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39_II_140

BGE 39 II 140

Bundesgericht (BGE) · 1913-02-05 · Deutsch CH
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26. Arteil der II. Zivilabteilung vom 5. Februar 1913 in Sachen Gamper und Genossen, Kl. u. Hauptber.=Kl., gegen Muther, Bekl. u. Anschlußber.=Kl. Uebergangsrecht. Das Recht des Quelleneigentümers zum Einspruch gegen zukünftige Grabungen eines Grundeigentümers, welche die Quelle schädigen, richtet sich nach neuem Rechte, auch wenn die Grabungen schon unter dem alten Rechte begonnen haben und damats unberechtigt inhibiert wurden. A. — Die Kläger haben im Jahre 1896 eine Wasserversor¬ gungsanlage eingerichtet, welche ihre Häuser in Rengetswil, Orts¬ gemeinde Anetswil, mit Trinkwasser versieht und einen laufenden Brunnen speist. Die Quellfassung befindet sich in einem Grund¬ stück des Klägers Hollenstein südlich der Straße Lachen=St. Mar¬ grethen, in welchem das Wasser durch Röhren gefaßt wird, um von da nach einem Reservoir geleitet zu werden. Im Sommer 1911 erstellte der Beklagte auf einem Grund¬ stück, das ihm gehört und sich in der Nähe des Hollensteinschen Grundstückes befindet, einen Pumpbrunnen. Die Kläger behaupten, auf ihre Einsprache hin habe der Beklagte sich damals bereit er¬ klärt, die Anlage zu entfernen, falls die Kläger dadurch geschädigt werden sollten. Der Beklagte bestreitet, eine solche Zusicherung gegeben zu haben. Im Dezember 1911 ließ der Beklagte auf seinem Grundstück nach Wasser graben. Die Kläger erwirkten gegen diese Grabungen am 27. Dezember 1911 ein gerichtliches Verbot; der Beklagte ließ jedoch die Grabungen fortsetzen, und zwar mit erhöhter Ar¬ beiterzahl. Am 29. Dezember erging darauf ein zweites gericht¬ liches Verbot, dem Nachachtung geschenkt wurde. Die Parteien sind darüber einig, daß die Grabungen des Be¬ klagten, die seither nicht wieder aufgenommen worden sind, tatsäch¬ lich noch kein Wasser zu Tage gefördert haben, so daß auch eine Beeinträchtigung der klägerischen Wasserversorgungsanlage noch nicht stattgefunden hat. Darüber, ob diese Anlage im Falle der Fortsetzung der Grabungen beeinträchtigt würde, gehen dagegen die Behauptungen der Parteien auseinander. Beide gerichtlichen Verbote wurden am 12. Januar 1912 von der Rekurskommission des Obergerichts geschützt, jedoch unter An¬ setzung einer Frist von 10 Tagen, innerhalb welcher von den Klägern gerichtliche Klage auf Aberkennung des vom Beklagten beanspruchten „Rechts auf Wasserableitung“ einzuleiten sei. B. — Innerhalb der angesetzten Frist wurde die vorliegende Klage eingeleitet, wobei die Kläger die Rechtsfrage folgendermaßen formulierten: Fst Klägerschaft in gerichtlicher Bestätigung der Präsidialver¬ „fügungen vom 27. und 29. Dezember 1911 bei ihren bean¬ „spruchten Wasserrechten im Sinne der Klagebegründung gerichtlich „zu schützen und sind die Eingriffe des Beklagten in diese Rechte „als unzulässig zu erklären? Der Streitwert wurde anläßlich der Verhandlung vor dem

