di posizione del 10 settembre 2013 (doc. IV/1), emerge che lo stato di

salute della ricorrente, sia per quanto concerne l’aspetto somatico che per

quanto riguarda la patologia psichica, è rimasto stabile fino alla fine del

2012, mentre ha subito un peggioramento con l’inizio del mese di gennaio 2013.

Infatti, nel

referto del dr. med. __________, primario di medicina presso l’Ospedale

regionale di __________ del 21 marzo 2012, del dr. med. __________ del 14 maggio

2012 ed in quello del medico curante, dr. med. __________ del 4 giugno 2012

figura una situazione stazionaria dello stato di salute. Il dr. med. __________

ha evidenziato che alla visita dermatologica del 20 febbraio 2012 presso il dr.

med.  __________ non sono state rilevate lesioni cutanee tipiche per

dermatomiosite ed anche gli esami di laboratorio effettuati sono risultati

nella norma. Lo specialista ha invece ritenuto necessario un approfondimento

della patologia psichica, e meglio fibromialgica, che, come visto, ha tuttavia

subito un peggioramento solo con il mese di gennaio 2013 (cfr. doc. AI 89-2 e

doc. AI 129-1 e seguenti). Da parte sua il dr. med. __________, dopo aver

riassunto la fattispecie, ha rilevato che clinicamente, il 20 febbraio 2012,

non si osservavano lesioni cutanee sospette per dermatopolimiosite e gli esami

eseguiti erano nella norma (doc. AI 101-7), mentre persisteva un forte prurito.

Infine anche il dr. med. __________, il 4 giugno 2012, ha affermato che la dermatomiosite è in una fase di remissione, mentre persistono il prurito e

lo stato depressivo e la sindrome fibromialgica (doc. AI102-2; oggetto, queste

ultime due patologie, della perizia psichiatrica).

Solo nel

referto del 3 gennaio 2013 il medico curante, dr. med. __________, dopo aver

visitato l’assicurata il 2 gennaio 2013, ha potuto rilevare un peggioramento dello stato di salute, causato da una riacutizzazione dei dolori tendo-muscolari

e osteo-articolari e da un’importante irritazione sul palmo e sul dorso delle

mani, confermando comunque che  nel corso del 2012, quando aveva visto la

paziente in altre occasioni “

la situazione sembrava abbastanza stabile

” (doc.

AI 109-1). Il citato peggioramento, nel 2013, è poi stato confermato anche dal

dr. med. __________ e dal dr. med. __________ nel corso dei mesi di aprile e

maggio del medesimo anno (doc. AI 123, 124 e 126).

Sulla base

della citata documentazione, i due medici SMR che hanno valutato la

fattispecie, ossia il dr. med. __________ ed il dr. med. __________, hanno

entrambi, correttamente, concluso che vi è stato un peggioramento dello stato

di salute, e che questo è tuttavia avvenuto al più presto nel corso del mese di

gennaio 2013. Non vi sono infatti agli atti referti medici che hanno

oggettivato il peggioramento dello stato valetudinario in precedenza (cfr. doc.

AI 130-1/2 e doc. AI IV/1), e meglio dopo l’emissione della prima decisione di

attribuzione di una rendita limitata nel tempo, emessa il 15 settembre 2011

(cfr. anche doc. AI 124-3, referto del 4 aprile 2013 dove il dr. med. __________

afferma tra l’altro che si tratta di una “

paziente nota per una

dermatomiosite dal 2008, non più in trattamento con farmaci sistemici da oltre

un anno (…)

”).

A

questo proposito va ricordato che

per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi

medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si

può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In concreto q

uesto Tribunale non ha alcun motivo per

scostarsi dalle valutazioni dei medici SMR, dr. med. __________ ed __________, che

trovano conforto nella documentazione medica agli atti.

Il

peggioramento dello stato di salute per la patologia psichica è avvenuto nel

gennaio 2013 (cfr. perizia del dr. med. __________ del 23 maggio 2013, doc. AI

129), mentre per quanto concerne la patologia somatica, il peggioramento è

oggettivato dal mese di aprile 2013, quando l’insorgente è stata ricoverata con

diagnosi di recidiva della dermatomiosite (doc. IV/1).

Ora,

come visto, per l’art. 29bis OAI se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento

del grado d’invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,

presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile di far nascere il diritto

alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo

precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli

dall’art. 28 cpv. 1 let. b LAI.

Nel

caso di specie la rendita è stata soppressa a causa del miglioramento dello

stato di salute avvenuto nel corso del mese di settembre 2009, tre mesi dopo, ossia

il 31 dicembre 2009 (doc. AI 81-3). Ne segue che l’attuale peggioramento dello

stato valetudinario con effetto dal mese di gennaio 2013, rispettivamente marzo

2013, è avvenuto dopo i tre anni di cui all’art. 29bis OAI.

Di

conseguenza, ritenuto che l’interessata negli anni 2010, 2011 e 2012 è stata

invalida al 3% dal settembre 2009 al 30 settembre 2010 ed al 17% dal 1° ottobre

2010 (cfr. decisione del 15 settembre 2011, doc. AI 81-3/4) fino, almeno, al 31

dicembre 2012, è a giusta ragione che l’UAI ha stabilito che l’eventuale

diritto ad una rendita può essere dato solo una volta trascorso un (nuovo)

termine di un anno ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 let. b LAI, ossia al più presto

dal 1° gennaio 2014 e che ha informato l’insorgente che in quel momento avrebbe

rivalutato le condizioni per il conferimento di una nuova prestazione.