Friedensrichter auf über 2000, jedoch unter 4000 Fr. festgestellt, und es hat keine Partei gegen diese Feststellung Einsprache er¬ hoben. Durch Urteil vom 15. Juni 1912 erkannte das Bezirksgericht Münchwilen als I. Instanz: „Es ist die Rechtsfrage verneinend entschieden.“ Dieses Urteil wurde damit begründet, daß der Beklagte die Wasserfassungsarbeiten noch im Jahre 1911 hätte beendigen kön¬ nen, wenn er nicht durch das gerichtliche Verbot daran gehindert worden wäre; dieses gerichtliche Verbot sei ungesetzlich gewesen, weil nach thurgauischem Privatrecht der Beklagte berechtigt ge¬ wesen sei, auf seinem Grundstück ohne Rücksicht auf die klägerische Wasserversorgung so tief zu graben, als ihm beliebe. Deshalb müsse dem Beklagten gestattet werden, die Grabungen, an denen er in ungesetzlicher Weise gehindert worden sei, nachträglich vor¬ zunehmen. C. - Nachdem die Kläger gegen dieses Urteil appelliert hatten, fällte das Obergericht des Kantons Thurgau am 15. Oktober 1912 über die von ihm folgendermaßen „berichtigte“ Rechtsfrage: „Sind die Appellanten berechtigt, gegen die Wasserfassung im „Grundstück des Appellanten Einsprache zu erheben?“ folgenden Entscheid: „Die Rechtsfrage wird verneinend entschieden im Sinne, daß „der Appellat befugt ist, auf seinem Grundstück so tief nach „Wasser zu graben, als er bereits am 31. Dezember 1911 ge¬ „graben hatte. Dieses Urteil ist folgendermaßen begründet: Die von den Klä¬ gern aufgestellte Rechtsfrage, ob die Wasserrechte der Kläger zu schützen und Eingriffe des Beklagten in diese Wasserrechte als un¬ zulässig zu erklären seien, sei ungenau und zu allgemein gefaßt. Das Gericht sehe sich veranlaßt, die Rechtsfrage unter Hinweis auf § 225 Abs. 2 BPO zu berichtigen. Die vorgenommenen Grabungen seien nach altem, kantonalem Recht zu beurteilen. Die rechtliche Wirkung von Tatsachen beurteile sich nach altem Recht, soweit sie während des Bestehens des alten Rechtes eingetreten seien. Vorbehalten sei nur die Rückwirkung solcher Bestimmungen, welche um der öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit willen auf¬ gestellt seien. „Anwendungs= und Einführungsbestimmungen zum ZGB Art. 1 und 2.“ Das alte thurgauische Gewohnheitsrecht gestatte dem Grundeigentümer ein freies Grabrecht. Er dürfe in seinem Grundstücke „nach Belieben nach Wasser graben, wenn auf seinem Grund und Boden nicht nachweisbar Servituten lasten“ Den Klägern habe daher die Befugnis nicht zugestanden, gegen die Grabungen im Grundstück des Beklagten Einsprache zu er¬ heben. Die Erwirkung des gerichtlichen Verbotes sei deshalb nicht berechtigt gewesen, und da eine „Rechtsausnützung bei Eintritt des neuen Rechts bereits vorgelegen“ habe, sei dem Beklagten zu gestatten, „den Graben wieder soweit zu öffnen, als noch im Jahre 1911 derselbe bereits geöffnet“ gewesen sei. Nach kläge¬ rischem Zugeständnis sei der Graben auf 2 Meter Tiefe ausge¬ hoben gewesen. Es möge noch erwähnt werden, daß „der von den Klägern bezogene Standpunkt“ ein unhaltbarer sei, die Ouelle liege „gar nicht im Grundstück der Kläger noch des Beklagten, sondern auf der Höhe bei Anetswil“. Als Quelle bezeichne der allgemeine Sprachgebrauch den Ort, wo Wasser zu Tage trete. Das Wasser trete erst an den Grabungsstellen zu Tage. Hier liege also die Quelle. Die Grabungen seien nach altem Recht nur zu beurteilen, soweit im Jahre 1911 wirklich gegraben worden sei. Die Präst¬ dialbefehle vom Dezember seien nicht aus bloßer Chikane erwirkt worden, sondern in Ausübung eines vermeintlichen Einsprache¬ rechts. Es sei daher nicht auszurechnen, wie weit „hätte ohne diese Befehle 1911 noch gegraben werden können“. Auf ein Be¬ weisverfahren über die klägerische Behauptung, der Beklagte habe im Sommer 1911 erklärt, seinen Pumpbrunnen wieder zu ent¬ fernen, sofern ein Schaden für die Wasserversorgung eintrete, sei gegenwärtig nicht einzutreten, da ein Schadenseintritt noch nicht behauptet werden könne. Wenigstens sei vor erster Instanz eine solche Behauptung nicht aufgestellt worden. Die Klage sei zudem „nicht auf Entfernung dieses Brunnens gestellt“. D. — Gegen dieses Urteil haben die Kläger rechtzeitig und in richtiger Form die Berufung an das Bundesgericht ergriffen, mit dem Antrag: „Es seien in Aufhebung des genannten Urteils die „kantonalen Gerichte, eventuell das Obergericht anzuweisen, die