In

queste condizioni il ricorso deve essere respinto, mentre la decisione

impugnata va confermata.

L’incarto

va trasmesso all’UAI per le sue incombenze conformemente a quanto indicato

nella decisione del 15 luglio 2013 ed a quanto figura nella presa di posizione

del 10 settembre 2013 del dr. med. __________ (doc. IV/1).

7.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, nel caso concreto le spese di complessivi fr. 500.-- vanno

a carico della ricorrente.

Quest’ultima

ha tuttavia postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio (doc. I).

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L

'

art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la

disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2011.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (

DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.

5b e riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto

un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre

2004).

Nella

fattispecie la richiesta va respinta già solo per il fatto che la causa era fin

dall’inizio priva di possibilità di esito favorevole. Infatti, alla luce delle chiare

risultanze mediche riassunte nei consid. 4 e 6 della presente sentenza l’interessata

non avrebbe avuto alcuna possibilità di vincere la causa.

In

queste circostanze la domanda tendente all’ammissione dell’assistenza giudiziaria

e del gratuito patrocinio va respinta.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                 Il segretario Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.05.2014 32.2013.154 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.05.2014 32.2013.154 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.05.2014 32.2013.154

Nuova richiesta di una rendita AI respinta poiché non è ancora passato un anno di attesa ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 let. b LAI

Raccomandata Incarto n. 32.2013.154 cs Lugano 12 maggio 2014 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici con redattore: Christian Steffen, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 5 settembre 2013 di RI 1 rappr. da:  RA 1 la decisione del 15 luglio 2013 emanata da CO 1 in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto A.   RI 1, nata il __________, da ultimo aiuto cuoca, con decisione del 15 settembre 2011 è stata messa al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2009 (tre mesi dopo il miglioramento della capacità di guadagno secondo l’art. 88a cpv. 1 OAI). B.   Il 16 aprile 2012 RI 1 ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni dell’AI (doc. AI 92-1). Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, tra i quali una perizia psichiatrica del 23 maggio 2013 ad opera del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, con decisione del 15 luglio 2013 (doc. AI 136-1), preavvisata dal progetto del 10 dicembre 2012 (doc. AI 108-1), l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni ritenuto che fino al 31 dicembre 2012 il grado d’invalidità è del 17% ed aggiungendo che “ per quanto concerne il periodo successivo al 01.01.2013, dopo che il periodo di attesa di un anno sarà trascorso, il 01.01.2014, saranno verificate le condizioni di diritto per il conferimento di una rendita ” (doc. AI 136-2). C.   RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo contestualmente di essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc. I). L’insorgente domanda in via principale di essere posta al beneficio di una rendita intera d’invalidità ed in via subordinata di annullare la decisione e rinviare gli atti all’UAI per un nuovo esame della fattispecie. La ricorrente evidenzia che in seguito alle osservazioni al progetto di decisione del 10 dicembre 2012 l’UAI ha fatto allestire una perizia ad opera del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha accertato un peggioramento dello stato di salute dal mese di gennaio 2013 che tuttavia permetterebbe unicamente di ottenere una verifica della situazione valetudinaria ad inizio

2014. L’interessata sostiene che l’aspetto fisico è stato totalmente ignorato malgrado le affermazioni dei dr. med. __________, __________ e __________ i quali hanno accertato un’incapacità lavorativa del 100%. In particolare il dr. med. __________ ha attestato che la dermatomiosite idiopatica comporterà a distanza di mesi periodi di inabilità lavorativa al 100%. La ricorrente evidenzia che di fronte a simili elementi l’UAI avrebbe dovuto predisporre anche un aggiornamento delle problematiche fisiche ed avrebbe dovuto considerare i reciproci condizionamenti delle singole affezioni sulle capacità di guadagno residue. Per l’insorgente il peggioramento delle condizioni di salute dal profilo fisico non è stato minimamente considerato dall’amministrazione malgrado i medici specialisti evidenzino un quadro clinico ben più complesso rispetto a quello alla base della decisione del 2011 dove l’invalidità era del 17%, ossia di poco inferiore al 20%. D.   Con risposta del 25 settembre 2013, alla quale ha allegato una presa di posizione del proprio medico SMR, dr. med. __________, l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV). E.   Il 29 ottobre 2013 l’insorgente ha prodotto un referto del 25 ottobre 2013 del dr. med. __________ e della dr.ssa med. __________ relativo ad un ricovero presso il reparto di riabilitazione dell’Ospedale Regionale __________ dal 7 al 25 ottobre 2013 (doc. D1). F.   Con osservazioni dell’11 novembre 2013 l’UAI ha rilevato che il referto sarà preso in considerazione dall’amministrazione dopo la scadenza del periodo di attesa di un anno ex art. 28 cpv. 1 let. b LAI, ossia dal mese di gennaio 2014 ed ha chiesto la reiezione del ricorso (doc. X). in diritto

1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF  9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Nel merito

2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss). L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzio-ne di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b). Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa U 156/05, consid. 5). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a). Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere. Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I 475/01).

3.   Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137). Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l ’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che l a riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI. Va ancora evidenziato che per l’art. 29bis OAI se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado d’invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 let. b LAI. A questo proposito va rammentato che ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto a una rendita se (let. a) la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili, (let. b) ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione e (let. c) al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento. In DTF 140 V 2 il TF ha stabilito che se l’invalidità rinasce per motivi diversi da quelli che avevano giustificato in passato l’erogazione di una rendita temporanea (nel frattempo soppressa) ci si trova in presenza di un nuovo evento assicurato. In tal caso il versamento della nuova rendita interviene al più presto dopo sei mesi dal nuovo annuncio all’AI (art. 29 cpv. 1 LAI). L’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI non è applicabile, nemmeno per analogia. L’Alta Corte ha affermato: " 4.1 Secondo i primi giudici, siccome la nuova (totale) incapacità lavorativa dell'opponente è stata - pacificamente - causata da una nuova problematica medica, di natura psichiatrica, l'art. 29bis OAI (RS 831.201) non può trovare applicazione. La Corte cantonale ha quindi fatto proprie le considerazioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) che i giudici cantonali hanno apposita-mente interpellato per un avviso sul caso. Richiamandosi alla sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 179/01 del 10 dicembre 2001 e alla massima ivi espressa secondo cui se il diritto alla rendita rinasce dopo la manifestazione di una nuova incapacità lavorativa dovuta (anche) a una patologia diversa da quella che aveva originato il diritto alla prima rendita ci si trova in presenza di un secondo caso assicurativo che giustifica un nuovo adempimento del periodo di attesa di un anno, l'UFAS ha concluso che, in siffatta ipotesi, non solo le condizioni dell'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI ma anche quelle dell'art. 29 cpv. 1 LAI andrebbero (nuovamente) osservate. La Corte cantonale ha aderito a questa tesi. 4.2 Per l'insorgente, invece, l'applicazione del termine di attesa di sei mesi giusta l'art. 29 cpv. 1 LAI non si giustifica in una siffatta evenienza. Prevalendosi della ratio di questo disposto, desumibile dal Messaggio del 22 giugno 2005 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (5 a revisione dell'AI), FF 2005 3989, 4098, egli osserva come il legislatore, salvo impedire l'assegnazione di rendite retroattive, non abbia inteso peggiorare la situazione degli assicurati, a questi essendo garantiti il mantenimento dei loro pieni diritti e il versamento della rendita allo scadere dell'anno di attesa se si annunciano tempestivamente all'AI. Orbene, rileva il ricorrente, l'applicazione dell'art. 29 cpv. 1 LAI anche ai casi in cui, come il presente, il periodo di attesa di un anno termina - in casu, in virtù della media retrospettiva, nel mese di giugno 2011 - prima di sei mesi dalla data d'inoltro della (nuova) domanda, porterebbe a un netto peggioramento della situazione di questi assicurati, il versamento della cui rendita verrebbe sistematicamente posticipato di alcuni mesi (nella peggiore delle ipotesi di sei) anche qualora si attenessero pienamente ai loro obblighi e si annunciassero subito all'AI in occasione del peggioramento del loro stato di salute. Per questi casi egli rivendica il diritto al versamento della rendita allo scadere dell'anno di attesa, ma al più presto, in analogia all'art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI, dal giorno in cui è stata inoltrata la nuova domanda AI, a condizione che la stessa sia stata depositata entro sei mesi dal peggioramento. 5 5.1 Contrariamente a quanto sembra pretendere l'insorgente, nulla di decisivo per la risoluzione della presente vertenza può dedursi dalla sentenza 8C_888/2011 del 7 maggio 2012 (in SVR 2012 IV n. 48 pag. 174). In quella occasione si era trattato di esaminare il momento a partire dal quale andava versata la nuova prestazione nel caso in cui la persona assicurata, dopo la soppressione della rendita, avesse, nel termine di tre anni di cui all'art. 29bis OAI, presentato una nuova domanda a dipendenza della medesima affezione. La I Corte di diritto sociale del Tribunale federale si è limitata a osservare in quella causa che secondo l'ordinamento in vigore dal 1° gennaio 2008 un inizio del diritto alla rendita non è più possibile prima della sua richiesta. Detta Corte non ha invece dovuto decidere se in simili casi sia applicabile per analogia la norma speciale - valida nella procedura di revisione - dell'art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI, in forza della quale un aumento della rendita è al più presto possibile dal mese in cui la domanda è stata inoltrata, oppure la regola generale dell'art. 29 cpv. 1 LAI con il suo periodo di attesa di sei mesi. Dal momento che l'Ufficio AI interessato aveva riconosciuto di fare decorrere la nuova rendita dall'inizio del mese della nuova domanda, il Tribunale federale non ha dovuto chinarsi oltre sulla questione (sentenza citata 8C_888/2011 consid. 5.2). 5.2 La questione lasciata aperta in quella vertenza non deve essere risolta nemmeno nel presente contesto, anche perché le fattispecie sono comunque diverse (sul tema cfr. nondimeno MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance- invalidité [AI], 2011, pag. 109 seg.). Contrariamente a quella giudicata nella sentenza 8C_888/2011, quella qui in esame non soggiace alla regola speciale dell'art. 29bis OAI. Come ha accertato in maniera vincolante e pacifica la Corte cantonale, la nuova invalidità è insorta per altri motivi rispetto a quelli che avevano giustificato l'erogazione della rendita temporanea dal 1° dicembre 2009 al 30 giugno 2010. Trovandosi pertanto - come hanno rilevato correttamente l'autorità giudiziaria cantonale e l'amministrazione - in presenza di due diversi eventi assicurati (cfr. sentenza 9C_93/2008 del 19 gennaio 2009 consid. 7.4, in SVR 2009 IV n. 27 pag. 75; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 179/01 del 10 dicembre 2001 consid. 3a; ULRICH MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2 a ed. 2010, pag. 366), per ognuno di essi il diritto alla rendita va subordinato al periodo di attesa dell'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, mentre il termine dell'art. 29 cpv. 1 LAI determina l'inizio del versamento. Va dunque sostanzialmente condivisa la tesi dell'UFAS che propone di applicare - quantomeno per analogia - alla fattispecie la cifra marginale 2030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/view/3950/lang:ita/category:34; sul significato e la portata, non vincolante per il giudice, delle direttive amministrative cfr. DTF 137 V 1 consid. 5.2.3 pag. 8 seg.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125 con riferimenti). Quest'ultima prevede che se l'ufficio AI entra nel merito della seconda domanda - dopo che il diritto alle prestazioni era stato esaminato e giustamente respinto in occasione di una prima domanda -, l'eventuale rendita sorge al più presto sei mesi dopo la presentazione della (nuova) richiesta di prestazioni. Nulla impedisce di disciplinare allo stesso modo la situazione qui in esame, in cui una rendita era sì stata riconosciuta ma solo per un periodo limitato e comunque per altri motivi rispetto a quelli che hanno determinato la nuova domanda. Non vi è infatti valida ragione di trattare diversamente - sotto questo profilo - questa seconda categoria di assicurati rispetto alla prima. 5.3 Nemmeno l'interpretazione dell'art. 29 cpv. 1 LAI impone di seguire la tesi del ricorrente. Contrariamente a quanto invocato, il senso e lo scopo della norma, così come emergono dai lavori preparatori (sulla rilevanza di questi ultimi soprattutto nel caso di disposizioni recenti, se la volontà storica dell'autore della norma ha trovato, come nella fattispecie, espressione nel testo oggetto d'interpretazione cfr. DTF 138 V 481 consid. 5.5 pag. 493 con riferimenti), non giustificano di scostarsi dal suo testo chiaro (cfr. anche le versioni tedesca e francese "Der Rentenanspruch entsteht frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs"; "Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations"). È vero che lo scopo della nuova regolamentazione relativa all'insorgenza del diritto e all'inizio della rendita era principalmente quello di incentivare gli assicurati ad annunciarsi il più presto possibile all'AI per permettere, da un lato, agli interessati di preservare il loro eventuale diritto alla rendita e, dall'altro, all'AI di attuare provvedimenti d'integrazione nel momento in cui possono ancora esplicare tutta la loro efficacia (FF 2005 3989 segg., 4065 e 4098; cfr. pure DTF 137 V 351 consid. 4.2 pag. 357). Similmente va dato atto che nelle intenzioni del legislatore - che su questo specifico punto ha ripreso, senza discussione alcuna, il progetto sottopostogli dal Consiglio federale (BU 2006 CN 382; BU 2006 CS 607) - il nuovo disciplinamento non avrebbe comportato restrizioni del diritto alle prestazioni. Ciò nondimeno questo auspicio vale, come sottolinea lo stesso Consiglio federale, solo in linea di massima - così ad esempio per il caso normale di primo annuncio all'AI