„Streitsache der Parteien nach den maßgebenden Bestimmungen „des schweiz. ZGB (Art. 706, 707, 919 ff., 926 ff. u. Art. 1 Abs. 3, „Art. 17 und 37 der Anwendungs= und Einführungsbestim¬ „mungen) zu beurteilen, resp. hiefür die notwendigen Beweiser¬ „hebungen zu veranlassen.“ Der Beklagte hat, ebenfalls rechtzeitig und in richtiger Form, die Anschlußberufung ergriffen, mit dem Antrag: „1. Die Klage „sei sofort und gänzlich abzuweisen und die Klägerschaft als nicht „berechtigt zu erklären, gegen die Wasserfassung im Grundstück „des Beklagten Einspruch zu erheben. 2. Eventuell sei die Streit¬ „sache zu neuer, ergänzender rechtlicher Beurteilung an die kan¬ „tonalen Gerichte zurückzuweisen.“ Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. — Vor allem sind der Sinn und die Tragweite des vor¬ liegenden kantonalen Urteils zu ermitteln. Insbesondere ist wo¬ möglich festzustellen, welche Streitfrage entschieden werden wollte, in welchem Sinne sie entschieden worden ist, und auf der Anwendung welchen Rechtes der Entscheid beruht. Die Kläger hatten mit ihrer Rechtsfrage nicht nur einen Ent¬ scheid über die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit der im Jahre 1911 vom Beklagten vorgenommenen Grabungen, sondern, unter ausdrücklicher Anrufung des ZGB (insbesondere der Art. 706 und 707), auch einen Entscheid über die Frage verlangt, ob und inwieweit der Beklagte in Zukunft zu graben berechtigt sei. In diesem Sinne hat denn auch die erste Instanz die von den Klä¬ gern formulierte Rechtsfrage aufgefaßt, indem sie dem Beklagten, unter vollständiger „Verneinung“ der Rechtsfrage, die Befugnis zuerkannt hat, die Grabungen nach Belieben fortzusetzen. Das Obergericht hat nun allerdings, unter Berufung auf eine Bestimmung der kantonalen Zivilprozeßordnung, die Rechtsfrage abgeändert. Allein mit dieser Abänderung scheint das Gericht lediglich beabsichtigt zu haben, die Rechtsfrage konkreter zu fassen, als es die Kläger getan hatten. Darüber, ob dies nötig war, und ob durch die neue Rechtsfrage eine klarere prozessuale Situation geschaffen wurde, als durch die von den Klägern ge¬ wählte Formulierung, hat sich das Bundesgericht nicht auszu¬ sprechen. Dagegen ist hier festzustellen, daß auch die vom Ober¬ gericht formulierte Rechtsfrage keine Beschränkung auf die noch im Jahre 1911 vorgenommenen Grabungen enthält. Eine solche Beschränkung findet sich sodann auch nicht etwa in den Erwä¬ gungen oder im Dispositiv des Urteils. In den Erwägungen wird im Gegenteil erklärt, es sei dem Beklagten zu gestatten, „den Graben wieder soweit zu öffnen, als noch im Jahre 1911 der¬ selbe bereits geöffnet war“; im Dispositiv aber wird nicht erklärt, daß der Beklagte befugt gewesen sei, so und so tief zu graben, sondern vielmehr: daß er dazu befugt sei. Nun hat das Obergericht allerdings die Frage, in welchem Umfange der Beklagte zu graben berechtigt oder nicht berechtigt sei, sowohl im Dispositiv als in den Erwägungen direkt nur dahin beantwortet, daß er berechtigt sei, so tief zu graben, als er schon im Jahre 1911 gegraben hatte, bezw. daß er befugt sei, den Graben „wieder so weit zu öffnen“, als er bereits im Jahre 1911 geöffnet worden war, während über die weitere Frage, ob der Beklagte auch noch tiefer graben dürfe, nichts gesagt ist. Judessen liegt es nahe, aus der Gestattung des Grabens bis auf eine bestimmte Tiefe a contrario auf die Nichtgestat¬ tung des Tiefergrabens zu schließen. Anderseits könnte freilich auch die Ansicht vertreten werden, das Obergericht habe nur die Frage beantworten wollen, ob der Beklagte berechtigt sei, so tief zu graben, als er schon im Jahre 1911 gegraben hatte, und die weitere Frage, ob er auch noch tiefer graben dürfe, habe es offen lassen wollen. Für diese Auffassung des Urteils könnte der Umstand angeführt werden, daß das Gericht im Dispositiv er¬ klärt, die Rechtsfrage werde „verneinend“ entschieden, sowie daß sämtliche Kosten den Klägern auferlegt wurden, was doch darauf hinzudeuten scheint, daß den Klägern überhaupt kein Inhibitions¬ recht gegenüber den vom Beklagten projektierten Grabungen zuer¬ kannt werden wollte; desgleichen der Umstand, daß in den Er¬ wägungen des Urteils das schweizerische Zivilgesetzbuch, auf Grund dessen allein allfällige zukünftige Grabungen verboten werden konnten, mit keinem Worte erwähnt ist. Wiederum zu Gunsten der Auffassung, daß dem Beklagten das Tiefergraben verboten werden wollte, spricht dagegen der Umstand, daß die Frage, ob der Beklagte tiefer graben dürfe, als er schon im Jahre AS 39 II — 1°13

1911 gegraben hatte, angesichts der Erfolglosigkeit der früheren Grabungen die praktisch wichtigste Frage des ganzen Prozesses war, und daß es deshalb höchst auffällig wäre, wenn das Ober¬ gericht gerade diese Frage unentschieden gelassen hätte. Unklar ist sodann auch, ob das obergerichtliche Urteil, unter wörtlicher Interpretation des Dispositivs, dahin zu verstehen sei, daß der Beklagte auf der ganzen Ausdehnung seiner Liegen¬ schaft so tief graben dürfe, als er im Jahre 1911 an einer einzelnen Stelle gegraben hatte (zirka 2 m tief), oder ob ihm nur, im Sinne der Erwägungen, das Recht eingeräumt werden wollte, den Graben wieder so weit zu öffnen, als er bereits im Jahre 1911 geöffnet worden war, — so daß eine Ausdehnung der Grabungen in horizontaler Richtung ausgeschlossen wäre. In Bezug auf die weitere Frage, welches Recht im vorliegen¬ den kantonalen Urteil zur Anwendung gebracht worden sei, sind ebenfalls verschiedene Auffassungen möglich. Einerseits erklärt nämlich das Obergericht in seinen Erwägungen, die Grabungen seien „nach altem Recht nur zu beurteilen, soweit im Jahre 1911 „wirklich gegraben worden“ sei, — woraus geschlossen werden könnte, das Gericht habe die Frage, wie tief der Beklagte in Zu¬ kunft graben dürfe, unter Anwendung des neuen Rechts ent¬ scheiden wollen. Anderseits ist jedoch, wie bereits konstatiert, im ganzen Urteile das schweizerische Zivilgesetzbuch mit keinem Worte erwähnt, was doch darauf hinzudeuten scheint, daß das Urteil nicht auf der Anwendung dieses Gesetzbuches beruht. Hinwiederum wäre daraus, daß dem Beklagten das Recht, zu graben, aus¬ drücklich nur soweit zugesprochen wurde, als er „bereits am

31. Dezember 1911 gegraben hatte“, eher der Schluß zu ziehen, daß das Obergericht die Frage, wie weit der Beklagte in Zukunft graben dürfe, als dem neuen Recht unterstehend betrachte; denn sonst hätte es keinen Sinn gehabt, darauf abzustellen, wie weit die Grabungen bereits unter der Herrschaft des alten Rechts vorge¬ schritten gewesen seien.