- e per quanto tutte le condizioni del diritto siano comunque adempiute (FF 2005 4065 e 4098; cfr. pure DTF 138 V 475 consid. 3.2.1 pag. 478 seg.; MEYER, op. cit., pag. 365). In nessun modo i lavori preparatori forniscono, invece, lo spunto per non applicare il termine di attesa di sei mesi dell'art. 29 cpv. 1 LAI nel caso di nuova domanda a seguito di un nuovo evento assicurato. Del resto, se la legge fa nascere il diritto alla rendita al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni e se quest'ultimo le rivendica a dipendenza di un'inabilità causata da un nuovo (e decisivo) evento - perché l'invalidità residua relativa al primo (e diverso) è chiaramente insufficiente -, non vi è motivo per non versare la rendita sei mesi dopo il nuovo annuncio all'AI. Il fatto che l'incapacità residua precedente permetta di anticipare - grazie alla media retrospettiva (cfr. ad esempio sentenza 9C_971/2009 del 14 giugno 2011 consid. 3.1) - la scadenza del termine annuo ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI non significa che in una simile situazione si possa per questo prescindere dall'applicazione del termine di attesa dell'art. 29 cpv. 1 LAI per il versamento della prestazione. 5.4 Quanto alla invocata applicazione, per analogia, dell'art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI, è sufficiente il rilievo che la norma speciale d'ordinanza presuppone, secondo il suo tenore letterale e il suo contesto sistematico, una rendita in corso (DTF 129 V 211 consid. 3.2.1 pag. 217 in fine e consid. 3.2.4 pag. 219; DTF 109 V 108 consid. 1b pag. 111). Ora, siccome nella fattispecie la prestazione è stata riattivata solo dopo l'insorgenza della nuova invalidità, l'art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI non è applicabile, nemmeno per analogia.”