2. — So unklar und zweideutig das angefochtene Urteil nach den vorstehenden Ausführungen ist, so ergibt sich daraus doch immerhin soviel, daß die Hauptfrage des Prozesses diejenige war, ob und in welchem Umfange der Beklagte in Zukunft zu graben berechtigt sei. Diese Frage war nun aber nach eidgenössischem Rechte zu entscheiden. Umstritten war ja nicht die Existenz einer Servitut, deren Begründung noch unter der Herrschaft des alten Rechtes stattgefunden haben konnte, und deren Bestand daher von der Beurteilung altrechtlicher Tatsachen abhängig war, so daß nach Art. 1 Abs. 1 und 2, sowie 17 Abs. 1 SchlT ZGB das frühere kantonale Recht anzuwenden gewesen wäre. Streitig waren auch nicht etwa die „rechtlichen Wirkungen“ der vorgenommenen Gra¬ bungen, oder des eingetretenen Schadens, oder des im De¬ zember 1911 erwirkten gerichtlichen Verbotes, bezw. der im Januar 1912 eingeleiteten Klage, — von welchen verschiedenen Gesichtspunkten aus die Kläger sich auf Art. 1 Abs. 3 SchlT ZGB berufen, während der Beklagte wiederum den Art. 1 Abs. 1 und 2 für anwendbar hält. Vielmehr handelt es sich einfach um die Frage, welchen Inhalt das, jeder Partei an ihrer Liegen¬ schaft unbestrittenermaßen zustehende Eigentumsrecht habe; diese Frage aber war nach Art. 3 und 17 Abs. 2 für die Zeit nach dem 1. Januar 1912 unter Anwendung des neuen Rechtes zu entscheiden. Dabei war auf das frühere kantonale Recht weder in dem Sinne Rücksicht zu nehmen, daß untersucht wurde, wie tief der Beklagte im Jahre 1911 hätte graben können, wenn er nicht, unter Verletzung des damaligen kantonalen Rechtes, da¬ ran gehindert worden wäre (Urteil der ersten Instanz), noch in dem Sinne, daß dem Beklagten gestattet wurde, denjenigen Zu¬ stand wieder herzustellen, in welchem sich seine Grabungen am

31. Dezember 1911 befunden hatten (Erwägungen der zweiten Instanz), noch endlich in dem Sinne, daß ihm das Recht einge¬ räumt wurde, auf seiner ganzen Liegenschaft so tief zu graben, als er am 31. Dezember 1911 an einer einzelnen Stelle ge¬ graben hatte (Dispositiv der zweiten Instanz, sofern dieses wört¬ lich zu interpretieren ist). Vielmehr war die Zulässigkeit einer jeden, nach dem Inkrafttreten des ZGB vorgenommenen oder vorzunehmenden Grabung einfach und ausschließlich nach dem neuen Rechte zu beurteilen, gleichviel ob es sich dabei nur um die Fortsetzung, Vollendung oder Wiederherstellung früherer, oder aber um ganz neue Grabungen handelte. Nach kantonalem Recht wären dagegen allerdings die Rechts¬

wirkungen der dem Kläger Gamper angeblich im Sommer 1911 vom Beklagten erteilten Zusicherung (betr. Beseitigung eines damals errichteten Pumpbrunnens) zu beurteilen gewesen. In Be¬ zug auf diesen Punkt liegt jedoch zur Zeit kein kantonales Haupt¬ urteil vor, da das Obergericht ausdrücklich erklärt, es „trete darauf gegenwärtig nicht ein“. Das Bundesgericht hat sich daher mit jener Zusicherung nicht weiter zu befassen.