4.   In concreto l’interessata con decisione del 15 settembre 2011 era stata messa al beneficio di una rendita d’invalidità intera dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute). L’UAI, sulla base di una perizia medica pluridisciplinare del SAM del 19 agosto 2011 (doc. AI 75-1),  aveva stabilito che l’interessata aveva un grado d’invalidità del 3% dal 2 settembre 2009 al 30 settembre 2010 e del 17% dal 1° ottobre 2010 (doc. AI 81-4). Nel rapporto finale del medico SMR, dr. med. __________, del 24 agosto 2011, figurano quali diagnosi principali con influsso sulla capacità lavorativa: dermatomiosite con/su in fase regressiva solo trattamento con Methotrexate, Planquetil e Prednisone, prurito diffuso intenso, incipiente partecipazione polmonare in regressione dal 2008, minime alterazioni degenerative del rachide cervicale con/su iniziale discopatia C5-C6 con minimo bulging dell’anello fibroso, discopatia C6-C7 con minima protrusione discale paramediana a destra, episodio depressivo lieve con sindrome biologica (ICD-10 F32.1). Inoltre sono state poste le seguenti diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa: decondizionamento e sbilancio muscolare, disturbi statici del rachide con/su scoliosi sinistro-convessa lombare, ipercifosi della dorsale con protrazione del capo, rachide tendenzialmente piatto, obesità (BMI 35,8), dislipidemia (doc. AI 77-1/2). Nel corso del mese di aprile 2012 l’interessata ha prodotto all’UAI ulteriore documentazione medica ed ha inoltrato una nuova domanda tendente all’ottenimento di prestazioni dell’AI. In particolare il dr. med. __________, primario di medicina presso l’Ospedale regionale di __________, il 21 marzo 2012 ha affermato che: " (…) alla visita dermatologica del 20 febbraio 2012 il Dr med. __________ non ha evidenziato lesioni cutanee tipiche per dermatomiosite ed anche gli esami di laboratorio effettuati sono risultati nella norma, in particolare le CK (136 U/l) e l’aldolasi . (…) Non ho trovato all’esame clinico segni oggettivi di sinovite né un’insufficienza muscolare, ma una spiccata dolenzia a tutti i punti classici di inserzione muscolo-tendinea tipici della fibromialgia. S’impone quindi a mio giudizio al momento una sindrome fibromialgica indipendente dalla dermatomiosite, che mi sembra in remissione o per lo meno poco attiva. (…) Ho inoltre prescritto Saroten Ret. 50mg la sera, utile anche per sindrome depressiva con insonnia. Raccomando in proposito una presa a carico psicosociale di questa paziente senza attività lavorativa 2007 ed alla quale è stata negata l’A.I. Un ulteriore elemento da chiarire ed eventualmente da correggere è il sospetto di una sindrome delle apnee da sonno, emerso dal colloquio con il marito, e forse responsabile in parte del disturbo del sonno e della stanchezza diurna (…)” (doc. AI 89-2) Il 2 aprile 2012 il medico curante, dr. med. __________, FMH medicina interna, ha chiesto un parere circa la patologia psichica della ricorrente al Servizio psicosociale di __________ (doc. AI 89-3). Interpellato dall’UAI, il dr. med. __________, il 14 maggio 2012 ha affermato che: " (…) Visto il subentrare di una debolezza muscolare prossimale soprattutto a livello delle gambe (meno ma anche a livello delle braccia) la paziente veniva nuovamente ricoverata nel reparto di dermatologia dal 01.09 al 29.09.2008, dove finalmente veniva posta la diagnosi di dermatopolomiosite con fibrosi polmonare incipiente. Veniva quindi iniziata una terapia (…). Con questa terapia si è osservato progressivamente un miglioramento del quadro clinico (le lesioni cutanee sono scomparse, l’infiammazione a livello muscolare è regredita, come pure regredita è la fibrosi a livello polmonare). Persiste però un forte prurito (sintomo conosciuto nella dermatopolomiosite), difficile da controllare nonostante vari trattamenti con antistaminici orali. La paziente veniva quindi nuovamente ricoverata nel reparto di dermatologia dal 21.02 al 26.02.2012 per eseguire un trattamento intravenoso con immunoglo-buline per 5 giorni. L’ulteriore decorso è stato poi favorevole, dove si è potuto via via sospendere l’assunzione di Prednisone e le iniezioni settimanali con Methotrexate. L’ultima visita nell’ambulatorio di dermatologia avveniva in data 20.02.2012. La paziente lamentava dolori muscolari ed ossei diffusi. Clinicamente non si osservavano lesioni cutanee sospette per dermatopolimiosite gli esami ematochimici eseguiti risultavano nella norma in particolare con valori degli enzimi muscolari normali. In conclusione la paziente ha sofferto di una malattia seria con partecipazione cutanea, muscolare e polmonare. Inizialmente la diagnosi è risultata difficile e si è poi reso necessario un trattamento immunosoppressivo importante. Sicuramente per lunghi periodi qualsiasi attività, e in particolare l’attività di aiuto cucina che la paziente svolgeva inizialmente non era praticabile vista la presenza di importanti lesioni cutanee soprattutto a livello delle mani e vista la debolezza muscolare. La paziente ha inoltre sofferto e soffre forse ancora tuttora di un fastidioso prurito di difficile gestione” (doc. AI 101-7) Il 4 giugno 2012 il medico curante, dr. med. __________, ha affermato che “ attualmente la dermatomiosite è in una fase di remissione, ma il prurito persiste come persistono lo stato depressivo e la sindrome fibromialgica. Al momento trattata solo con antistaminici, analgesici e antidepressivi ” ed ha ritenuto che potrebbe esercitare un’attività confacente al 50% dal 17 aprile 2012 (doc. AI 102-2). Il 30 ottobre 2012 hanno preso posizione anche gli specialisti del Servizio psicosociale di __________, dr. med. __________ e dr.ssa med __________, i quali hanno confermato la presenza di una malattia psichica (doc. AI 103-1 e seguenti). Il 3 gennaio 2013 il medico curante, dr. med. __________, FMH medicina interna, dopo aver evidenziato di aver visitato la paziente alcune volte nel 2012 ed aver costatato che “ la situazione sembrava abbastanza stabile ” ma che l’interessata era disperata poiché non riusciva a trovare un lavoro, ha affermato che il giorno precedente l’interessata si è presentata presso il suo studio per un netto peggioramento dello stato generale con evidenti segni depressivi e riacutizzazione dei dolori tendo-muscolari e osteo-articolari ed ha rilevato di aver notato sul palmo e sul dorso delle mani un’importante irritazione della pelle (doc. AI 109-1). Il 24 gennaio 2013 il medesimo medico ha affermato che l’incapacità lavorativa dell’interessata è del 50% (doc. AI 116), così come, in data 1° febbraio 2013, gli specialisti del Servizio psicosociale di __________ (doc. AI 118-2). Il 2 aprile 2013 il dr. med. __________ ha rilevato che l’insorgente è stata ricoverata dal 26 marzo al 30 marzo 2013 presso l’Ospedale __________ per una recidiva della dermatomiosite primaria manifestatasi per la prima volta nel