3. — Da, wie ausgeführt, die Hauptfrage des Prozesses, die Frage nämlich, ob und in welchem Umfange der Beklagte in Zu¬ kunft zu graben berechtigt sei, nach eidgenössischem Rechte zu ent¬ scheiden war, so ist das Bundesgericht zur Beurteilung des Falles, wenigstens was diese Hauptfrage betrifft, die denn auch allein den Gegenstand der beiden Berufungen bildet, kompetent; und zwar ist die Kompetenz des Bundesgerichts sowohl dann gegeben, wenn angenommen wird, der kantonale Richter habe auf jene Hauptfrage richtigerweise das eidgenössische Gesetz angewendet, als auch dann, wenn angenommen wird, er habe sie unter Anwendung des frühern kantonalen Rechts entschieden. Denn nach Art. 56 OG ist die Berufung nicht nur dann zulässig, wenn eine Zivilstreitigkeit von den kantonalen Gerichten unter Anwendung eidgenössischer Gesetze entschieden worden ist, sondern auch dann, wenn sie nach eidge¬ nössischem Rechte zu entscheiden war, und nach Art. 57 ist das Bundesrecht nicht nur dann verletzt, wenn ein eidgenössischer Rechtssatz unrichtig angewendet, sondern auch dann, wenn er zu Unrecht nicht angewendet worden ist. Dabei wird allerdings vorausgesetzt, daß in Bezug auf diejenige Frage, die nach eidge¬ nössischem Rechte zu entscheiden war, auch wirklich ein Entscheid vorliege. Auch diese Voraussetzung trifft aber im konkreten Falle zu; denn selbst dann, wenn das Obergericht die Frage offen ge¬ lassen haben sollte, ob der Beklagte tiefer graben dürfe, als er schon im Jahre 1911 gegraben habe (vergl. oben Erw. 1), hat es ihn doch jedenfalls berechtigt erklärt, so tief zu graben, als er schon damals gegraben hatte. Die Frage, ob er dies tun dürfe, unterstand aber, wie ausgeführt, dem eidgenössischen Rechte. Ist somit das Bundesgericht zur Beurteilung beider Berufungen kompetent (da sie sich beide auf die Frage beziehen, ob und inwieweit der Beklagte in Zukunft graben dürfe), so ist es dagegen nicht in der Lage, auf Grund der vorliegenden Akten ein Endurteil zu fällen. Nicht nur fehlt in dem zu über¬ prüfenden kantonalen Urteile jegliche Stellungnahme zu der grund¬ sätzlich äußerst wichtigen Frage der Anwendbarkeit oder Nichtan¬ wendbarkeit der Art. 706 und 707 ZGB auf Fälle, in denen, wie hier, noch kein Schaden eingetreten ist, — so daß es sich in dieser Beziehung für das Bundesgericht gar nicht um die Ueber¬ prüfung eines kantonalen Urteils, sondern um eine Art erst= und letztinstanzlicher Entscheidung handeln würde —, sondern es sind auch die tatsächlichen Verhältnisse des konkreten Falles durchaus ungenügend abgeklärt. Insbesondere ist nicht festgestellt, ob die Kläger, wie sie behaupten, im Besitze einer Quelle oder eines Brunnens sind, die „für die Bewirtschaftung oder Bewoh¬ nung eines Grundstückes oder für Trinkwasserversorgungen unent¬ behrlich sind“ (Art. 707 ZGB), oder ob es sich nur um eine solche Quelle oder einen solchen Brunnen handelt, die „in er¬ heblicher Weise benutzt oder zum Zwecke der Verwertung gefaßt worden sind“ (Art. 706), bezw. ob im vorliegenden Falle über¬ haupt (im Sinne des zuletzt zitierten Artikels) eine „erhebliche“ „Benutzung oder Fassung zum Zwecke der Verwertung“ statt¬ gefunden habe, ferner ob die projektierten Arbeiten voraussichtlich eine „Abgrabung, Beeinträchtigung oder Verunreinigung“ jener Quelle oder jenes Brunnens zur Folge haben werden, eine Frage, deren Beantwortung ihrerseits unter anderm davon ab¬ hängt, ob das Wasser, nach welchem der Beklagte graben will, überhaupt den gleichen Ursprung hat, d. h. der gleichen Quelle oder dem gleichen unterirdischen Wasserlauf entstammt, wie das von den Klägern gefaßte, usw. Erst nachdem alle diese tatsäch¬ lichen Verhältnisse festgestellt sein werden (wozu es natürlich einer Expertise bedarf), und nachdem der kantonale Richter auf Grund der bezüglichen Feststellungen einen vollständigen und un¬ zweideutigen Entscheid über die seiner Beurteilung unterliegende Streitfrage gefällt haben wird, erst dann wird das Bundes¬ gericht seinerseits in der Lage sein, die Frage der Anwendbarkeit oder Nichtanwendbarkeit der Art. 706 und 707 auf den vor¬ liegenden Fall zu prüfen, bezw. zu überprüfen. Das angefochtene Urteil ist daher im Sinne des Art. 82 Abs.

2 OG aufzuheben und die Sache zur Aktenvervollständigung und zu neuer Entscheidung an das kantonale Gericht zurückzuweisen. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Das Urteil des Obergerichts des Kantons Thurgau vom

15. Oktober 1912 wird aufgehoben und die Sache zur Akten¬ vervollständigung und zu neuer Entscheidung im Sinne der vor¬ stehenden Erwägungen an das genannte Gericht zurückgewiesen.