2008. La recrudescenza della malattia è stata a livello polmonare e cutaneo, non muscolare, ciò che ha imposto la ripresa della terapia immunosoppressiva con steroidi a medio-alto dosaggio, infusioni periodiche con immunoglobuline ed un immunosoppressivo. Lo specialista ha accertato una completa incapacità lavorativa (doc. AI 123-2 e doc. AI 124-2). Il 23 maggio 2013 il dr. med. __________ ha affermato che la ricorrente è stata ricoverata anche presso il reparto di Dermatologia dell’Ospedale __________ dal 10 al 13 maggio 2013 per intraprendere delle cure specifiche e che “ come già successo in passato è quindi possibile che a distanza di mesi la paziente presenti dei periodi di inabilità lavorativa al 100% causata dalla sua malattia di base, ovvero una dermatomiosite idiopatica che può colpire la pelle, i muscoli, ma anche gli organi interni ” (doc. AI 126-2). Il 16 aprile 2013 ed il 17 maggio 2013 la ricorrente è stata visitata, nell’ambito della perizia psichiatrica ordinata dall’UAI, dal dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, il quale ha allestito, il 23 maggio 2013, un referto da cui emerge la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di episodio depressivo di grado medio (ICD-10:F32.1) e fibromialgia/ sindrome da dolore somatoforme (ICD-10:F45.4) e la diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro di problemi correlati alla disoccupazione (ICD-10:Z.56/Problemi correlati alle circostanze economiche [ICD:Z 59]) e presenza in casa di un familiare bisognoso di cure (ICD-10:Z63.6). Lo specialista ha affermato: " (…) Da un punto di vista psichiatrico l’attuale capacità lavorativa della perizianda, a mio giudizio, è ridotta di grado medio (capacità lavorativa medico-teorica del 50%). La prognosi date le diagnosi psichiche e le condizioni somatiche compromesse, non si presenta favorevole; consiglio comunque un riesame del caso fra 12 mesi. (…) La perizianda, ormai da anni, presenta disturbi della sfera psichica ed è, dall’anno 2010, seguita con regolarità dai Colleghi del Servizio psico-sociale di __________. I suoi sintomi sono la depressione del tono dell’umore, riduzione dell’energia e difficoltà a continuare le abituali attività accompagnati da un dolore persistente che non può essere completamente spiegato da una malattia somatica (Criteri di Foerster/Mosimann realizzati in quanto in presenza di una comorbidità psichiatrica rilevante e un’affezione corporea duratura). Questi sintomi, che riducono la funzionalità sociale e lavorativa della perizianda, sarebbero, per quanto ho potuto accertare, peggiorati dall’inizio dell’anno in corso (decesso della madre, ulteriori ricoveri negli Ospedali regionali di __________ e __________ nel 2013, aggravamento riferito delle condizioni di salute psichica e fisica del coniuge nel 2013, continuazione delle preoccupazioni d’ordine lavorativo-finanziario). (…) I disturbi psichici della perizianda, più sopra elencati, compromettono di grado medio la sua capacità lavorativa nella sua attività e nelle altre a lei idonee (incapacità lavorativa medico-teorica del 50% dal calcolarsi dal gennaio 2013 ad oggi e continua). (…)" (doc. AI 129/1 e seguenti) Il 4 giugno 2013 il medico SMR, dr. med. __________, posta la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa di sindrome ansioso depressiva con episodio attuale di media gravità e fibromialgia, l’ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di dermatomiosite idiopatica e le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di obesità permagna, dislipidemia mista, stato dopo eradicazione di helicobacter, stato dopo colecistectomia e cervicalgie croniche su alterazioni degenerative del rachide cervicale, ha confermato un peggiora-mento dello stato di salute dal mese di gennaio 2013 (doc. AI 130-1/2). Il 10 settembre 2013 il medico SMR, dr. med. __________, ha rivalutato l’intera fattispecie, affermando: " Assicurata, aiuto cucina, peritata in ambito SAM nel 2.2011 Diagnosi: dermatomiosite - prurito diffuso - incipiente partecipazione polmonare in regressione minime alterazioni degenerative del rachide cervicale episodio depressivo lieve con sindrome biologica F 32.1 seguente grado AI 3% nuova domanda 4.2012: rapporto dr. __________ 3.2012: - sindrome fibromialgica - sindrome con problematiche psicosociali - prurito cronico - dermatomiosite attualmente in remissione - obesità rapporto AI dr. __________ 5.2012: nessun elemento somatico nuovo rapporto dr. __________ 6.2012: attualmente dermatomiosite in remissione, persiste prurito rapporto __________: episodio depressivo di grado medio, si ritiene possibile un impiego al 50% rapporto dr. __________ del 3.1.2013: netto peggioramento dello stato generale con evidenti segni depressivi e dolori osteo-articolari 2.4.2013 dr. __________ attesta recidiva della dermatomiosite con ricovero ospedaliero dal 26 al 30 marzo 2013 (ripresa della malattia a livello polmonare e cutaneo) Perizia psichiatrica dr. __________ aprile/maggio 2013: - episodio depressivo di grado medio F 32.1 - fibromialgia/sindrome somatoforme - peggioramento da inizio 2013 con IL 50% da 1.2013 Decisione del 15.7.2013: richiesta respinta non essendo passato 1 anno dal peggioramento dello stato di salute. Ricorso: Valutazione: - dalla documentazione risulta pure esservi un peggioramento a livello somatico, peggioramento databile con marzo 2013 quando l’assicurata è stata ricoverata con diagnosi di recidiva della dermatomiosite (ripresa della malattia a livello polmonare e cutaneo). Per tutto il 2012 era stata attestata una situazione di remissione clinica di tale patologia. - L’aggiornamento del caso e la valutazione della capacità lavorativa a scadenza dell’anno d’attesa dovrà quindi comprendere anche una adeguata valutazione somatica in ambito pluridisciplinare, e non solo psichiatrica” (doc. IV/1) Il 25 ottobre 2013 il dr. med. __________ e la dr.ssa med. __________ dell’Ospedale Regionale di __________ hanno rilevato che l’interessata è stata degente preso la loro struttura dal 7 al 25 ottobre 2013 ed hanno descritto la situazione valetudinaria della ricorrente (doc. D1/2). 5. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.). Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332). In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003). Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010. L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicu-razione invalidità e con ciò anche della  loro dipendenza econo-mica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi: (a livello amministrativo) - assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1), - differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2), - miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3), - rafforzamento dei diritti di partecipazione : -- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93); -- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446); (a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza) In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2). Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011). Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230). Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). 6. In concreto, alla luce della suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio dei rapporti medici, questo Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio la conclusione cui sono giunti i medici SMR, sulla base della perizia psichiatrica del 23 maggio 2013 (doc. AI 129-1) e dei referti dei dr. med. __________, __________ e __________ prodotti nel corso del 2013. Per quanto concerne innanzitutto la perizia psichiatria, va evidenziato che il dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, si è espresso su tutte le patologie psichiche lamentate dall’assicurata ed ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione valutando la capacità lavorativa della ricorrente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata (doc. AI 129-1 e seguenti). Alla perizia va attribuito pieno valore probatorio. Il referto del dr. med. __________ è il risultato di un esame clinico approfondito al termine del quale, preso atto dei dati anamnestici, dello status oggettivo e dei disturbi lamentati dall’assicurata, e sulla base delle visite del 16 aprile 2013 e del 17 maggio 2013 e della documentazione medica prodotta, ha reso la sua attenta valutazione sulla capacità lavorativa dell’interessata. Il perito ha esaminato nel dettaglio la documentazione medica messa a sua disposizione ed in particolare ha confrontato le risultanze della perizia del SAM del 19 agosto 2011, della documentazione del __________ e delle visite effettuate per poter concludere che a partire dal mese di gennaio 2013 dopo un periodo di relativa stabilità, vi è stato un peggioramento dello stato di salute che ha portato l’interessata ad essere incapace al lavoro al 50%. L’insorgente del resto non contesta il contenuto e le conclusioni, convincenti, motivate e prive di contraddizioni del dr. med. __________, ma ritiene che l’UAI non avrebbe preso in considerazione le patologie somatiche, e meglio non avrebbe approfondito la loro incidenza sulla patologia psichica. Dagli atti tuttavia, come rileva correttamente il medico SMR, dr. med. __________, nella presa di posizione del 10 settembre 2013 (doc. IV/1), emerge che lo stato di salute della ricorrente, sia per quanto concerne l’aspetto somatico che per quanto riguarda la patologia psichica, è rimasto stabile fino alla fine del 2012, mentre ha subito un peggioramento con l’inizio del mese di gennaio 2013. Infatti, nel referto del dr. med. __________, primario di medicina presso l’Ospedale regionale di __________ del 21 marzo 2012, del dr. med. __________ del 14 maggio 2012 ed in quello del medico curante, dr. med. __________ del 4 giugno 2012 figura una situazione stazionaria dello stato di salute. Il dr. med. __________ ha evidenziato che alla visita dermatologica del 20 febbraio 2012 presso il dr. med.  __________ non sono state rilevate lesioni cutanee tipiche per dermatomiosite ed anche gli esami di laboratorio effettuati sono risultati nella norma. Lo specialista ha invece ritenuto necessario un approfondimento della patologia psichica, e meglio fibromialgica, che, come visto, ha tuttavia subito un peggioramento solo con il mese di gennaio 2013 (cfr. doc. AI 89-2 e doc. AI 129-1 e seguenti). Da parte sua il dr. med. __________, dopo aver riassunto la fattispecie, ha rilevato che clinicamente, il 20 febbraio 2012, non si osservavano lesioni cutanee sospette per dermatopolimiosite e gli esami eseguiti erano nella norma (doc. AI 101-7), mentre persisteva un forte prurito. Infine anche il dr. med. __________, il 4 giugno 2012, ha affermato che la dermatomiosite è in una fase di remissione, mentre persistono il prurito e lo stato depressivo e la sindrome fibromialgica (doc. AI102-2; oggetto, queste ultime due patologie, della perizia psichiatrica). Solo nel referto del 3 gennaio 2013 il medico curante, dr. med. __________, dopo aver visitato l’assicurata il 2 gennaio 2013, ha potuto rilevare un peggioramento dello stato di salute, causato da una riacutizzazione dei dolori tendo-muscolari e osteo-articolari e da un’importante irritazione sul palmo e sul dorso delle mani, confermando comunque che  nel corso del 2012, quando aveva visto la paziente in altre occasioni “ la situazione sembrava abbastanza stabile ” (doc. AI 109-1). Il citato peggioramento, nel 2013, è poi stato confermato anche dal dr. med. __________ e dal dr. med. __________ nel corso dei mesi di aprile e maggio del medesimo anno (doc. AI 123, 124 e 126). Sulla base della citata documentazione, i due medici SMR che hanno valutato la fattispecie, ossia il dr. med. __________ ed il dr. med. __________, hanno entrambi, correttamente, concluso che vi è stato un peggioramento dello stato di salute, e che questo è tuttavia avvenuto al più presto nel corso del mese di gennaio 2013. Non vi sono infatti agli atti referti medici che hanno oggettivato il peggioramento dello stato valetudinario in precedenza (cfr. doc. AI 130-1/2 e doc. AI IV/1), e meglio dopo l’emissione della prima decisione di attribuzione di una rendita limitata nel tempo, emessa il 15 settembre 2011 (cfr. anche doc. AI 124-3, referto del 4 aprile 2013 dove il dr. med. __________ afferma tra l’altro che si tratta di una “ paziente nota per una dermatomiosite dal 2008, non più in trattamento con farmaci sistemici da oltre un anno (…) ”). A questo proposito va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti). In concreto q uesto Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalle valutazioni dei medici SMR, dr. med. __________ ed __________, che trovano conforto nella documentazione medica agli atti. Il peggioramento dello stato di salute per la patologia psichica è avvenuto nel gennaio 2013 (cfr. perizia del dr. med. __________ del 23 maggio 2013, doc. AI 129), mentre per quanto concerne la patologia somatica, il peggioramento è oggettivato dal mese di aprile 2013, quando l’insorgente è stata ricoverata con diagnosi di recidiva della dermatomiosite (doc. IV/1). Ora, come visto, per l’art. 29bis OAI se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado d’invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 let. b LAI. Nel caso di specie la rendita è stata soppressa a causa del miglioramento dello stato di salute avvenuto nel corso del mese di settembre 2009, tre mesi dopo, ossia il 31 dicembre 2009 (doc. AI 81-3). Ne segue che l’attuale peggioramento dello stato valetudinario con effetto dal mese di gennaio 2013, rispettivamente marzo 2013, è avvenuto dopo i tre anni di cui all’art. 29bis OAI. Di conseguenza, ritenuto che l’interessata negli anni 2010, 2011 e 2012 è stata invalida al 3% dal settembre 2009 al 30 settembre 2010 ed al 17% dal 1° ottobre 2010 (cfr. decisione del 15 settembre 2011, doc. AI 81-3/4) fino, almeno, al 31 dicembre 2012, è a giusta ragione che l’UAI ha stabilito che l’eventuale diritto ad una rendita può essere dato solo una volta trascorso un (nuovo) termine di un anno ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 let. b LAI, ossia al più presto dal 1° gennaio 2014 e che ha informato l’insorgente che in quel momento avrebbe rivalutato le condizioni per il conferimento di una nuova prestazione. In queste condizioni il ricorso deve essere respinto, mentre la decisione impugnata va confermata. L’incarto va trasmesso all’UAI per le sue incombenze conformemente a quanto indicato nella decisione del 15 luglio 2013 ed a quanto figura nella presa di posizione del 10 settembre 2013 del dr. med. __________ (doc. IV/1). 7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, nel caso concreto le spese di complessivi fr. 500.-- vanno a carico della ricorrente. Quest’ultima ha tuttavia postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I). Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L ' art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004). Nella fattispecie la richiesta va respinta già solo per il fatto che la causa era fin dall’inizio priva di possibilità di esito favorevole. Infatti, alla luce delle chiare risultanze mediche riassunte nei consid. 4 e 6 della presente sentenza l’interessata non avrebbe avuto alcuna possibilità di vincere la causa. In queste circostanze la domanda tendente all’ammissione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta .

3.   L’incarto è trasmesso all’UAI per i suoi incombenti.

4.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

5.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                 Il segretario Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti