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31.2021.9

Responsabilità ex art. 52 LAVS dell'amministratore unico e dell'organo di fatto di una SA. Diritto di essere sentito. Confermato l'importo del danno. Violato gravemente l'obbligo di diligenza e non dati motivi di giustificazione e/o discolpa. Nesso causale non è interrotto

Ticino · 2021-09-27 · Italiano TI
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Responsabilità ex art. 52 LAVS dell'amministratore unico e dell'organo di fatto di una SA. Diritto di essere sentito. Confermato l'importo del danno. Violato gravemente l'obbligo di diligenza e non dati motivi di giustificazione e/o discolpa. Nesso causale non è interrotto

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.5.   La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid.

1b; Frésard,

op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.6.

A

i sensi

della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore

di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid.

5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53).

I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid.

3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658).

La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La diligenza richiesta

risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare

prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari

sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF

112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve

conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo

segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati.

2.7.   Costituisce motivo di

giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei

contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in

questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria.

Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS

unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti

(segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la

sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i

contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione

decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca

credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi

sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale

atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo

responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe

nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die

Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in

cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui

omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il

mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente

rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi

segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163

segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per

giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.8.

Ricorso del 29 aprile 2021

di RI 1 (inc. 31.2021.9)

2.8.1.   La ricorrente sostiene che la

Cassa avrebbe violato delle norme procedurali che

“(…) giustificano anche a

prescindere dalle censure di merito la cassazione della decisione impugnata.

(…)”

(I, punto 14, pag. 5).

2.8.1.1.   L’insorgente adduce, da una

parte, che avviando un’azione risarcitoria anche nei confronti di RI 2 solo in

un secondo tempo, la Cassa sarebbe incorsa in un errore in quanto

“(…) avrebbe

dovuto porre anche il signor RI 2 come debitore solidale e richiedere a lui il

risarcimento del danno. A causa di ciò vi sono due procedure pendenti a due

diversi stadi. Già solo per questa ragione, a fronte di un principio di unità

procedurale, si giustifica l'annullamento della decisione impugnata affinché la

pretesa AVS nei confronti della ricorrente venga giudicata in un unico

procedimento che riguardi anche il signor RI 2. Solo così, la Cassa potrebbe,

con tutti gli elementi a disposizione, decidere se riscuotere la pretesa

soltanto nei confronti dell'uno, piuttosto che dell'altro; fermo restando che,

sulla base degli elementi esposti nella presente memoria (grado di

responsabilità, situazione economica, ecc.) si ritiene come la pretesa AVS vada

imputata solo al signor TERZ 2. La lesione del principio dell'unità procedurale

si configura come una lesione di diritti procedurali garantiti dall'art. 29

della Cst. la cui natura formale giustifica, anche a prescindere dal merito, la

cassazione della decisione impugnata con rinvio alla autorità inferiore. (…)”

(I, punto 22, pagg. 6 e 7).

Dall’altra parte

rilevato come la Cassa non si sia espressa formalmente con decisione

incidentale sulla richiesta di sospensione della procedura di opposizione sino

alla fine della procedura penale (cfr. la lettera del 12 febbraio 2021 indirizzata

al Servizio giuridico della Cassa sub doc. 6)

l’insorgente censura che

a detta richiesta la Cassa

“(…) vi ha statuito direttamente con la decisione

su opposizione impugnata, di fatto impedendo alla ricorrente di partecipare in

maniera adeguata all'acquisizione di elementi materiali e probatori di fronte

all’autorità inferiore. Si ravvisa, nuovamente, una grave lesione del diritto

di essere sentita della ricorrente, tutelato dall'art. 29 Cst., che stante la

sua natura formale giustifica, anche a prescindere dalle censure di merito, la

cassazione della decisione impugnata. (…)”

(I, punto 44, pag. 12).

2.8.1.2.   Se più organi (formali o di

fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono

solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento

nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86,

108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore può a sua scelta

esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali tutto il debito o una

parte soltanto (cfr. art. 144 cpv. 1 CO; vedi anche STCA 31.2017.4 del 18

settembre 2017 consid. 2.12).

Di conseguenza la Cassa

gode per legge di un’ampia facoltà nel decidere se agire contro tutti i

debitori o soltanto contro alcuni e questo Tribunale non può procedere al suo

posto.

Ai sensi dell'art. 29 cpv.

E. 2 era infatti il nonno dei suoi figli, rapporti di fiducia particolarmente

intensi alla luce della asimmetria di esperienze gestionali e imprenditoriali

da qualcuno che si profilava, sempre RI 2, come un imprenditore di successo, e

una giovane persona; contingenze concrete legate al ruolo monopolizzante di

madre di un figlio all’epoca dei fatti appena nato e di un altro in arrivo)

avrebbe senz'altro dovuto indurre la Cassa a ritenere una responsabilità

esclusiva di RI 2, scagionando quindi la ricorrente. (…)”

(I, punto 35,

pag. 10)

l’insorgente volesse fare valere che l’art. 52 LAVS non

istituisce una responsabilità causale, va rilevato che

“(…) la realtà

giudiziaria è però andata in sostanza nel senso di una responsabilità causale

con possibilità di giustificazione o di discolpa (…)”

(Cometta, “Il diritto

societario in taluni suoi aspetti di diritto penale, assicurativo sociale e

contabile”, in: Temi scelti di diritto societario, collana rossa CFPG n. 29,

Lugano 2002, pag. 30 con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).

Al riguardo il TF, nella

DTF 121 V 242, ha puntualizzato che

“(…) nach ständiger Rechtsprechung nicht

jede Verletzung der öffentlichrechtlichen Aufgaben der Arbeitgeberin als

Institution der Versicherungsdurchführung ohne weiteres als qualifiziertes

Verschulden ihrer Organe im Sinne von Art. 52 AHVG zu werten ist (BGE 108 V 186

Erw. 1b und 193 Erw. 2b; ZAK 1985 S. 576 Erw. 2 und 619 f. Erw. 3a). Das

absichtliche oder grobfahrlässige Missachten von Vorschriften verlangt vielmehr

einen Normverstoss von einer gewissen Schwere. Dagegen kann beispielsweise die

relativ kurze Dauer des Beitragsausstandes sprechen (vgl. das nicht

veröffentlichte Urteil Q. vom 22. November 1993), wobei aber immer eine

Würdigung sämtlicher konkreten Umstände des Einzelfalles Platz zu greifen hat.

Die Frage der Dauer des Normverstosses ist somit ein Beurteilungskriterium,

welches im Rahmen der Gesamtwürdigung zu berücksichtigen ist und im Sinne der

Rechtsprechung zu den Entlastungsgründen (BGE 108 V 186 f. Erw. 1b, 200 f. Erw.

1) zur Verneinung der Schadenersatzpflicht führen kann. Insoweit im nicht

veröffentlichten Urteil Q. vom 22. November 1993 für die Verneinung der

Grobfahrlässigkeit allein auf die kurze Dauer der Verletzung der

Beitragszahlungspflicht abgestellt wurde, kann daran nicht festgehalten werden.

(…)”

(DTF 121 V 243, consid. 4b, pag. 244).

La nostra massima Istanza

giudiziaria si è confermata nella propria giurisprudenza e nella STF H 134/02

del 30 gennaio 2003 ha riaffermato che è, ad esempio, possibile imputare agli

amministratori solo una negligenza lieve se il buco contributivo è corto (pochi

mesi), se precedentemente la ditta ha pagato regolarmente i contributi e se la

società non ha l'abitudine di sospendere il pagamento dei contributi sociali

per pagare altri debiti più pressanti, finanziando in questo modo illecitamente

la propria impresa (in argomento vedi anche DTF 108 V 196).

In concreto, conformemente

alla succitata giurisprudenza

visto anche quanto incontestatamente

addotto dalla Cassa nella decisione su opposizione impugnata e meglio che

“(…)

si sottolinea in aggiunta che, a seguito dell'entrata in mora della società con

il pagamento dei contributi,

la Cassa ha proceduto dal mese di giugno 2017 -

vale a dire pochi mesi dopo la sua costituzione - all'invio di diffide di

pagamento e, dal mese di settembre 2017 all'avvio di procedure esecutive

, che

hanno portato all'irrecuperabilità dei contributi. (…)”

(doc. 3, punto 7, pag.

10, la sottolineatura è del redattore)

e per i motivi di seguito

esposti, all’insorgente non è possibile imputare solo una lieve negligenza.

2.8.3.3.   Accettando il mandato di amministratrice

unica di una società anonima l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da

tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF

H

171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti

ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore

spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare

per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e

delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni

raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di

chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25

luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114 V 219 = RCC

1989 pag. 116;

cfr. anche

STF 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo

preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,

peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS

(STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H

33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V

202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per

legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002

consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella

STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che

"scopo

della norma

(art. 716a cpv. 1 CO, ndr.)

è di evidenziare che il mandato

quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale

sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca

responsabilità".

Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA

devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i

contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21

dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte

citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]

confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Alla ricorrente

che per altro non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui essa non

avrebbe potuto adempiere ai suoi compiti di amministratrice unica; va qui rilevato

che se l’impedimento fosse riconducibile, come sembrerebbe sostenere (cfr.

consid. 2.8.3), ai figli piccoli e alle sue insufficienti conoscenze, allora essa

non avrebbe dovuto accettare di assumere detta carica

incombeva

l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi venisse effettuato.

Questa

omissione costituisce, come detto (cfr. consid. 2.6), una grave violazione del

dovere di diligenza di un organo societario.

In concreto RI 1 non

poteva, nella sua veste di amministratrice unica (in tale veste la

giurisprudenza prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo

accresciuti; cfr. STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3), accontentarsi di

svolgere un ruolo passivo. Al riguardo, la passività a dispetto della conoscenza

(eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata

un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

All’insorgente, che

nemmeno adduce e tantomeno documenta di essersi debitamente attivata nella sua

veste di organo formale della società affinché i contributi paritetici

venissero regolarmente versati, non può che essere imputata una negligenza

grave, avendo segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire importante

a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla

funzione ricoperta.

Quanto alla censura

secondo la quale

“(…) non si può negare il fatto che la signora RI 1

rivestiva all'interno della società un ruolo passivo ma non si può di certo

ritenerla colpevole a causa della sua passività. La ricorrente - mamma ed

inesperta in campo imprenditoriale - era all’oscuro dei fatti avvenuti in

quanto riponeva una grandissima fiducia nei confronti del signor RI 2.

Peraltro, esso, oltre che vantare anni di esperienza nel campo

dell'imprenditoria, era il padre del suo ex compagno nonché nonno dei suoi figli.

(…)”

(I, punto 41, pag. 11)

oltre

a ribadire che se la passività è riconducibile al ruolo di mamma di due figli

piccoli e alla sua inesperienza in campo imprenditoriale allora l’insorgente

non avrebbe dovuto accettare di assumere la carica di amministratrice unica

, questo Tribunale conferma quanto

pertinentemente addotto dalla Cassa e meglio che

“(…) in merito all'asserito

abuso della sua fiducia da parte dell'allora suo compagno va ribadito che ciò è

irrilevante, in quanto, nonostante possa essere vero che generalmente

all'interno di una relazione, come nel caso di specie, viga un rapporto di

fiducia privilegiato, è altrettanto vero che se si volessero relativizzare gli

obblighi di vigilanza all'interno di una "SA familiare", si finirebbe

anche in tal caso a legittimare la figura dell’"uomo di paglia" (STCA

E. 2.6 e STF H 340/98 del 30 marzo1999, consid. 2b). 2.8.5.   Stante quanto precede, il ricorso di RI 1 dev’essere respinto e la decisione su opposizione dell’11 marzo 2021 confermata.

E. 2.9 Ricorso del 9 giugno 2021

di RI 2 (inc. 31.2021.13)

2.9.1.   Questo Tribunale rileva

innanzitutto che, a differenza di quanto addotto con l’opposizione dell’11

marzo 2021 (cfr. doc. 2) e con lo scritto del 21 aprile 2021 (cfr. doc. 5), con

il presente ricorso l’insorgente non ha più fatto valere né una violazione del

diritto di essere sentito né una carente motivazione.

Pertanto, al riguardo

oltre a confermare le argomentazioni sviluppate dalla Cassa nella decisione su

opposizione del 6 maggio 2021 qui impugnata (cfr. doc. 1, punti 6 e 6.1, pagg. da

5 a 8)

, questo Tribunale si limita qui a rinviare alle considerazioni

sviluppate sopra in merito al diritto di essere sentito (cfr. consid. 2.8.1.2)

osservando che il TF, nella STF 9C_754/2020 del 22 luglio 2021, si è confermato

nella propria giurisprudenza rilevando che

“(…) il diritto di essere sentito

(art. 29 cpv. 2 Cost.) comprende il diritto dell'interessato di offrire prove

pertinenti e di ottenerne l'assunzione (DTF 140 I 99 consid. 3.4;130 II 425

consid. 2.1), ma tale garanzia costituzionale non impedisce all'autorità di

rinunciare a svolgere atti d'istruzione se, fondandosi su un apprezzamento

coscienzioso delle prove (DTF 125 V 351 consid. 3a), è convinta che i fatti

siano stati provati secondo il grado della verosimiglianza preponderante e

nessun provvedimento probatorio supplementare possa modificare tale

apprezzamento. La violazione del diritto di essere sentito in relazione

all'amministrazione delle prove è una questione che non ha una portata propria

rispetto al motivo dell'apprezzamento anticipato delle prove (DTF 140 I 60

consid. 3.3 con riferimenti). (…)”

(STF 9C_754/2020 del 22 luglio 2021,

consid. 3.2.2).

2.9.2.   Quanto all’importo del danno

l’insorgente sostiene che la Cassa non ne prova l’ammontare adducendo che

“(…)

non possono infatti reclamare dignità di prova i tre foglietti, privi di data,

firma ed indicazione se si tratti di conteggi notificati e cresciuti in

giudicato, allegati alla Decisione di risarcimento della Cassa del 18 febbraio

2021. Gli stessi risultano del resto anche poco comprensibili, ad esempio non

comprendendosi nel "conteggio 2017" perché siano stati aggiunti alla

colonna Dare misteriosi “altri c/c creditori”. (…)”

(I, punto 6, pagg. 8 e

9)

questo Tribunale rileva quanto segue.

Oggetto del danno, come

accennato (cfr. consid. 1.4), è il mancato versamento dei contributi

AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni dal 2017 al 2019 così come risultano dai

conteggi secondo la relativa dichiarazione dei salari e dagli specchietti coi

relativi conteggi per gli stessi anni (doc. 3, 8, 9 e 10).

Al riguardo, con la

risposta, la Cassa ha inoltre precisato che

“(…) in merito alla voce

"altri c/c creditori" di CHF 4'165.50 indicata in Dare nel

dettagliato conteggio relativo all'anno 2017, si precisa che si compone di CHF

1'268.10 trasferiti il 25 aprile 2019 a favore dell'anno 2019, e di CHF

2'897.40 trasferiti in stessa data a favore del saldo 2018 (cfr. doc. 8, 9,

10). La voce "altri c/c creditori", indicata questa volta in Avere

dei conteggi 2018 e 2019 allegati alla decisione risarcitoria, è comprensiva di

questi importi. Tali trasferimenti hanno un impatto neutro sul danno imputato

al signor RI 2 in quanto ritenuto integralmente responsabile ex art. 52 LAVS

per gli anni dal 2017 al 2019. (…)”

(III punto 6, pagg. 6 e 7).

L’importo complessivo di fr.

82’186.45, ottenuto sommando lo scoperto per il 2017 di fr. 29'873.40, per il

2018 di fr. 49'242.35 e per il 2019 di fr. 3'070.70 (cfr. i conteggi sub doc. 3

secondo relativa dichiarazione dei salari)

viste anche le suesposte

chiare e esaurienti precisazioni fornite dalla Cassa circa la voce

"altri

c/c creditori "

, è quindi da ritenere adeguatamente

comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e

alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi

moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno

risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti (cfr. consid.

2.3).

Giova qui ribadire che,

avendo l’amministrazione debitamente documentato le proprie pretese, in

applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso

di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del

danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag.

397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

In concreto il ricorrente

limitandosi a sostenere in modo del tutto generico che

“(…) l’ammontare del

danno non è stato provato dalla Cassa (…)”

(I, punto 6, pag. 8)

non ha contestato validamente l’importo del danno.

2.9.3.   Il ricorrente contesta la decisione

su opposizione del 6 maggio 2021 con cui la Cassa,

avendolo

ritenuto quale organo di fatto durante il periodo per il quale è stato fatto

valere il danno, gli ha chiesto il risarcimento ex art. 52 LAVS di

fr.

82’186.45 per contributi paritetici non soluti dalla società negli anni dal

2017 al 2019 (cfr. consid. 1.4)

(

“(…)

con la decisione impugnata la Cassa ha a torto ritenuto che il ricorrente fosse

organo di fatto della fallita FA 1 e, sempre a torto, lo ha ritenuto

responsabile ex art. 52 LAVS di contributi AVS/Al/IPG impagati confermando la

propria precedente decisione del 18 febbraio 2021 che lo condannava a pagare

alla stessa Cassa CHF 82'186.45. […] In primo luogo la Cassa ha erroneamente

ritenuto che il ricorrente - pacificamente mai iscritto a RC in alcun ruolo per

la ditta fallita - fosse organo di fatto, circostanza che il ricorrente

contesta fermamente. (…)”

(I, punti 3 e 4, pagg. 2 e 3)

)

.

Egli sostiene altresì che

non sussisterebbe un nesso causale tra le omissioni rimproverategli dalla Cassa

e il danno subito dalla stessa adducendo, tra l’altro, che

“(…) in effetti,

il nesso di causalità tra l'inazione di un amministratore e il mancato

pagamento dei contributi arretrati viene interrotto se, come in concreto, un

danno ai sensi dell'art. 52 LAVS preesisteva poiché la società già si trovava

in stato di insolvenza prima dell'entrata in carica dell'amministratore.

Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è

infatti data per il danno causato alla Cassa prima della sua entrata nel

consiglio di amministrazione, visto che egli nulla poteva modificare, poiché la

società anonima era già insolvente (DTF 119 V 401). (…)”

(I, punto 5, pag.

7).

2.9.3.1.   La giurisprudenza non limita la

responsabilità ex art. 52 LAVS agli organi formali, ma anche a quelle persone

che prendono le decisioni che competono a tali organi o curano l’andamento

degli affari e determinano la formazione della volontà della società (DTF 128

III 30 consid. 3a;

114 V 214;

STF H 234/02 + 237/02 +

239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3; STF H 405+406/00 del 23 agosto 2002

consid.

4.3; STF

H. 51/00

del 24 gennaio

2002 consid.

6a; Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner

Organe nach Art. 52 AHVG, § 4 n. 223-239, pagg. 55-58; Nussbaumer, Aktuelle

Fragen aus dem Beitragsrecht den AHV, pag. 102, in: Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen,

volume 44, S. Gallo 1998; Nussbauer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art.

52 AHVG in: AJP 1996, pag. 1075; Dieterle/Kieser, Der Schadensersatzprozess

nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhädler 1995, pagg. 661seg.), vale a

dire persone che, pur non essendo formalmente designate quale organo, lo sono

di fatto in quanto prendono le decisioni di competenza di questi ultimi e

assumono la gestione propriamente detta della società (amministratori di fatto:

DTF 114 V 78 = RCC 1988 pag. 631; RCC 1989 pag. 180).

Tuttavia è necessario che

la persona in questione abbia avuto la possibilità di causare un danno o di non

averlo impedito, in altri termini di aver esercitato effettivamente

un'influenza sugli affari societari (DTF 128 III 30 consid. 3a, STF H 234/02 +

237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3).

Nell’ambito della

responsabilità del datore di lavoro, la posizione di organo di fatto deve

essere esaminata nel contesto dell’obbligo del versamento dei contributi. Per

questo motivo, dev'essere esaminato chi nella ditta impartiva disposizioni per

il calcolo e il pagamento dei salari (e dei contributi AVS) e in che forma

dette disposizioni venivano impartite (STF del 24 aprile 1986 nella causa E.W,

a proposito di una procuratrice).

A determinate condizioni

possono assumere la qualità di organo anche il direttore, il procuratore ex

art. 458 CO, l'amministratore di fatto (DTF 119 II 255, 117 II 441 consid. 2b,

vedi anche STF H 51/00 del 24 gennaio 2002) o le persone che esercitano la

funzione di gerente di fatto (cfr.

Michel

Valterio

, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) e de

l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, Schulthess 2011, § 126 N.

2397 pagg. 647 e 648 con la nota 3112 a pié pagina che rinvia alle STF H 41/05

e DTF 126 V 237).

L’Alta Corte si è confermata

nella propria giurisprudenza e nella STF 9C_54/2013 del 25 aprile 2013 ha

sviluppato la seguente considerazione:

“(…) La responsabilità sussidiaria ai

sensi dell'art. 52 LAVS presuppone che la persona interessata sia organo

formale o di fatto (materiale) del datore di lavoro assoggettato all'obbligo

contributivo. Organi formali di una società anonima sono i membri del consiglio

di amministrazione. Organi di fatto sono per contro quelle persone che prendono

di fatto le decisioni normalmente riservate agli organi esecutivi o che

provvedono alla gestione vera e propria degli affari e che partecipano in

maniera determinante alla formazione della volontà sociale (DTF 132 III 523

consid. 4.5 pag. 528; 114 V 213; cfr. pure DTF 129 V 11). Conformemente a quanto

stabilito dalla giurisprudenza in materia di responsabilità secondo il diritto

della società anonima, i cui principi tornano di massima applicabili anche

nell'ambito dell'art. 52 LAVS (DTF 114 V 214 consid. 3), riveste posizione di

organo di fatto solo la persona che assume sotto la propria responsabilità una

competenza duratura - e non solo isolata - per determinate decisioni che

trascendono il quadro degli affari quotidiani e che influiscono sul risultato

aziendale. Ciò non si realizza invece per le mansioni che si limitano alla

preparazione e/o all'attuazione di simili decisioni (DTF 128 III 29 consid. 3c

pag. 33). In altri termini, la responsabilità per la gestione riguarda soltanto

la direzione superiore della società, al più alto livello della sua gerarchia

(DTF 117 II 570 consid. 3 pag. 572). Per contro, lo svolgimento dell'intera

amministrazione (fatturazione alla clientela, esecuzione dei pagamenti,

allestimento dei conteggi salariali, incluso il conteggio con AVS, SUVA,

gestione dei libri di cassa come pure dei rapporti bancari, ecc.) non è

equiparabile a un'attività specifica di organo (DTF 114 V 213 consid. 5 pag.

219). L'obbligo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 52 LAVS interviene

dunque di principio soltanto se la persona interessata aveva un potere di

disposizione sui contributi non pagati e poteva determinare i pagamenti alla

cassa di compensazione (DTF 134 V 401 consid.

5.1 pag.

402; 103 V 120 consid. 5 pag. 123; Marco Reichmuth, Die Haftung des

Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 244 seg. e 256 seg.;

cfr. pure sentenza 9C_535/2008 del 3 dicembre 2008 consid.

2). (…).”

(STF 9C_54/2013 del 25 aprile 2013, consid. 4.1).

Il TF, nella sentenza

9C_27/2017 dell’8 agosto 2017, chiamato a pronunciarsi nel caso di un procuratore

di una SA iscritto a registro di commercio con diritto di firma individuale (

“Zeichnungsberechtigter

mit Einzelprokura im Handelsregister eingetragen”

)

ritenute le

motivazioni sviluppate dall’autorità giudiziaria cantonale che lo ha

considerato quale organo materiale adducendo, tra l’altro, che il procuratore

non aveva solo preso in consegna i precetti esecutivi bensì era presente al

momento del pignoramento quale unica persona di riferimento per l’ufficio

esecuzione tanto per il rinvio della vendita quanto per la definizione dei

pagamenti rateali

, ha confermato

il giudizio cantonale rilevando, in particolare, che

“(…) das kantonale

Gericht hat eine Gesamtwürdigung verschiedener Aspekte vorgenommen, und trotz

fehlender schriftlicher Vereinbarung mit der Arbeitgeberin den Beschwerdeführer

als deren (faktischer) Geschäftsführer betrachtet. Von lediglich punktuellen

Tätigkeiten und untergeordneten Alltagsgeschäften (vgl.BGE 128 III 29 E. 3c S.

33) kann im Zusammenhang mit den konkret interessierenden

Sozialversicherungsbeiträgen und den entsprechenden

Zwangsvollstreckungsverfahren nicht die Rede sein. […] Ob sich der

Beschwerdeführer explizit als Geschäftsführer ausgegeben hat, ist nicht

ausschlaggebend. Wesentlich ist vielmehr, dass er aufgrund seines Auftretens

und seiner Handlungen (vgl. dazu auch das Schreiben des Betreibungsamtes vom 8.

Februar 2013) sowohl vom Betreibungsamt als auch von der Ausgleichskasse als

solcher wahrgenommen wurde. (…)”

(STF 9C_27/2017 dell’8 agosto 2017,

consid. 4.4).

L’Alta Corte si è

confermata nella propria giurisprudenza e

chiamata a pronunciarsi in

un caso in cui l’autorità cantonale aveva negato la qualità di organo di fatto

ad un direttore di una SA con diritto di firma individuale

ha annullato la sentenza impugnata sviluppando,

tra l’altro, la seguente considerazione:

“(…) In tatsächlicher Hinsicht

steht aufgrund des angefochtenen Entscheids fest, dass der Beschwerdegegner vom

14. August 2012 bis 25. September 2014 Geschäftsführer mit Einzelunterschrift

der späteren Konkursitin war. Ebenso ist erstellt, dass er sich um die

Abrechnungspflicht gekümmert, die Lohndeklarationen unterzeichnet und am 21.

Mai 2013 einen Ratenplan beantragt hat. Dass er damit lediglich administrative

Arbeiten ohne Einfluss auf die Willensbildung der Gesellschaft verrichtet hat,

wie das kantonale Gericht ausführt und der Beschwerdegegner bestätigt, ist mit

Blick auf seine Stellung als einzelzeichnungsberechtigter Geschäftsführer und

die Erledigung von Aufgaben des Rechnungswesens nicht plausibel. Dies gilt

insbesondere für den Antrag auf Billigung eines Ratenplans; diese Aufgabe fällt

als Teil des Rechnungswesens in die Kompetenz des Verwaltungsrates oder der

Geschäftsführung, nicht aber des administrativen Personals. Die Behauptungen in

der Beschwerdeantwort, er habe die Ratenpläne im Auftrag des Verwaltungsrates

eingereicht, finden im angefochtenen Entscheid keine Stütze. Soweit der

Beschwerdegegner sodann geltend macht, in seinem Fall sei auf den von der

Vorinstanz zitierten BGE 114 V 213 E. 4e und 5 S. 218 abzustellen, kann ihm

nicht gefolgt werden. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in jenem

Urteil festgehalten, dass die blosse Besorgung von Büroarbeiten die Annahme

einer Organstellung in keiner Weise zur rechtfertigen vermag, weil sie sich in

Handlungen erschöpft, welche die Willensbildung der Gesellschaft nicht

massgebend beeinflussen. (…)”

(STF 9C_275/2019 del 6 novembre 2019, consid.

4.1)

2.9.3.2.   In concreto

vista

l’opposizione dell’11 marzo 2021 (doc. 2) e per presentare eventuali

osservazioni al riguardo

la Cassa, il 15 marzo 2021, ha

trasmesso all’attenzione dell’avv. __________, dello studio legale __________,

la documentazione prodotta sub doc. 4 dalla quale risulta quanto segue.

Il 13 ottobre 2017

l’insorgente, in qualità di direttore e su carta intestata della FA 1, firma

una

“DELEGA”

nella quale precisa che

“(…) io sottoscritto RI

2 con la procura generale fattami dalla signora RI 1 (copia allegata) delego la

Signora __________ al ritiro della documentazione inerente la società FA 1 (…)”

(doc. 4)

finalizzata ad ottenere la

“DICHIARAZIONE”

circa la

posizione contributiva della società, rilasciata dalla Cassa lo stesso giorno.

Alla luce di questo

documento a ragione (e questo Tribunale può fare proprio) la Cassa ha osservato

che

“(…) da ciò si può rilevare: - l'alta posizione dirigenziale del signor RI

2 e il fatto di agire nei confronti di terzi in rappresentanza della società; -

il fatto che l'amministratrice unica non si occupasse direttamente della

gestione

[ndr.: della]

società e che per tale compito avesse rilasciato

una procura generale nei confronti dell'opponente; - che il signor RI 2 si

occupasse in prima persona di questioni relative alla gestione degli oneri

sociali e che di conseguenza fosse a conoscenza, sia degli obblighi legali

della FA 1 nei confronti della Cassa, che della posizione debitoria stessa; -

che tali mansioni erano già svolte a partire dal 2017, anno di costituzione

della società, nonché anno oggetto del danno patito della Cassa. (…)”

(doc.

1, punto 7.1, pag. 9).

In particolare non è

possibile seguire l’insorgente laddove, riferendosi alla succitata

“DELEGA”

del 13 ottobre 2017, pretende che

“(…) a tale scritto

non è allegata

alcuna procura generale

, che dunque non esiste. (…)”

(I, punto 4.1,

pag. 4). Infatti, questo Tribunale, da una parte non ravvede alcun motivo per

negare l’esistenza di una

“procura generale”

la cui attribuzione a suo

favore da parte dell’amministratrice unica è stata segnalata spontanemente e in

un momento non sospetto dall’insorgente stesso. Dall’altra parte va confermato

quanto addotto incontestatamente dalla Cassa nella risposta e meglio che circa

l’inesistenza della

“procura generale”

sostenuta dal ricorrente

“(…)

si rileva che è stato lui stesso ad averne fatto esplicito riferimento nel suo

scritto del 13 ottobre 2017, allo scopo di ottenere dalla Cassa degli estratti

conto che peraltro egli nella sua veste di direttore della società avrebbe

comunque potuto ricevere. Tale procura, che ha sortito l'effetto desiderato (la

consegna per l'appunto degli estratti conto), non è stata scansita al pari

della delega datata 13 ottobre 2017. Ad ogni modo, si rileva che, secondo

dottrina e giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti (come nella

fattispecie) la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che

l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze

giuridiche (cfr. STCA del 27 ottobre 2011 inc. n. 30.2011.22 e riferimenti).

(…)”

(III, punto 3, pagg. 3 e 4).

Sempre dal doc. 4 la Cassa

ha, tra l’altro e inoltre, segnalato i seguenti atti traendone, rettamente e in

modo pertinente, le seguenti conclusioni:

“(…) – 14 maggio 2018 e 12 aprile

2019: il signor RI 2 firma rispettivamente le dichiarazioni dei salari 2017 e

2018 FA 1, comprovando di conoscere l'ammontare dei salari versati e di

occuparsi in prima persona e per diversi anni della gestione dei rapporti con

la Cassa. – 18 aprile 2019: l'opponente richiede alla Cassa di modificare,

retroattivamente dal 1º gennaio 2019, la base di calcolo degli acconti su un

importo di CHF 61'750.00 annui, svolgendo anche in tale occasione un compito

esecutivo spettante al datore di lavoro (cfr. art. 35 cpv. 2 OAVS). – due lettere

non datate del signor RI 2 e facenti riferimento ad un colloquio del 18 aprile

[ndr.

recte: luglio]

2019 presso gli uffici della Cassa e alla successiva

citazione dell’11 dicembre 2019 (ndr in relazione all'istanza di fallimento

senza preventiva esecuzione promossa dalla Cassa). Da ciò si può rilevare che:

- l'opponente ha presenziato personalmente presso la Cassa, quale unico

interlocutore della società, ad un colloquio tra egli e il Capo ufficio

contributi, signor __________ e il Capo servizio Incassi, signor __________; -

l'opponente fosse perfettamente a conoscenza della situazione debitoria della

società, riconoscendola, e che si fosse impegnato ad allestire e presentare un

piano di rientro dello scoperto in rispetto a quanto richiesto dalla Cassa e a

quanto con egli personalmente concordato; non limitandosi quindi a semplici

attività di natura subordinata inerenti l’amministrazione degli stipendi; -

l'opponente fosse anche a conoscenza della posizione occupazionale della ditta,

dell'assenza di beni e di eventuali future entrate della stessa (ristorni IVA),

nonché di aver concluso degli accordi con terzi (__________, imposte alla

fonte) per il rientro dei relativi scoperti; - il signor RI 2 agiva in qualità

di direttore della FA 1 e che per tale ruolo era stato citato in Pretura per la

discussione della causa; - l'opponente ha espresso la sua volontà personale di

non far fallire la società, ciò al pari della volontà che in altre realtà

aziendali verrebbe esplicitata solo da un membro del consiglio di

amministrazione di una società anonima, oltre a impegnarsi personalmente al

rispetto dell’obbligo di pagamento degli scoperti. Né in tali scritti, né in

altra documentazione agli atti risulta esservi un riferimento ad altri organi

societari (formali e/o di fatto) o che il suo agire sia semplicemente in

rappresentanza di una volontà altrui, avendo precisato che l'ulteriore

richiesta di piano di rientro fosse l'unica soluzione che egli fosse in grado

di proporre per evitare il fallimento della società. – 11 dicembre 2019: il

signor RI 2 presenzia presso la Pretura di __________, quale direttore e unico

rappresentante della società, all'udienza inerente l'istanza di fallimento

promossa dalla Cassa. In tale occasione è sempre e solo l'opponente a

manifestare la volontà aziendale, opponendosi all'istanza di fallimento e

impegnandosi a rientrare dello scoperto in 48 mesi. (…)”

(doc. 1, punto

7.1, pagg. 9, 10 e 11).

Questo Tribunale non può

invece seguire il ricorrente laddove

riferendosi alla

“procura generale”

, alle dichiarazioni salariali per

gli anni 2017 e 2018 con la richiesta di modifica degli acconti del 15 aprile

2019, alle due lettere non datate dove l’insorgente si riferisce ad un

colloquio del 18 luglio 2019 presso gli uffici della Cassa e alla successiva

citazione dell’11 dicembre 2019 nell’ambito dell'istanza di fallimento senza

preventiva esecuzione ai sensi dell’art. 190 LEF promossa dalla Cassa il 17

settembre 2019 (cfr., sub doc. 11, il

“Verbale di udienza”

presso la

Pretura di __________ dell’11 dicembre 2019 e la succitata istanza ex art. 190

LEF)

sostiene che

“(…) comunque

una procura non fornirebbe informazione alcuna sui poteri e competenze interni

di RI 2, unico aspetto rilevante (DTF 111 V 178 c. 5a). Inoltre detto scritto

non prova certo che RI 2 avesse competenza e potere di disposizione sui

contributi non pagati né che potesse determinare i pagamenti di tale società

(DTF 134 V 401 consid. 5.1).

[…]

La firma dei conteggi salariali annuali

è infatti un adempimento di bassa manovalanza burocratica che non qualifica

certo di organo di fatto il suo autore (DTF 125 V 237, 114 V 213 consid. 5).

[…]

Anche la richiesta 15 aprile 2019 di modificare i contributi d'acconto, citata dalla

Cassa (doc. allegato allo scritto 15 marzo 2021), non è elemento atto a qualificare

di organo di fatto

[…]

. Quanto alle due lettere non datate invocate

dalla Cassa (doc allegati allo scritto 15 marzo 2020) si rileva che esse, oltre

a non essere datate, non sono neanche firmate, né da RI 2 né da nessun altro:

non sono quindi prova di nulla e tantomeno provano fantomatici poteri e

competenze interni di RI 2.

[…]

La comparsa all’udienza di fallimento

del 11 dicembre 2019 risulta pure irrilevante, essendosi trattato di un'assistenza

puntuale e specifica data per amicizia e solidarietà umana da RI 2

all'amministratore unico __________ che, malato, non poteva presenziare. (…)”

(I, punti dal 4.1 al 4.5, pagg. 4 e 5).

In effetti, conformemente

alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.9.3.1), questo Tribunale rileva

quanto segue.

Innanzitutto, come ritenuto

nella succitata STF 9C_27/2017 dell’8 agosto 2017 con la quale il TF ha

confermato la pronuncia cantonale, il TCA ritiene che anche nella presente

fattispecie le suesposte risultanze di cui agli atti sub doc. 4 vanno valutate

e interpretate globalmente.

In quest’ottica vi è da

ritenere che tutte le suesposte azioni intraprese dal ricorrente, nella veste

di direttore della FA 1, sono state fatte in virtù della succitata

“procura

generale”

che l’insorgente stesso, nella

“DELEGA”

del 13 ottobre

2017 (spontaneamente e in un momento non sospetto, lo si ribadisce), ha

dichiarato di aver ricevuto dall’amministratrice unica. Quindi le mansioni

rivestite dall’insorgente risalgono al 2017 ed è pertanto a ragione che la

Cassa ha ritenuto

“(…) che tali mansioni erano già svolte a partire dal

2017, anno di costituzione della società, nonché anno oggetto del danno patito

della Cassa. (…)”

(doc. 1, punto 7.1, pag. 9). Del resto, dagli atti non

risulta e nemmeno l’insorgente ha provato e/o documentato che vi sia stata una

modifica delle competenze delegategli.

L’insorgente, come risulta

dagli atti sub doc. 4, oltre alla sottoscrizione delle dichiarazioni dei salari

per gli anni 2017 e 2018 e alla richiesta di modificare i contributi d’acconto

del 15 aprile 2019, era per la Cassa l’unico interlocutore della società e

anche davanti alla Pretura di __________ egli è apparso (nella sua veste di

direttore) quale rappresentante della medesima (cfr., sub doc. 11, il

“Verbale

di udienza”

presso la Pretura di __________ dell’11 dicembre 2019).

Inoltre, dalle succitate

due lettere non datate

nelle quali si fa riferimento ad un colloquio

del 18 luglio 2019 avvenuto presso la Cassa e alla citazione per l’11 di

dicembre 2019 nell’ambito dell'istanza di fallimento senza preventiva

esecuzione ex art. 190 LEF promossa dalla Cassa il 17 settembre 2019 (cfr. doc.

11)

risulta che è sempre l’insorgente che, vista la situazione di

“carenza

beni”

della società, ha presentato e chiesto di accettare alla Cassa un

piano di rientro al fine di non fare fallire la società esternando la sua

intenzione di fare fronte ai pagamenti dovuti, asserendo di credere di poter

sostenere un piano di rientro in 48 mesi e informando circa l’accordo ottenuto

per le imposte alla fonte e il pagamento dilazionato concesso dalla __________.

Visto tutto quanto suesposte,

a mente di questo Tribunale e conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr.

consid. 2.9.3.1, in particolare le succitate STF 9C_27/2017 dell’8 agosto 2017

e 9C_275/2019 del 6 novembre 2019), vi è da concludere che l’agire

dell’insorgente (in forza della

“procura generale”

rilasciatagli dall’amministratrice

unica) rientra nelle competenze di un amministratore di una SA e non può essere

ritenuto solo, come da lui preteso,

“(…) un adempimento di

bassa

manovalanza burocratica

(…)”

(I, punto 4.2, pag. 5) e trattato unicamente

alla stregua di

“(…) atti amministrativi di mera esecuzione (…)”

(I,

punto 4.3, pag. 5).

Significativo è pure il

fatto che, avendo avuto la possibilità di presentare altri mezzi di prova (cfr.

IV), l’insorgente nulla ha prodotto e eccepito fronte alle seguenti ulteriori

osservazioni (che questo Tribunale può fare proprie) formulate dalla Cassa in

sede di risposta e meglio che

“(…) riguardo alle lettere citate al punto 4.4

del ricorso, l'insorgente tenta - analogamente a quanto fatto per la procura

generale - di inficiarne la veridicità, mettendo in dubbio che siano state

effettivamente redatte dal signor RI 2. Al proposito la Cassa produce due

messaggi di posta elettronica (doc. 6 e 7) - presenti nell'archivio personale

del Capo dell'Ufficio contributi, signor __________ - che dimostrano da un lato

che è stato il signor RI 2 - in piena autonomia e senza indicazione di agire

per conto di terzi - ad averli inviati e, dall'altro, come sia stato lui a

proporre per mezzo dei documenti a questi allegati un piano di rientro per la __________

(ciò che spiega anche il perché le lettere non siano firmate). In ogni caso

l'oggetto dell'invio per e-mail recava la chiara indicazione FA 1 e il numero

d'incarto SO.20194445, che si riferisce inequivocabilmente all'istanza ex art.

190 LEF concernente la società in parola (cfr. verbale d'udienza presso la

Pretura di Lugano dell'11 dicembre 2019; doc. 4). Va pure sottolineato che il

ricorrente è stato in effetti a colloquio con il signor __________ e con il

signor __________ (Capo Servizio incassi) proprio per trovare una soluzione che

permettesse di evitare il fallimento della FA 1. È bene rammentare che il

signor RI 2 - da solo - è stato diverse volte presso gli uffici della Cassa per

discutere anche degli scoperti della __________, società per la quale non è mai

stata depositata da parte della Cassa alcuna istanza di fallimento ex art. 190

LEF, come invece avvenuto per la FA 1, e ciò a dimostrazione semmai del ruolo del

signor RI 2 quale unica persona di riferimento per le società del

"__________".

In merito al fatto che il signor RI 2 abbia presenziato all'udienza dell'11

dicembre 2019 in Pretura, si osserva che dal relativo verbale non emerge che il

signor RI 2 agisse a nome e per conto o su delega del signor TERZ 1, così come

neppure risulta alcuna prova circa l'asserita impossibilità a presenziarvi da

parte del signor TERZ 1 per motivi di salute. Quest'ultimo non ha peraltro mai

intrattenuto rapporti con la Cassa per la FA 1, rispettivamente dal suo conto

individuale risulta essere, invece, stato dipendente della __________ da

gennaio 2019 a dicembre 2019. Infine, si evidenzia che, benché il signor RI 2

abbia sempre agito da solo e in prima persona per quanto attiene alle questioni

AVS della FA 1 e malgrado ne fosse il direttore - quindi sicuramente persona

ben informata sui fatti -, egli si limita a contestare il suo ruolo di organo

di fatto - secondo la Cassa evidente -, ma non spiega chi fosse in realtà a

decidere per la società e che gli ordinasse di: pagare o non pagare gli oneri

sociali, redigere documenti e piani di rientro inerenti ai contributi,

presenziare in sua vece presso gli uffici della Cassa o altri enti pubblici e/o

privati e a chi egli dovesse, visto il suo asserito ruolo subalterno, render

conto e riferire di ogni azione al fine di ottenere i successivi ordini per

gestire la FA 1, ora fallita. (…)”

(III, punto 4, pagg. 4 e 5).

2.9.3.3.   Stante tutto quanto precede

questo Tribunale

anche senza approfondire le ulteriori argomentazioni

sviluppate dalla Cassa circa la presenza dell’insorgente alla trasmissione

televisiva Falò, il procedimento penale a suo carico e l’opposizione alla

decisione risarcitoria dell’amministratrice unica (cfr. doc. 1, punto 7.1,

pagg. 11 e 12) con le relative censure formulate al riguardo dal ricorrente

(cfr. I, punti 4.6 e 4.7, pag. 6)

deve pertanto confermare la

conclusione della Cassa secondo cui

(

quale organo di fatto della FA 1

fin dalla sua costituzione

)

l’insorgente doveva provvedere al pagamento regolare

dei contributi paritetici dovuti dalla società negli anni dal 2017 al 2019 e

che il suo comportamento è in relazione di causalità naturale e adeguata con il

danno da essa subito.

Infatti

ribadito che

l’insorgente ha assunto la posizione di organo di fatto dal 2017 e che la Cassa

sin dal mese di giugno 2017 ha dovuto procedere all’invio di diffide e a

partire dal mese di settembre 2017 all’avvio di procedure esecutive (vedi gli

specchietti sub doc. 8, 9 e 10)

va qui ricordato che per

giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.9.3.4.   Quanto alla censura secondo la

quale il nesso causale tra l’inazione del ricorrente e il danno subito dalla

Cassa sarebbe interrotto visto lo stato di insolvenza della società (cfr.

consid. 2.9.3) va, infine, rilevato quanto segue.

Da una parte (lo si

ribadisce ancora una volta), per i suesposti motivi (cfr. consid. 2.9.3.3),

questo Tribunale ha confermato che l’assunzione della posizione di organo di

fatto va fatta risalire al 2017 (anno di costituzione della società) e,

dall’altra parte, che l’insorgente non ha addotto e tantomeno provato che la

società fosse già insolvente a quell’epoca.

In questo senso rettamente

e in modo pertinente la Cassa, con la risposta, ha rilevato che

“(…) si

rammenta che il signor TERZ 2 è stato considerato organo di fatto già dalla

costituzione della SA nel febbraio 2017 e che la giurisprudenza citata

dall'insorgente si riferisce ad una persona che subentra in una società

preesistente quando il danno si è già concretizzato o per fallimento o tramite

il rilascio di un attestato di carenza di beni e che di conseguenza il nuovo

organo nulla può più attuare per ridurre o evitare il danno alla Cassa. Nella

fattispecie, l'insorgenza del danno è subentrata con i primi attestati di

carenza di beni rilasciati il 20 agosto 2019 (doc. 11), mentre il fallimento è

stato decretato solo in data 9 gennaio 2020. (…)”

(III, punto 5, pag. 6) e

precisato che l’intervento del ricorrente all’udienza dell’11 dicembre 2019

“(…)

non è stato considerato dalla Cassa come elemento che ne determinasse l'inizio

della responsabilità ex art. 52 LAVS, bensì come ulteriore elemento che ne evidenziasse

il ruolo di organo di fatto già dalla costituzione della società nel 2017. (…)”

(III, punto 5, pag.6).

2.9.4.   In queste circostanze,

appurato il ruolo di organo di fatto ricoperto dal ricorrente in seno alla

società e non essendo ravvisabili dei motivi di giustificazione o discolpa

(cfr. consid. 2.7), la decisione impugnata che ha stabilito che RI 2 deve

risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla FA 1 negli anni dal

2017 al 2019 per complessivi fr. 82'186.54 va dunque confermata.

2.10.   L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e

gratuita per le parti

; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f

bis

LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, i ricorsi sono

datati 29 aprile e 9 giugno 2021, pertanto è applicabile il

nuovo diritto

.

Il Tribunale federale, in

una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che

“(…)

eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a

LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata

per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo

di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la

libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale

contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per

alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se

però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve

prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145

I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con

riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil

des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Nel Cantone Ticino, come

rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art.

29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Ne discende che nei

presenti casi non si riscuotono spese giudiziarie.

2.11.   Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit

public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

E. 7 aprile 2004 inc. n. 31.2003.20-21-22; STCA 16 aprile 2003 inc. n. 31.2002.21).

La giurisprudenza prevede inoltre che, se l'opponente ritiene di non avere

sufficienti conoscenze per assumere una carica formale - negligenza peraltro ammessa

dall'opponente -, non dovrebbe accettarla rispettivamente, se tale incompetenza

emerge successivamente, dovrebbe rassegnare tempestivamente le sue dimissioni.

A un'opponente, cosciente della sua incompetenza in materia, non può sfuggire di

non essere neanche in grado di ossequiare i propri obblighi circa l'attenzione

particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli

affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che vengono

fornite (cura in istruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo).

L'opponente non avrebbe quindi dovuto attendere sino al 17 giugno 2019, vale a

dire circa due anni e mezzo, per rassegnare le proprie dimissioni (STCA del 6

aprile 2017 inc. n. 31.2016.10 consid. 2.6). (…)”

(doc. 3, punto 6, pag.

7).

Va inoltre rilevato che

nel caso di un gerente di una Sagl che sosteneva di essersi fidato dei due soci

gerenti, tanto da non ritenere di dover verificare l’adempimento delle loro

mansioni, questo Tribunale ha ritenuto che non può assurgere a motivo di

discolpa il fatto di essersi fidato delle rassicurazioni da parte di terzi

circa l’andamento degli affari della società e quindi anche circa il pagamento

degli oneri sociali (cfr. STCA 31.2021.6 del 6 settembre 2021, consid. 2.7.4).

Fidarsi di quanto detto rispettivamente delle affermazioni rassicuranti di

terzi senza verificarne la veridicità configura un comportamento negligente (in

questo senso cfr. Frésard, op. cit., RSA 1991 pag. 165 punto 8; cfr. anche STF

H 349/01 dell’11 settembre 2002 consid. 2.4). La fiducia che si ripone in terze

persone non è quindi circostanza idonea a giustificare il mancato pagamento dei

contributi nei confronti della Cassa (in argomento, cfr. STF H 5/02 del 31

gennaio 2003, consid. 5.3; STCA 31.2002.29 del 24 marzo 2003, consid. 2.7.1).

2.8.3.4.   La ricorrente non può, facendo

leva sulla posizione dell’amministratore di fatto, liberarsi dalle proprie

responsabilità se il suo comportamento costituisce ugualmente una grave

violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima

e non è giustificato da particolari circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio

2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata).

In particolare quanto

addotto dalla ricorrente e meglio che

“(…) non ritiene di aver violato, men che

meno gravemente, nessun dovere incombente ad un organo formale di una società.

Infatti, era il signor RI 2 che svolgeva in maniera esclusiva l’attività di

organo direttivo della società e la ricorrente non ha mai avuto alcuna

avvisaglia sul fatto che la società potesse avere dei problemi di natura

finanziaria o sul fatto che i contributi AVS non fossero stati pagati. (…)”

(I, punto 37, pag. 10), non permette di escludere una negligenza grave e non

costituisce neppure motivo di giustificazione o di discolpa per il mancato

versamento degli oneri sociali (cfr. consid. 2.7).

Infatti, da una parte, lo

si ribadisce, la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS

non è in relazione alla gestione della società per sé stessa né a eventuali

cause di un fallimento (STCA 31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019,

consid. 2.9 con riferimenti) e, dall’altra parte va rilevato come nemmeno

l’insorgente ha sostenuto (e tantomeno documentato) di essere stata ingannata

mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può esserle

imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STF H 152/05 del 7 febbraio

2006). Nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi

all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia

inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STF H/268/01 e STF H/269/01 del 5

giugno 2003) ciò che l’insorgente non ha fatto. Al contrario, come incontestatamente

addotto dalla Cassa, ella

“(…) non ha portato alcun valido elemento che

possa provare un oggettivo impedimento a inoltrare le dimissioni. Inoltre il

fatto di affermare di aver chiesto più volte al signor RI 2 di "essere

tolta dalla società" dimostra che la signora RI 1 fosse consapevole di

tale necessità e che, come ha fatto ora per l'opposizione alla decisione

risarcitoria, avrebbe semmai dovuto avvalersi del supporto di un legale, così

da non rimanere in carica per circa 28 mesi, ciò che appalesa come tardive le

sue dimissioni. (…)”

(doc. 3, punto 6.1, pag. 10).

Infine, nella misura in

cui l’insorgente volesse fare valere un’esclusiva gestione della società da

parte di terzi (in casu di RI 2), va osservato che, secondo la giurisprudenza

federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per

giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità

dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF 9C_675/2009

del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STF H

238/98 del 13 novembre 2000, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306).

Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto sopra,

non costituiscono motivi sufficienti per esonerarla dalla sua responsabilità e

per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.

2.8.3.5.   In queste circostanze, non

avendo adempiuto (per tutti i motivi sopra esposti) agli obblighi che la carica

di amministratrice unica della società le imponeva (cfr. consid. dal 2.8.3.1 al

2.8.3.4) e non essendo dati dei motivi di giustificazione o discolpa (cfr.

consid. 2.7), RI 1 deve essere ritenuta responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto

dalla Cassa.

2.8.4.   Quanto alla domanda di

sospensione della presente procedura (cfr. consid. 1.7 e la relativa presa di

posizione della Cassa sub consid. 1.9) la stessa va respinta ritenuto che per

le ragioni sopra esposte questo Tribunale ha potuto confermare l’esistenza di

una negligenza grave. In questo senso a ragione (e questo Tribunale fa proprio)

la Cassa ha addotto che

“(…) nel caso in esame la grave negligenza ex art.

52 LAVS della signora RI 1 è determinata dalla totale mancata gestione della FA

1, di cui ha assunto la carica di amministratrice unica per circa due anni e

mezzo, rispettivamente della mancata sorveglianza dell'agire delle persone da

ella delegate. Ne consegue che le eventuali violazioni di natura penale operate

da terzi, nulla possono mutare nel negligente comportamento tenuto dalla

ricorrente, peraltro pienamente ammesso dalla stessa. (…)”

(VIII).

Secondo il TCA nemmeno è

necessario richiedere gli atti penali

nella domanda di sospensione l’insorgente

ha rilevato che

“(…) nella denegata ipotesi in cui la procedura non venga

sospesa, si richiamano in ogni caso gli atti del procedimento penale e si

chiede rispettosamente che ci venga assegnato un ulteriore termine per

visionarli e selezionarli e, se del caso, versarli agli atti di questa

procedura ricorsuale. (…)”

(V)

(

sul tema dell'apprezzamento

anticipato delle prove, fra le tante cfr. cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio

2018 consid. 5.1; 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6 e DTF 130 II 425

consid. 2.1 pag. 211 con rinvii

)

ritenuto, da una parte, lo si

ribadisce, che le considerazioni sviluppate ai consid. dal 2.8.3.1 al 2.8.3.5 hanno

già permesso di concludere per l’esistenza di una negligenza grave e, dall’altro

lato, che circa l’ulteriore procedimento penale

nella succitata domanda

di sospensione l’insorgente ha indicato che la stessa si

“(…) giustifica

anche alla luce della citazione della signora RI 1 ricevuta in data odierna per

un nuovo ed ulteriore procedimento penale (Inc. n. 2021.781/GD) in relazione, sempre,

ai medesimi fatti. (…)”

(V).

la Cassa ha rettamente osservato

che

“(…) si precisa inoltre che l'ulteriore procedimento penale citato dalla

controparte (INC.2021.781) si riferisce alla violazione di cui all'art. 87 cpv.

4 LAVS, per il quale la Cassa si è già costituita accusatore privato penale e

civile giusta i combinati artt. 118 e 119 CPP (art. 79 cpv. 3LPGA). Infatti è

stato rilevato che per il 2018, anno durante il quale la signora RI 1 era in

carica, la società non ha riversato alla Cassa l'intera quota trattenuta ai

dipendenti per un importo pari a CHF 15'018.35. Tale violazione, su cui

l'autorità penale deve ancora pronunciarsi, nulla muta nella presente

procedura, anzi, semmai evidenzia ulteriormente la responsabilità ex art. 52

LAVS della ricorrente. (…)”

(VIII).

In effetti, con scritto

del 21 settembre 2021 (cfr. conisd. 1.13), la Cassa ha trasmesso al TCA l’

“Atto

di accusa aggiuntivo”

(ACC __________) del 3 settembre 2021 dal quale

risulta che RI 2 e RI 1 sono accusati congiuntamente di:

“(…)

1

infrazione alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i

superstiti

per avere, nel periodo compreso dal 01 gennaio 2018 al 31

dicembre 2018, a __________, a __________, a __________ e in altre imprecisate

località, RI 1 in qualità di amministratrice unica, RI 2 quale dirigente

effettivo (organo di fatto) della FA 1 (in liquidazione), avendo facoltà

decisionale autonoma per l'operatività quotidiana della società, e quindi in

veste di datori di lavoro tenuti a trattenere i contributi AVS/AD/IPG, in

correità tra loro, versato ai dipendenti della società dei salari da cui erano

stati dedotti i contributi AVS/AD/IPG e invece di riversarli alla Cassa di compensazione,

utilizzandoli loro stessi oppure adoperandoli per soddisfare altre pretese, e

meglio, per avere omesso di riversare alla Cassa CO 1 le ritenute dei

contributi AVS/AD/IPG per l'anno 2018 per un importo di

CHF 15'018.35

;

fatti

avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo; reato previsto:

dall'art. 87 cpv. 4 LAVS

(…)”

(XIII/1 dell’incarto 31.2021.9 e VIII/1

dell’incarto 31.2021.13).

Secondo

costante

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle

constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quello che

concerne le prescrizioni violate, né per quel che attiene la valutazione della

colpa commessa (STF 9C_754/2020 del 22 luglio 2021, consid. 5.3; STF H 33/03

dell'8 ottobre 2003, consid. 5.6; STF H 411/01 del 5 marzo 2003, consid. 5 e

STF H 194/01 del 4 febbraio 2002, consid. 2a).

Egli si scosta tuttavia

dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti

stabiliti in sede di procedura penale e la loro qualificazione giuridica non

siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche di diritto penale

prive di rilievo dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali (DTF 143 V

393 consid. 7.2; 125 V 242 consid. 6a e sentenze ivi citate; STF 9C_754/2020

del 22 luglio 2021, consid. 5.3; STF H 33/03 dell'8 ottobre 2003, consid. 5.6 e

STF H 184/98 del 17 febbraio 1999, consid 4b).

Inoltre, dato che per

l'applicazione dell'art. 52 LAVS i parametri di valutazione sono diversi, non

occorre in principio sospendere la procedura in attesa delle conclusioni della

vicenda penale (STF H 411/01 del 5 marzo 2003, consid. 5).

Tuttavia, nell'ipotesi in

cui la procedura penale dovesse apportare elementi decisivi che permettano di

scostarsi da quanto deciso nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali,

alla ricorrente rimarrebbe comunque riservata la facoltà, a determinate

condizioni, di adire questo Tribunale con un'istanza di revisione ai sensi

dagli artt. 24 e seg. Lptca (in argomento cfr. STF H 393/01 del 27 gennaio

2003, consid.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.09.2021 31.2021.9 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.09.2021 31.2021.9 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.09.2021 31.2021.9

Responsabilità ex art. 52 LAVS dell'amministratore unico e dell'organo di fatto di una SA. Diritto di essere sentito. Confermato l'importo del danno. Violato gravemente l'obbligo di diligenza e non dati motivi di giustificazione e/o discolpa. Nesso causale non è interrotto

Raccomandata Incarto n. 31.2021.9 31.2021.13 FS Lugano 27 settembre 2021 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici redattore: Francesco Storni, vicecancelliere segretario: Gianluca Menghetti statuendo sui ricorsi del 29 aprile 2021 e del 9 giugno 2021 di 1. RI 1 (inc. 31.2021.9) rappr. da:   RA 1 2. RI 2 (inc. 31.2021.13) rappr. da:   RA 2 contro le decisioni su opposizione dell’11 marzo 2021 e del 6 maggio 2021 emanate da CO 1 in materia di art. 52 LAVS in relazione alla fallita: FA 1 radiata da RC il 18 gennaio 2021 chiamati in causa:

1. TERZ 1

2. TERZ 2 ritenuto in fatto 1.1.   La FA 1, con sede a ____________________ è stata iscritta a Registro di commercio l’8 febbraio 2017 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti). Negli anni dal 2017 al 2019, il Consiglio di amministrazione era così composto (date di pubblicazione nel FUSC): • RI 1 dal 13.02.2017 al 01.07.2019 * amministratrice unica * dimissioni il 17.06.2019 • TERZ 1 dal 01.07.2019                              amministratore unico 1.2.   La FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1. febbraio 2017 (doc. 1 dell’incarto 31.2021.9 e doc. 3 dell’incarto 31.2021.13). La società è entrata in mora col pagamento dei contributi per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dal mese di giugno 2017 e precettarla dal mese di settembre 2017 (vedi gli specchietti per i rispettivi anni 2017, 2018 e 2019 sub doc. 4 e 5 dell’incarto 31.2021.9 e doc. 8, 9 e 10 dell’incarto 31.2021.13). Il 2 e il 20 agosto 2019 rispettivamente il 30 settembre 2019 l’Ufficio di esecuzione (UE) di __________ ha rilasciato alla Cassa degli attestati di carenza beni per contributi AVS/AI/IPG/AD e AF relativi agli anni 2017 e 2018 (doc. 1 dell’incarto 31.2021.9 e doc. 3 dell’incarto 31.2021.13; per i nove ACB del 20 agosto 2019 vedi il doc. 6 dell’incarto 31.2021.9 e il doc. 11 dell’incarto 31.2021.13). Con decreti del 9 gennaio e del 6 maggio 2020 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (pubblicazione FUSC del 15 maggio 2020) (doc. 1 dell’incarto 31.2021.9 e doc. 3 dell’incarto 31.2021.13). La Cassa ha insinuato all'Ufficio fallimenti del Distretto di __________ il proprio credito di fr. 84'021.45 a titolo di contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF non soluti per gli anni dal 2017 al 2019, dopo controllo del datore di lavoro (doc. 1 dell’incarto 31.2021.9 e doc. 3 dell’incarto 31.2021.13). La procedura di fallimento è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo siccome nessun creditore ha anticipato le spese come richiesto e la ragione sociale è stata radiata d’ufficio in applicazione delle disposizioni dell’art 159a cpv. 1 lett. a ORC (cfr. estratto RC agli atti). 1.3.   Costatato di avere subìto un danno, con decisione del 16 dicembre 2020 (doc. 1 dell’incarto 31.2021.9), confermata con decisione su opposizione dell’11 marzo 2021 (doc. 3 dell’incarto 31.2021.9), la Cassa ha chiesto a RI 1(quale ex amministratrice unica e in via solidale con TERZ 1) il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 73’852.25 per contributi paritetici non soluti dalla società negli anni 2017 e 2018 (cfr. i conteggi secondo la relativa dichiarazione dei salari e gli specchietti coi relativi conteggi per gli anni 2017 e 2018 sub. doc. 1, 4 e 5 dell’incarto 31.2021.9). 1.4.   Con decisione del 18 febbraio 2021 (doc. 3 dell’incarto 31.2021.13), confermata con decisione su opposizione del 6 maggio 2021 (doc. 1 dell’incarto 31.2021.13), la Cassa ha chiesto a RI 2 (ritenuto quale amministratore di fatto durante il periodo per il quale è stato fatto valere il danno) il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 82’186.45 per contributi paritetici non soluti dalla società negli anni dal 2017 al 2019 (cfr. i conteggi secondo la relativa dichiarazione dei salari e gli specchietti coi relativi conteggi per gli anni dal 2017 al 2019 sub. doc. 3, 8, 9 e 10 dell’incarto 31.2021.13). 1.5.   Con ricorso del 29 aprile 2021 RI 1, tramite l’avv. RA 1, con argomentazioni di cui si dirà in seguito, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione dell’11 marzo 2021 (cfr. consid. 1.3) chiedendone l’annullamento (I dell’incarto 31.2021.9). 1.6.   Con la risposta di causa del 14 maggio 2021 (III dell’incarto 31.2021.9) – oltre a comunicare al TCA di aver proceduto anche contro TERZ 1 che ha lasciato crescere in giudicato la decisione del 16 dicembre 2020 con cui gli è stato chiesto il risarcimento di fr. 82’186.45 per contributi paritetici non soluti dalla società negli anni dal 2017 al 2019 e RI 2 per il quale la succitata decisione su opposizione del 6 maggio 2021 (cfr. consid. 1.4) non era ancora cresciuta in giudicato – la Cassa, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito, ha confermato la decisione su opposizione dell’11 marzo 2021 con cui ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 73’852.25 (cfr. consid. 1.3). 1.7.   Con lettera del 31 maggio 2021 la RA 1 si sono rivolti al giudice Guffi con uno scritto del seguente tenore: “(…) nel termine impartitoci che viene a scadere in data odierna, si chiede rispettosamente la sospensione della procedura amministrativa in atto fino all’esito del procedimento penale pendente presso il Tribunale penale cantonale (Inc. n. __________) nei confronti della signora RI 1, nonché dell'amministratore di parte, ritenuto come gli esiti che ne scaturiranno potranno essere di rilievo anche con riferimento a questa procedura ricorsuale. Tale richiesta, legittimata da motivi di economia procedurale e volta ad evitare l'emanazione di decisioni contraddittorie, si giustifica anche alla luce della citazione della signora RI 1 ricevuta in data odierna per un nuovo ed ulteriore procedimento penale (Inc. n. __________) in relazione, sempre, ai medesimi fatti. Nella denegata ipotesi in cui la procedura non venga sospesa, si richiamano in ogni caso gli atti del procedimento penale e si chiede rispettosamente che ci venga assegnato un ulteriore termine per visionarli e selezionarli e, se del caso, versarli agli atti di questa procedura ricorsuale. (…)” (V dell’incarto 31.2021.9, trasmesso per osservazioni alla Cassa sub. doc. VI del medesimo incarto). 1.8.   Con decreto 4 giugno 2021 il vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1 e TERZ 2 (VII dell’incarto 31.2021.9). 1.9.   Con scritto del 7 giugno 2021 la Cassa ha comunicato al TCA “(…) di opporsi alla sospensione della procedura ricorsuale. Infatti, come indicato nella decisione su opposizione avversata (punto 9), le constatazioni e l'apprezzamento del giudice penale non sono vincolanti ai fini dell'esito della procedura di risarcimento danni. Inoltre si ribadisce che l'art. 759 CO non trova applicazione nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del danno risarcitorio in relazione alla gravità dell'errore commesso da altre persone responsabili del danno cagionato alla Cassa. Nel caso in esame la grave negligenza ex art. 52 LAVS della signora RI 1 è determinata dalla totale mancata gestione della FA 1, di cui ha assunto la carica di amministratrice unica per circa due anni e mezzo, rispettivamente della mancata sorveglianza dell'agire delle persone da ella delegate. Ne consegue che le eventuali violazioni di natura penale operate da terzi, nulla possono mutare nel negligente comportamento tenuto dalla ricorrente, peraltro pienamente ammesso dalla stessa. Si precisa inoltre che l'ulteriore procedimento penale citato dalla controparte (INC.2021.781) si riferisce alla violazione di cui all'art. 87 cpv. 4 LAVS, per il quale la Cassa si è già costituita accusatore privato penale e civile giusta i combinati artt. 118 e 119 CPP (art. 79 cpv. 3 LPGA). Infatti è stato rilevato che per il 2018, anno durante il quale la signora RI 1 era in carica, la società non ha riversato alla Cassa l'intera quota trattenuta ai dipendenti per un importo pari a CHF 15'018.35. Tale violazione, su cui l'autorità penale deve ancora pronunciarsi, nulla muta nella presente procedura, anzi, semmai evidenzia ulteriormente la responsabilità ex art. 52 LAVS della ricorrente. (…)” (VIII dell’incarto 31.2021.9; trasmesso per conoscenza all’avv. RA 1 sub IX del medesimo incarto). 1.10.   Con ricorso del 9 giugno 2021 RI 2, tramite l’avv. RA 2 dello studio legale e notarile __________, con argomentazioni di cui si dirà in seguito, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione del 6 maggio 2021 (cfr. consid. 1.4) chiedendone l’annullamento (I dell’incarto 31.2021.13). 1.11.   Con la risposta di causa del

1. luglio 2021 (III dell’incarto 31.2021.13) – oltre a confermare al TCA di aver proceduto anche contro TERZ 1 che ha lasciato crescere in giudicato la decisione del 16 dicembre 2020 con cui gli è stato chiesto il risarcimento di fr. 82’186.45 per contributi paritetici non soluti dalla società negli anni dal 2017 al 2019 e RI 1 che ha interposto ricorso contro la decisione su opposizione del’11 marzo 2021 (cfr. consid. 1.3 e 1.5) – la Cassa, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito, ha confermato la decisione su opposizione del 6 maggio 2021 con cui ha chiesto a RI 2 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 82’186.45 (cfr. consid. 1.4). 1.12.   Con decreto 21 luglio 2021 il Vicepresidente del TCA ha congiunto le due procedure concernenti RI 1 e TERZ 2 (X dell’incarto 31.2021.9 e V dell’incarto 31.2021.13). Con scritto del 2 agosto 2021 (trasmesso per conoscenza alla Cassa e all’avv. RA 2 sub XII dell’incarto 31.2021.9 e VII dell’incarto 31.2021.13) l’avv. RA 1 hanno comunicato al TCA “(…) che non abbiamo alcuna osservazione in merito agli incarti visionati e condividiamo la congiunzione delle cause relativa ai ricorsi del 29 aprile 2021 e del 9 giugno 2021 (inc. n. 31.2021.9 e inc. n. 31.2021.13). (…)” (XI dell’incarto 31.2021.9 e VI dell’incarto 31.2021.13). 1.13.   Con scritto del 21 settembre 2021 la Cassa ha trasmesso al TCA, a titolo informativo, l’ “Atto di accusa aggiuntivo” (ACC __________) del 3 settembre 2021 del Ministero pubblico (XIII e XIII/1 dell’incarto 31.2021.9 e VIII e VIII/1 dell’incarto 31.2021.13). considerato in diritto 2.1.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali. La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5). Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2). Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno” . Il Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.). 2.2.   Nelle fattispecie in esame, come da giurisprudenza citata al considerando precedente, a seguito del rilascio degli attestati di carenza beni del 2, 20 agosto e del 30 settembre 2019 (cfr. consid. 1.2) – che segnano l’insorgenza e la conoscenza del danno – la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria a RI 1 (quale amministratrice unica della società dal 13 febbraio 2017 sino alle dimissioni rassegnate il 17 giugno 2019; cfr. consid. 1.1) e a RI 2 (ritenuto quale organo di fatto; cfr. consid. 1.4 e di cui si dirà al consid. 2.9.3) il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla FA 1. Va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TF, in un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli articoli 115 cpv. 1 e 149 LEF – che determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce quindi l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione di tre anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1° gennaio 2020 e in concreto applicabile; in argomento vedi le STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021, consid. 2.2 e la 31.2020.33 dell’8 marzo 2021, consid. 2.2.2). Con l'attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF. In concreto dagli attestati di carenza beni risulta che “(…) l’ufficio [ndr.: si riferisce all’Ufficio di esecuzione] non ha accertato presso il debitore beni pignorabili e non ha potuto procedere ad un pignoramento del salario. Questo verbale vale per il creditore come attestato di carenza di beni ai sensi degli art. 115 e 149 LEF . (…)” (ACB del 20 agosto 2019 sub doc. 6 dell’incarto 31.2021.9 e doc. 11 dell’incarto 31.2021.13). 2.3.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b). 2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2). Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b). 2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7). 2.6. A i sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b). La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. 2.7.   Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009). Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.). 2.8. Ricorso del 29 aprile 2021 di RI 1 (inc. 31.2021.9) 2.8.1.   La ricorrente sostiene che la Cassa avrebbe violato delle norme procedurali che “(…) giustificano anche a prescindere dalle censure di merito la cassazione della decisione impugnata. (…)” (I, punto 14, pag. 5). 2.8.1.1.   L’insorgente adduce, da una parte, che avviando un’azione risarcitoria anche nei confronti di RI 2 solo in un secondo tempo, la Cassa sarebbe incorsa in un errore in quanto “(…) avrebbe dovuto porre anche il signor RI 2 come debitore solidale e richiedere a lui il risarcimento del danno. A causa di ciò vi sono due procedure pendenti a due diversi stadi. Già solo per questa ragione, a fronte di un principio di unità procedurale, si giustifica l'annullamento della decisione impugnata affinché la pretesa AVS nei confronti della ricorrente venga giudicata in un unico procedimento che riguardi anche il signor RI 2. Solo così, la Cassa potrebbe, con tutti gli elementi a disposizione, decidere se riscuotere la pretesa soltanto nei confronti dell'uno, piuttosto che dell'altro; fermo restando che, sulla base degli elementi esposti nella presente memoria (grado di responsabilità, situazione economica, ecc.) si ritiene come la pretesa AVS vada imputata solo al signor TERZ 2. La lesione del principio dell'unità procedurale si configura come una lesione di diritti procedurali garantiti dall'art. 29 della Cst. la cui natura formale giustifica, anche a prescindere dal merito, la cassazione della decisione impugnata con rinvio alla autorità inferiore. (…)” (I, punto 22, pagg. 6 e 7). Dall’altra parte – rilevato come la Cassa non si sia espressa formalmente con decisione incidentale sulla richiesta di sospensione della procedura di opposizione sino alla fine della procedura penale (cfr. la lettera del 12 febbraio 2021 indirizzata al Servizio giuridico della Cassa sub doc. 6) – l’insorgente censura che a detta richiesta la Cassa “(…) vi ha statuito direttamente con la decisione su opposizione impugnata, di fatto impedendo alla ricorrente di partecipare in maniera adeguata all'acquisizione di elementi materiali e probatori di fronte all’autorità inferiore. Si ravvisa, nuovamente, una grave lesione del diritto di essere sentita della ricorrente, tutelato dall'art. 29 Cst., che stante la sua natura formale giustifica, anche a prescindere dalle censure di merito, la cassazione della decisione impugnata. (…)” (I, punto 44, pag. 12). 2.8.1.2.   Se più organi (formali o di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali tutto il debito o una parte soltanto (cfr. art. 144 cpv. 1 CO; vedi anche STCA 31.2017.4 del 18 settembre 2017 consid. 2.12). Di conseguenza la Cassa gode per legge di un’ampia facoltà nel decidere se agire contro tutti i debitori o soltanto contro alcuni e questo Tribunale non può procedere al suo posto. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3, H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 5; STFA H 97/04 del 29 giugno 2006 consid. 3; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; STF 6B_966/2014 del 6 marzo 2017 consid. 2; U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2). In ambito amministrativo va poi ricordato che, secondo l'art. 42 LPGA, le parti hanno diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione. In ogni caso, al più tardi durante la procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente (DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374). L'audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di essere sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione che precede l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGA contiene a questo proposito una regolamentazione esaustiva (DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390; 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto

- nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Da un rinvio degli atti per garantire il diritto di essere sentito si può inoltre prescindere – anche in caso di grave violazione – se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse della parte lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (STF 935/06 del 21 febbraio 2008 consid. 7.1 con riferimento a DTF 132 V 390 consid. 5.1, 116 V 187 consid. 3d). 2.8.1.3.   In concreto, con riferimento alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.8.1.2) – ribadito che la Cassa gode per legge di un’ampia facoltà nel decidere se agire contro tutti i debitori o soltanto contro alcuni –, è a torto che l’insorgente fa valere una violazione “del principio dell'unità procedurale” per il fatto che la decisione di risarcimento danni nei confronti di RI 2 sia stata emessa solo in un secondo tempo. In merito, con la risposta, rettamente la Cassa ha addotto che “(…) riguardo alla lesione procedurale subita dalla ricorrente, e meglio per il fatto che la Cassa ha avviato due procedure risarcitorie nei suoi confronti e nella persona del signor RI 2, non modifica le sorti del provvedimento impugnato e nemmeno viola il principio dell'unità della procedura. (…)” (V, punto 3, pag. 4). In ogni caso, visto il succitato decreto di congiunzione delle cause del 21 luglio 2021 con il relativo accordo dell’insorgente (cfr. consid. 1.12), detta questione è superata e non merita qui di ulteriori approfondimenti. Quanto all’asserita violazione del diritto di essere sentita – ravvisata nel fatto che la Cassa non si è espressa formalmente con decisione incidentale sulla richiesta di sospensione della procedura di opposizione sino alla fine della procedura penale (cfr. consid. 2.8.1.1) – questo Tribunale rileva che i motivi alla base della decisione contestata paiono chiari. La Cassa ha segnatamente emesso la decisione di risarcimento del danno invocando l’art. 52 LAVS, adducendo che il credito in relazione ai contributi paritetici non pagati negli anni 2017 e 2018 dalla FA 1 sarebbe giustificato ai sensi di legge. La Cassa, oltre a motivare il rifiuto di sospendere la procedura fino all’esito del procedimento penale, ha preso posizione sulle censure sollevate nell’opposizione e indicato sommariamente i motivi per cui ha ritenuto sufficiente la documentazione agli atti e ribadito che non era necessario attendere l’esito della procedura penale. La censura di violazione del diritto di essere sentita formulata dalla ricorrente appare quindi infondata. A titolo abbondanziale va detto che anche volendo per ipotesi ammettere che la Cassa nella decisione impugnata avrebbe dovuto motivare ulteriormente perché ha respinto la domanda di sospensione della procedura, occorre rilevare che l’interessata ha comunque potuto comprendere la portata della decisione, impugnarla e confrontarsi con il suo contenuto. Per cui, anche volendola ammettere, l’eventuale violazione del diritto di essere sentito sarebbe stata comunque sanata in questa sede, dove ella ha nuovamente esposto e ribadito le sue motivazioni – in particolare chiedendo anche in questa sede di sospendere la procedura fino all’esito del procedimento penale (cfr. consid. 1.7 e la rispettiva presa di posizione della Cassa sub consid. 1.9) – dinanzi ad un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2 e 3.3; 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata; DTF 133 I 201 consid. 2.2 pag. 204 e riferimenti). 2.8.2.   Oggetto del danno, come accennato (cfr. consid. 1.3), è il mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni 2017 e 2018 così come risultano dai conteggi secondo la relativa dichiarazione dei salari e dagli specchietti coi relativi conteggi per gli stessi anni (doc. 1, 4 e 5). La ricorrente, dopo aver rilevato che le multe inflitte dalla Cassa non sono computabili, sostiene che “(…) nella sua decisione su opposizione la Cassa ha confermato l'importo del danno attribuito alla signora RI 1 affermando che sotto la voce " AVS Diffide, multe, tassazioni d'ufficio" presente nei conteggi art. 52 LAVS 2017 e 2018 non sono compresi importi inerenti a delle multe. […] Tuttavia, quanto concluso dalla Cassa è difficile da accertare poiché essa non ha mai presentato dei giustificativi che permettessero di confermare la sua tesi e, da una semplice lettura della voce, non si riesce a comprendere la composizione delle singole poste. (…)” (I, punti 26 e 27, pag. 8). Al riguardo questo Tribunale può fare proprio e confermare quanto addotto dalla Cassa nella risposta di causa e meglio che “(…) per quanto attiene all'ammontare del danno, la ricorrente censura la voce "AVS, Diffide, multe, tassazioni d'ufficio" presente nei conteggi 2017/2018 in quanto non sarebbe possibile accertare le multe inflitte dalla Cassa. Preliminarmente si rende attenta la ricorrente che la voce indicata dalla Cassa non è relativa alle multe d'ordine ex art. 91 LAVS, le quali richiedono l'intimazione di una decisione formale, ma riguarda le tasse d'intimazione ex art. 205 cpv. 1 OAVS. Le multe contestate dalla ricorrente sono invero le tasse d'intimazione notificate alla società, i cui importi si possono chiaramente evincere dai dettagli evoluzione incassi 2017-2018 allegati al presente memoriale responsivo (doc. 4-5) . Pertanto l'ammontare del danno, che comprende anche le tasse d'intimazione delle diffide ma non multe d'ordine, è correttamente comprovato e merita conferma. (…)” (III, punto 5, pag. 6; la sottolineatura è del redattore). L’importo complessivo di fr. 73’852.25, ottenuto sommando lo scoperto per il 2017 di fr. 27'643 e per il 2018 di fr. 46'209.25 (cfr. i conteggi sub doc. 1 secondo relativa dichiarazione dei salari) – viste anche le suesposte chiare ed esaustive puntualizzazioni fornite dalla Cassa circa la voce "AVS, Diffide, multe, tassazioni d'ufficio" –, è quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti (cfr. consid. 2.3). Giova qui ribadire che, avendo l’amministrazione debitamente documentato le proprie pretese, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b). In concreto la ricorrente – limitandosi, anche dopo aver ricevuto gli atti relativi alla procedura di risarcimento (cfr. doc. 4 e 5), a sostenere in modo del tutto generico che “(…) per la ricorrente non è possibile quantificare se le siano state computate, erroneamente, delle multe inflitte dalla Cassa (…)” (I, punto 27, pag. 8) – non ha contestato validamente l’importo del danno. 2.8.3.   La ricorrente – amministratrice unica della FA 1 dal 13.02.2017 al 01.07.2019 (dimissioni il 17.06.2019) (cfr. cosnsid. 1.1) – sostiene che nessuna responsabilità possa essergli attribuita adducendo che “(…) ha intrapreso una relazione con il signor __________ (1983). Dalla loro relazione sono nati due figli, il primo nell'aprile del 2016 ed il secondo, due anni più tardi, nel novembre del 2018. […] All'inizio del 2017 la signora RI 2 si è lasciata convincere dal signor RI 2, padre del compagno __________, a firmare i documenti necessari per la costituzione della società anonima FA 1. In questo modo il signor RI 2 poteva, come poi effettivamente ha fatto, servirsi liberamente dell'impresa per i suoi scopi commerciali senza figurare tra gli organi formali. […] La ricorrente non è oggettivamente riuscita a svolgere il suo ruolo di amministratrice alla luce dei suoi impegni non indifferenti quale madre di uno (in seguito due) bambini piccoli. Di fatto tale ruolo veniva svolto a tutti gli effetti dal signor TERZ

2. Non può infatti essere trascurato che la signora RI 1 si fidava ciecamente e provava una grande stima nei confronti del signor RI 2, non solo era il nonno dei suoi figli ed un cognato [ndr. recte: suocero] amorevole, ma millantava anche anni di esperienze alle spalle nel campo imprenditoriale. Pertanto, ella credeva - e non aveva nemmeno motivo per non farlo - a RI 2, quando quest'ultimo le assicurava che non doveva preoccuparsi di nulla, che avrebbe gestito lui correttamente tutta la società. Come verrà meglio espresso nel prosieguo del memoriale, RI 1 non ha di fatto mai avuto controllo sull'attività della FA 1; tutta la gestione della società - compreso il pagamento dei contributi paritetici - era in mano al signor RI 2. Pertanto, se qualcuno deve rispondere del danno subito dalla Cassa CO 1 questo è esclusivamente il signor RI 2. (…)” (I, punti 6, 7e 8, pag. 3). Quanto asserito non è sufficiente per liberarla da una responsabilità ex art. 52 LAVS. 2.8.3.1.   In particolare, quanto al fatto invocato dall’insorgente stante il quale ella “(…) non ha colpe, anzi è una delle molteplici vittime dell’illecite vicissitudini del signor RI 2, accusato dal Ministero Pubblico per diversi reati economici legati alla gestione della FA

1. La società fallita rappresenta un mero strumento utilizzato nella realizzazione di un piano ben più grande. Nulla di quanto la signora RI 1 sarebbe stata in grado di fare, avrebbe permesso di evitare l'indebitamento della società (anche nei confronti della Cassa di compensazione). (…)” (I, punto 42, pag. 12), va ricordato che secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2019.3 del 7 febbraio 2020, consid. 2.10; 31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019, consid. 2.9, entrambe con riferimenti) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa né a eventuali cause di un fallimento. In questo contesto, l’argomentazione secondo la quale l’asserito agire illecito di RI 2 avrebbe portato al fallimento la FA 1 non costituisce di per sé motivo di giustificazione o di discolpa per il mancato versamento degli oneri sociali. 2.8.3.2.   Nella misura in cui – adducendo che “(…) la Cassa incorre in un errore tanto in fatto ed in diritto poiché assume in maniera eccessivamente rigorosa una negligenza della ricorrente, allorché sulla base degli elementi concreti (rapporti di famiglia, RI 2 era infatti il nonno dei suoi figli, rapporti di fiducia particolarmente intensi alla luce della asimmetria di esperienze gestionali e imprenditoriali da qualcuno che si profilava, sempre RI 2, come un imprenditore di successo, e una giovane persona; contingenze concrete legate al ruolo monopolizzante di madre di un figlio all’epoca dei fatti appena nato e di un altro in arrivo) avrebbe senz'altro dovuto indurre la Cassa a ritenere una responsabilità esclusiva di RI 2, scagionando quindi la ricorrente. (…)” (I, punto 35, pag. 10) – l’insorgente volesse fare valere che l’art. 52 LAVS non istituisce una responsabilità causale, va rilevato che “(…) la realtà giudiziaria è però andata in sostanza nel senso di una responsabilità causale con possibilità di giustificazione o di discolpa (…)” (Cometta, “Il diritto societario in taluni suoi aspetti di diritto penale, assicurativo sociale e contabile”, in: Temi scelti di diritto societario, collana rossa CFPG n. 29, Lugano 2002, pag. 30 con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali). Al riguardo il TF, nella DTF 121 V 242, ha puntualizzato che “(…) nach ständiger Rechtsprechung nicht jede Verletzung der öffentlichrechtlichen Aufgaben der Arbeitgeberin als Institution der Versicherungsdurchführung ohne weiteres als qualifiziertes Verschulden ihrer Organe im Sinne von Art. 52 AHVG zu werten ist (BGE 108 V 186 Erw. 1b und 193 Erw. 2b; ZAK 1985 S. 576 Erw. 2 und 619 f. Erw. 3a). Das absichtliche oder grobfahrlässige Missachten von Vorschriften verlangt vielmehr einen Normverstoss von einer gewissen Schwere. Dagegen kann beispielsweise die relativ kurze Dauer des Beitragsausstandes sprechen (vgl. das nicht veröffentlichte Urteil Q. vom 22. November 1993), wobei aber immer eine Würdigung sämtlicher konkreten Umstände des Einzelfalles Platz zu greifen hat. Die Frage der Dauer des Normverstosses ist somit ein Beurteilungskriterium, welches im Rahmen der Gesamtwürdigung zu berücksichtigen ist und im Sinne der Rechtsprechung zu den Entlastungsgründen (BGE 108 V 186 f. Erw. 1b, 200 f. Erw.

1) zur Verneinung der Schadenersatzpflicht führen kann. Insoweit im nicht veröffentlichten Urteil Q. vom 22. November 1993 für die Verneinung der Grobfahrlässigkeit allein auf die kurze Dauer der Verletzung der Beitragszahlungspflicht abgestellt wurde, kann daran nicht festgehalten werden. (…)” (DTF 121 V 243, consid. 4b, pag. 244). La nostra massima Istanza giudiziaria si è confermata nella propria giurisprudenza e nella STF H 134/02 del 30 gennaio 2003 ha riaffermato che è, ad esempio, possibile imputare agli amministratori solo una negligenza lieve se il buco contributivo è corto (pochi mesi), se precedentemente la ditta ha pagato regolarmente i contributi e se la società non ha l'abitudine di sospendere il pagamento dei contributi sociali per pagare altri debiti più pressanti, finanziando in questo modo illecitamente la propria impresa (in argomento vedi anche DTF 108 V 196). In concreto, conformemente alla succitata giurisprudenza – visto anche quanto incontestatamente addotto dalla Cassa nella decisione su opposizione impugnata e meglio che “(…) si sottolinea in aggiunta che, a seguito dell'entrata in mora della società con il pagamento dei contributi, la Cassa ha proceduto dal mese di giugno 2017 - vale a dire pochi mesi dopo la sua costituzione - all'invio di diffide di pagamento e, dal mese di settembre 2017 all'avvio di procedure esecutive, che hanno portato all'irrecuperabilità dei contributi. (…)” (doc. 3, punto 7, pag. 10, la sottolineatura è del redattore) – e per i motivi di seguito esposti, all’insorgente non è possibile imputare solo una lieve negligenza. 2.8.3.3.   Accettando il mandato di amministratrice unica di una società anonima l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STF 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010). Alla ricorrente – che per altro non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui essa non avrebbe potuto adempiere ai suoi compiti di amministratrice unica; va qui rilevato che se l’impedimento fosse riconducibile, come sembrerebbe sostenere (cfr. consid. 2.8.3), ai figli piccoli e alle sue insufficienti conoscenze, allora essa non avrebbe dovuto accettare di assumere detta carica – incombeva l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi venisse effettuato. Questa omissione costituisce, come detto (cfr. consid. 2.6), una grave violazione del dovere di diligenza di un organo societario. In concreto RI 1 non poteva, nella sua veste di amministratrice unica (in tale veste la giurisprudenza prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti; cfr. STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3), accontentarsi di svolgere un ruolo passivo. Al riguardo, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). All’insorgente, che nemmeno adduce e tantomeno documenta di essersi debitamente attivata nella sua veste di organo formale della società affinché i contributi paritetici venissero regolarmente versati, non può che essere imputata una negligenza grave, avendo segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione ricoperta. Quanto alla censura secondo la quale “(…) non si può negare il fatto che la signora RI 1 rivestiva all'interno della società un ruolo passivo ma non si può di certo ritenerla colpevole a causa della sua passività. La ricorrente - mamma ed inesperta in campo imprenditoriale - era all’oscuro dei fatti avvenuti in quanto riponeva una grandissima fiducia nei confronti del signor RI 2. Peraltro, esso, oltre che vantare anni di esperienza nel campo dell'imprenditoria, era il padre del suo ex compagno nonché nonno dei suoi figli. (…)” (I, punto 41, pag. 11) – oltre a ribadire che se la passività è riconducibile al ruolo di mamma di due figli piccoli e alla sua inesperienza in campo imprenditoriale allora l’insorgente non avrebbe dovuto accettare di assumere la carica di amministratrice unica –, questo Tribunale conferma quanto pertinentemente addotto dalla Cassa e meglio che “(…) in merito all'asserito abuso della sua fiducia da parte dell'allora suo compagno va ribadito che ciò è irrilevante, in quanto, nonostante possa essere vero che generalmente all'interno di una relazione, come nel caso di specie, viga un rapporto di fiducia privilegiato, è altrettanto vero che se si volessero relativizzare gli obblighi di vigilanza all'interno di una "SA familiare", si finirebbe anche in tal caso a legittimare la figura dell’"uomo di paglia" (STCA 7 aprile 2004 inc. n. 31.2003.20-21-22; STCA 16 aprile 2003 inc. n. 31.2002.21). La giurisprudenza prevede inoltre che, se l'opponente ritiene di non avere sufficienti conoscenze per assumere una carica formale - negligenza peraltro ammessa dall'opponente -, non dovrebbe accettarla rispettivamente, se tale incompetenza emerge successivamente, dovrebbe rassegnare tempestivamente le sue dimissioni. A un'opponente, cosciente della sua incompetenza in materia, non può sfuggire di non essere neanche in grado di ossequiare i propri obblighi circa l'attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che vengono fornite (cura in istruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). L'opponente non avrebbe quindi dovuto attendere sino al 17 giugno 2019, vale a dire circa due anni e mezzo, per rassegnare le proprie dimissioni (STCA del 6 aprile 2017 inc. n. 31.2016.10 consid. 2.6). (…)” (doc. 3, punto 6, pag. 7). Va inoltre rilevato che nel caso di un gerente di una Sagl che sosteneva di essersi fidato dei due soci gerenti, tanto da non ritenere di dover verificare l’adempimento delle loro mansioni, questo Tribunale ha ritenuto che non può assurgere a motivo di discolpa il fatto di essersi fidato delle rassicurazioni da parte di terzi circa l’andamento degli affari della società e quindi anche circa il pagamento degli oneri sociali (cfr. STCA 31.2021.6 del 6 settembre 2021, consid. 2.7.4). Fidarsi di quanto detto rispettivamente delle affermazioni rassicuranti di terzi senza verificarne la veridicità configura un comportamento negligente (in questo senso cfr. Frésard, op. cit., RSA 1991 pag. 165 punto 8; cfr. anche STF H 349/01 dell’11 settembre 2002 consid. 2.4). La fiducia che si ripone in terze persone non è quindi circostanza idonea a giustificare il mancato pagamento dei contributi nei confronti della Cassa (in argomento, cfr. STF H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 5.3; STCA 31.2002.29 del 24 marzo 2003, consid. 2.7.1). 2.8.3.4.   La ricorrente non può, facendo leva sulla posizione dell’amministratore di fatto, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata). In particolare quanto addotto dalla ricorrente e meglio che “(…) non ritiene di aver violato, men che meno gravemente, nessun dovere incombente ad un organo formale di una società. Infatti, era il signor RI 2 che svolgeva in maniera esclusiva l’attività di organo direttivo della società e la ricorrente non ha mai avuto alcuna avvisaglia sul fatto che la società potesse avere dei problemi di natura finanziaria o sul fatto che i contributi AVS non fossero stati pagati. (…)” (I, punto 37, pag. 10), non permette di escludere una negligenza grave e non costituisce neppure motivo di giustificazione o di discolpa per il mancato versamento degli oneri sociali (cfr. consid. 2.7). Infatti, da una parte, lo si ribadisce, la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa né a eventuali cause di un fallimento (STCA 31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019, consid. 2.9 con riferimenti) e, dall’altra parte va rilevato come nemmeno l’insorgente ha sostenuto (e tantomeno documentato) di essere stata ingannata mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può esserle imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STF H 152/05 del 7 febbraio 2006). Nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STF H/268/01 e STF H/269/01 del 5 giugno 2003) ciò che l’insorgente non ha fatto. Al contrario, come incontestatamente addotto dalla Cassa, ella “(…) non ha portato alcun valido elemento che possa provare un oggettivo impedimento a inoltrare le dimissioni. Inoltre il fatto di affermare di aver chiesto più volte al signor RI 2 di "essere tolta dalla società" dimostra che la signora RI 1 fosse consapevole di tale necessità e che, come ha fatto ora per l'opposizione alla decisione risarcitoria, avrebbe semmai dovuto avvalersi del supporto di un legale, così da non rimanere in carica per circa 28 mesi, ciò che appalesa come tardive le sue dimissioni. (…)” (doc. 3, punto 6.1, pag. 10). Infine, nella misura in cui l’insorgente volesse fare valere un’esclusiva gestione della società da parte di terzi (in casu di RI 2), va osservato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STF H 238/98 del 13 novembre 2000, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto sopra, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarla dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave. 2.8.3.5.   In queste circostanze, non avendo adempiuto (per tutti i motivi sopra esposti) agli obblighi che la carica di amministratrice unica della società le imponeva (cfr. consid. dal 2.8.3.1 al 2.8.3.4) e non essendo dati dei motivi di giustificazione o discolpa (cfr. consid. 2.7), RI 1 deve essere ritenuta responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa. 2.8.4.   Quanto alla domanda di sospensione della presente procedura (cfr. consid. 1.7 e la relativa presa di posizione della Cassa sub consid. 1.9) la stessa va respinta ritenuto che per le ragioni sopra esposte questo Tribunale ha potuto confermare l’esistenza di una negligenza grave. In questo senso a ragione (e questo Tribunale fa proprio) la Cassa ha addotto che “(…) nel caso in esame la grave negligenza ex art. 52 LAVS della signora RI 1 è determinata dalla totale mancata gestione della FA 1, di cui ha assunto la carica di amministratrice unica per circa due anni e mezzo, rispettivamente della mancata sorveglianza dell'agire delle persone da ella delegate. Ne consegue che le eventuali violazioni di natura penale operate da terzi, nulla possono mutare nel negligente comportamento tenuto dalla ricorrente, peraltro pienamente ammesso dalla stessa. (…)” (VIII). Secondo il TCA nemmeno è necessario richiedere gli atti penali – nella domanda di sospensione l’insorgente ha rilevato che “(…) nella denegata ipotesi in cui la procedura non venga sospesa, si richiamano in ogni caso gli atti del procedimento penale e si chiede rispettosamente che ci venga assegnato un ulteriore termine per visionarli e selezionarli e, se del caso, versarli agli atti di questa procedura ricorsuale. (…)” (V) – (sul tema dell'apprezzamento anticipato delle prove, fra le tante cfr. cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1; 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6 e DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii) ritenuto, da una parte, lo si ribadisce, che le considerazioni sviluppate ai consid. dal 2.8.3.1 al 2.8.3.5 hanno già permesso di concludere per l’esistenza di una negligenza grave e, dall’altro lato, che circa l’ulteriore procedimento penale – nella succitata domanda di sospensione l’insorgente ha indicato che la stessa si “(…) giustifica anche alla luce della citazione della signora RI 1 ricevuta in data odierna per un nuovo ed ulteriore procedimento penale (Inc. n. 2021.781/GD) in relazione, sempre, ai medesimi fatti. (…)” (V). – la Cassa ha rettamente osservato che “(…) si precisa inoltre che l'ulteriore procedimento penale citato dalla controparte (INC.2021.781) si riferisce alla violazione di cui all'art. 87 cpv. 4 LAVS, per il quale la Cassa si è già costituita accusatore privato penale e civile giusta i combinati artt. 118 e 119 CPP (art. 79 cpv. 3LPGA). Infatti è stato rilevato che per il 2018, anno durante il quale la signora RI 1 era in carica, la società non ha riversato alla Cassa l'intera quota trattenuta ai dipendenti per un importo pari a CHF 15'018.35. Tale violazione, su cui l'autorità penale deve ancora pronunciarsi, nulla muta nella presente procedura, anzi, semmai evidenzia ulteriormente la responsabilità ex art. 52 LAVS della ricorrente. (…)” (VIII). In effetti, con scritto del 21 settembre 2021 (cfr. conisd. 1.13), la Cassa ha trasmesso al TCA l’ “Atto di accusa aggiuntivo” (ACC __________) del 3 settembre 2021 dal quale risulta che RI 2 e RI 1 sono accusati congiuntamente di: “(…) 1 infrazione alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti per avere, nel periodo compreso dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, a __________, a __________, a __________ e in altre imprecisate località, RI 1 in qualità di amministratrice unica, RI 2 quale dirigente effettivo (organo di fatto) della FA 1 (in liquidazione), avendo facoltà decisionale autonoma per l'operatività quotidiana della società, e quindi in veste di datori di lavoro tenuti a trattenere i contributi AVS/AD/IPG, in correità tra loro, versato ai dipendenti della società dei salari da cui erano stati dedotti i contributi AVS/AD/IPG e invece di riversarli alla Cassa di compensazione, utilizzandoli loro stessi oppure adoperandoli per soddisfare altre pretese, e meglio, per avere omesso di riversare alla Cassa CO 1 le ritenute dei contributi AVS/AD/IPG per l'anno 2018 per un importo di CHF 15'018.35; fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo; reato previsto: dall'art. 87 cpv. 4 LAVS (…)” (XIII/1 dell’incarto 31.2021.9 e VIII/1 dell’incarto 31.2021.13). Secondo costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quello che concerne le prescrizioni violate, né per quel che attiene la valutazione della colpa commessa (STF 9C_754/2020 del 22 luglio 2021, consid. 5.3; STF H 33/03 dell'8 ottobre 2003, consid. 5.6; STF H 411/01 del 5 marzo 2003, consid. 5 e STF H 194/01 del 4 febbraio 2002, consid. 2a). Egli si scosta tuttavia dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti stabiliti in sede di procedura penale e la loro qualificazione giuridica non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche di diritto penale prive di rilievo dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali (DTF 143 V 393 consid. 7.2; 125 V 242 consid. 6a e sentenze ivi citate; STF 9C_754/2020 del 22 luglio 2021, consid. 5.3; STF H 33/03 dell'8 ottobre 2003, consid. 5.6 e STF H 184/98 del 17 febbraio 1999, consid 4b). Inoltre, dato che per l'applicazione dell'art. 52 LAVS i parametri di valutazione sono diversi, non occorre in principio sospendere la procedura in attesa delle conclusioni della vicenda penale (STF H 411/01 del 5 marzo 2003, consid. 5). Tuttavia, nell'ipotesi in cui la procedura penale dovesse apportare elementi decisivi che permettano di scostarsi da quanto deciso nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali, alla ricorrente rimarrebbe comunque riservata la facoltà, a determinate condizioni, di adire questo Tribunale con un'istanza di revisione ai sensi dagli artt. 24 e seg. Lptca (in argomento cfr. STF H 393/01 del 27 gennaio 2003, consid. 2.6 e STF H 340/98 del 30 marzo1999, consid. 2b). 2.8.5.   Stante quanto precede, il ricorso di RI 1 dev’essere respinto e la decisione su opposizione dell’11 marzo 2021 confermata. 2.9. Ricorso del 9 giugno 2021 di RI 2 (inc. 31.2021.13) 2.9.1.   Questo Tribunale rileva innanzitutto che, a differenza di quanto addotto con l’opposizione dell’11 marzo 2021 (cfr. doc. 2) e con lo scritto del 21 aprile 2021 (cfr. doc. 5), con il presente ricorso l’insorgente non ha più fatto valere né una violazione del diritto di essere sentito né una carente motivazione. Pertanto, al riguardo – oltre a confermare le argomentazioni sviluppate dalla Cassa nella decisione su opposizione del 6 maggio 2021 qui impugnata (cfr. doc. 1, punti 6 e 6.1, pagg. da 5 a 8) –, questo Tribunale si limita qui a rinviare alle considerazioni sviluppate sopra in merito al diritto di essere sentito (cfr. consid. 2.8.1.2) osservando che il TF, nella STF 9C_754/2020 del 22 luglio 2021, si è confermato nella propria giurisprudenza rilevando che “(…) il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) comprende il diritto dell'interessato di offrire prove pertinenti e di ottenerne l'assunzione (DTF 140 I 99 consid. 3.4;130 II 425 consid. 2.1), ma tale garanzia costituzionale non impedisce all'autorità di rinunciare a svolgere atti d'istruzione se, fondandosi su un apprezzamento coscienzioso delle prove (DTF 125 V 351 consid. 3a), è convinta che i fatti siano stati provati secondo il grado della verosimiglianza preponderante e nessun provvedimento probatorio supplementare possa modificare tale apprezzamento. La violazione del diritto di essere sentito in relazione all'amministrazione delle prove è una questione che non ha una portata propria rispetto al motivo dell'apprezzamento anticipato delle prove (DTF 140 I 60 consid. 3.3 con riferimenti). (…)” (STF 9C_754/2020 del 22 luglio 2021, consid. 3.2.2). 2.9.2.   Quanto all’importo del danno – l’insorgente sostiene che la Cassa non ne prova l’ammontare adducendo che “(…) non possono infatti reclamare dignità di prova i tre foglietti, privi di data, firma ed indicazione se si tratti di conteggi notificati e cresciuti in giudicato, allegati alla Decisione di risarcimento della Cassa del 18 febbraio

2021. Gli stessi risultano del resto anche poco comprensibili, ad esempio non comprendendosi nel "conteggio 2017" perché siano stati aggiunti alla colonna Dare misteriosi “altri c/c creditori”. (…)” (I, punto 6, pagg. 8 e 9) – questo Tribunale rileva quanto segue. Oggetto del danno, come accennato (cfr. consid. 1.4), è il mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni dal 2017 al 2019 così come risultano dai conteggi secondo la relativa dichiarazione dei salari e dagli specchietti coi relativi conteggi per gli stessi anni (doc. 3, 8, 9 e 10). Al riguardo, con la risposta, la Cassa ha inoltre precisato che “(…) in merito alla voce "altri c/c creditori" di CHF 4'165.50 indicata in Dare nel dettagliato conteggio relativo all'anno 2017, si precisa che si compone di CHF 1'268.10 trasferiti il 25 aprile 2019 a favore dell'anno 2019, e di CHF 2'897.40 trasferiti in stessa data a favore del saldo 2018 (cfr. doc. 8, 9, 10). La voce "altri c/c creditori", indicata questa volta in Avere dei conteggi 2018 e 2019 allegati alla decisione risarcitoria, è comprensiva di questi importi. Tali trasferimenti hanno un impatto neutro sul danno imputato al signor RI 2 in quanto ritenuto integralmente responsabile ex art. 52 LAVS per gli anni dal 2017 al 2019. (…)” (III punto 6, pagg. 6 e 7). L’importo complessivo di fr. 82’186.45, ottenuto sommando lo scoperto per il 2017 di fr. 29'873.40, per il 2018 di fr. 49'242.35 e per il 2019 di fr. 3'070.70 (cfr. i conteggi sub doc. 3 secondo relativa dichiarazione dei salari) – viste anche le suesposte chiare e esaurienti precisazioni fornite dalla Cassa circa la voce "altri c/c creditori " –, è quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti (cfr. consid. 2.3). Giova qui ribadire che, avendo l’amministrazione debitamente documentato le proprie pretese, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b). In concreto il ricorrente – limitandosi a sostenere in modo del tutto generico che “(…) l’ammontare del danno non è stato provato dalla Cassa (…)” (I, punto 6, pag. 8) – non ha contestato validamente l’importo del danno. 2.9.3.   Il ricorrente contesta la decisione su opposizione del 6 maggio 2021 con cui la Cassa, avendolo ritenuto quale organo di fatto durante il periodo per il quale è stato fatto valere il danno, gli ha chiesto il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 82’186.45 per contributi paritetici non soluti dalla società negli anni dal 2017 al 2019 (cfr. consid. 1.4) (“(…) con la decisione impugnata la Cassa ha a torto ritenuto che il ricorrente fosse organo di fatto della fallita FA 1 e, sempre a torto, lo ha ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS di contributi AVS/Al/IPG impagati confermando la propria precedente decisione del 18 febbraio 2021 che lo condannava a pagare alla stessa Cassa CHF 82'186.45. […] In primo luogo la Cassa ha erroneamente ritenuto che il ricorrente - pacificamente mai iscritto a RC in alcun ruolo per la ditta fallita - fosse organo di fatto, circostanza che il ricorrente contesta fermamente. (…)” (I, punti 3 e 4, pagg. 2 e 3)) . Egli sostiene altresì che non sussisterebbe un nesso causale tra le omissioni rimproverategli dalla Cassa e il danno subito dalla stessa adducendo, tra l’altro, che “(…) in effetti, il nesso di causalità tra l'inazione di un amministratore e il mancato pagamento dei contributi arretrati viene interrotto se, come in concreto, un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS preesisteva poiché la società già si trovava in stato di insolvenza prima dell'entrata in carica dell'amministratore. Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è infatti data per il danno causato alla Cassa prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, visto che egli nulla poteva modificare, poiché la società anonima era già insolvente (DTF 119 V 401). (…)” (I, punto 5, pag. 7). 2.9.3.1.   La giurisprudenza non limita la responsabilità ex art. 52 LAVS agli organi formali, ma anche a quelle persone che prendono le decisioni che competono a tali organi o curano l’andamento degli affari e determinano la formazione della volontà della società (DTF 128 III 30 consid. 3a; 114 V 214; STF H 234/02 + 237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3; STF H 405+406/00 del 23 agosto 2002 consid. 4.3; STF H. 51/00 del 24 gennaio 2002 consid. 6a; Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, § 4 n. 223-239, pagg. 55-58; Nussbaumer, Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht den AHV, pag. 102, in: Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; Nussbauer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG in: AJP 1996, pag. 1075; Dieterle/Kieser, Der Schadensersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhädler 1995, pagg. 661seg.), vale a dire persone che, pur non essendo formalmente designate quale organo, lo sono di fatto in quanto prendono le decisioni di competenza di questi ultimi e assumono la gestione propriamente detta della società (amministratori di fatto: DTF 114 V 78 = RCC 1988 pag. 631; RCC 1989 pag. 180). Tuttavia è necessario che la persona in questione abbia avuto la possibilità di causare un danno o di non averlo impedito, in altri termini di aver esercitato effettivamente un'influenza sugli affari societari (DTF 128 III 30 consid. 3a, STF H 234/02 + 237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3). Nell’ambito della responsabilità del datore di lavoro, la posizione di organo di fatto deve essere esaminata nel contesto dell’obbligo del versamento dei contributi. Per questo motivo, dev'essere esaminato chi nella ditta impartiva disposizioni per il calcolo e il pagamento dei salari (e dei contributi AVS) e in che forma dette disposizioni venivano impartite (STF del 24 aprile 1986 nella causa E.W, a proposito di una procuratrice). A determinate condizioni possono assumere la qualità di organo anche il direttore, il procuratore ex art. 458 CO, l'amministratore di fatto (DTF 119 II 255, 117 II 441 consid. 2b, vedi anche STF H 51/00 del 24 gennaio 2002) o le persone che esercitano la funzione di gerente di fatto (cfr. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) e de l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, Schulthess 2011, § 126 N. 2397 pagg. 647 e 648 con la nota 3112 a pié pagina che rinvia alle STF H 41/05 e DTF 126 V 237). L’Alta Corte si è confermata nella propria giurisprudenza e nella STF 9C_54/2013 del 25 aprile 2013 ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) La responsabilità sussidiaria ai sensi dell'art. 52 LAVS presuppone che la persona interessata sia organo formale o di fatto (materiale) del datore di lavoro assoggettato all'obbligo contributivo. Organi formali di una società anonima sono i membri del consiglio di amministrazione. Organi di fatto sono per contro quelle persone che prendono di fatto le decisioni normalmente riservate agli organi esecutivi o che provvedono alla gestione vera e propria degli affari e che partecipano in maniera determinante alla formazione della volontà sociale (DTF 132 III 523 consid. 4.5 pag. 528; 114 V 213; cfr. pure DTF 129 V 11). Conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza in materia di responsabilità secondo il diritto della società anonima, i cui principi tornano di massima applicabili anche nell'ambito dell'art. 52 LAVS (DTF 114 V 214 consid. 3), riveste posizione di organo di fatto solo la persona che assume sotto la propria responsabilità una competenza duratura - e non solo isolata - per determinate decisioni che trascendono il quadro degli affari quotidiani e che influiscono sul risultato aziendale. Ciò non si realizza invece per le mansioni che si limitano alla preparazione e/o all'attuazione di simili decisioni (DTF 128 III 29 consid. 3c pag. 33). In altri termini, la responsabilità per la gestione riguarda soltanto la direzione superiore della società, al più alto livello della sua gerarchia (DTF 117 II 570 consid. 3 pag. 572). Per contro, lo svolgimento dell'intera amministrazione (fatturazione alla clientela, esecuzione dei pagamenti, allestimento dei conteggi salariali, incluso il conteggio con AVS, SUVA, gestione dei libri di cassa come pure dei rapporti bancari, ecc.) non è equiparabile a un'attività specifica di organo (DTF 114 V 213 consid. 5 pag. 219). L'obbligo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 52 LAVS interviene dunque di principio soltanto se la persona interessata aveva un potere di disposizione sui contributi non pagati e poteva determinare i pagamenti alla cassa di compensazione (DTF 134 V 401 consid. 5.1 pag. 402; 103 V 120 consid. 5 pag. 123; Marco Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 244 seg. e 256 seg.; cfr. pure sentenza 9C_535/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2). (…).” (STF 9C_54/2013 del 25 aprile 2013, consid. 4.1). Il TF, nella sentenza 9C_27/2017 dell’8 agosto 2017, chiamato a pronunciarsi nel caso di un procuratore di una SA iscritto a registro di commercio con diritto di firma individuale (“Zeichnungsberechtigter mit Einzelprokura im Handelsregister eingetragen”) – ritenute le motivazioni sviluppate dall’autorità giudiziaria cantonale che lo ha considerato quale organo materiale adducendo, tra l’altro, che il procuratore non aveva solo preso in consegna i precetti esecutivi bensì era presente al momento del pignoramento quale unica persona di riferimento per l’ufficio esecuzione tanto per il rinvio della vendita quanto per la definizione dei pagamenti rateali –, ha confermato il giudizio cantonale rilevando, in particolare, che “(…) das kantonale Gericht hat eine Gesamtwürdigung verschiedener Aspekte vorgenommen, und trotz fehlender schriftlicher Vereinbarung mit der Arbeitgeberin den Beschwerdeführer als deren (faktischer) Geschäftsführer betrachtet. Von lediglich punktuellen Tätigkeiten und untergeordneten Alltagsgeschäften (vgl.BGE 128 III 29 E. 3c S.

33) kann im Zusammenhang mit den konkret interessierenden Sozialversicherungsbeiträgen und den entsprechenden Zwangsvollstreckungsverfahren nicht die Rede sein. […] Ob sich der Beschwerdeführer explizit als Geschäftsführer ausgegeben hat, ist nicht ausschlaggebend. Wesentlich ist vielmehr, dass er aufgrund seines Auftretens und seiner Handlungen (vgl. dazu auch das Schreiben des Betreibungsamtes vom 8. Februar 2013) sowohl vom Betreibungsamt als auch von der Ausgleichskasse als solcher wahrgenommen wurde. (…)” (STF 9C_27/2017 dell’8 agosto 2017, consid. 4.4). L’Alta Corte si è confermata nella propria giurisprudenza e – chiamata a pronunciarsi in un caso in cui l’autorità cantonale aveva negato la qualità di organo di fatto ad un direttore di una SA con diritto di firma individuale – ha annullato la sentenza impugnata sviluppando, tra l’altro, la seguente considerazione: “(…) In tatsächlicher Hinsicht steht aufgrund des angefochtenen Entscheids fest, dass der Beschwerdegegner vom

14. August 2012 bis 25. September 2014 Geschäftsführer mit Einzelunterschrift der späteren Konkursitin war. Ebenso ist erstellt, dass er sich um die Abrechnungspflicht gekümmert, die Lohndeklarationen unterzeichnet und am 21. Mai 2013 einen Ratenplan beantragt hat. Dass er damit lediglich administrative Arbeiten ohne Einfluss auf die Willensbildung der Gesellschaft verrichtet hat, wie das kantonale Gericht ausführt und der Beschwerdegegner bestätigt, ist mit Blick auf seine Stellung als einzelzeichnungsberechtigter Geschäftsführer und die Erledigung von Aufgaben des Rechnungswesens nicht plausibel. Dies gilt insbesondere für den Antrag auf Billigung eines Ratenplans; diese Aufgabe fällt als Teil des Rechnungswesens in die Kompetenz des Verwaltungsrates oder der Geschäftsführung, nicht aber des administrativen Personals. Die Behauptungen in der Beschwerdeantwort, er habe die Ratenpläne im Auftrag des Verwaltungsrates eingereicht, finden im angefochtenen Entscheid keine Stütze. Soweit der Beschwerdegegner sodann geltend macht, in seinem Fall sei auf den von der Vorinstanz zitierten BGE 114 V 213 E. 4e und 5 S. 218 abzustellen, kann ihm nicht gefolgt werden. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in jenem Urteil festgehalten, dass die blosse Besorgung von Büroarbeiten die Annahme einer Organstellung in keiner Weise zur rechtfertigen vermag, weil sie sich in Handlungen erschöpft, welche die Willensbildung der Gesellschaft nicht massgebend beeinflussen. (…)” (STF 9C_275/2019 del 6 novembre 2019, consid. 4.1) 2.9.3.2.   In concreto – vista l’opposizione dell’11 marzo 2021 (doc. 2) e per presentare eventuali osservazioni al riguardo – la Cassa, il 15 marzo 2021, ha trasmesso all’attenzione dell’avv. __________, dello studio legale __________, la documentazione prodotta sub doc. 4 dalla quale risulta quanto segue. Il 13 ottobre 2017 l’insorgente, in qualità di direttore e su carta intestata della FA 1, firma una “DELEGA” – nella quale precisa che “(…) io sottoscritto RI 2 con la procura generale fattami dalla signora RI 1 (copia allegata) delego la Signora __________ al ritiro della documentazione inerente la società FA 1 (…)” (doc. 4) – finalizzata ad ottenere la “DICHIARAZIONE” circa la posizione contributiva della società, rilasciata dalla Cassa lo stesso giorno. Alla luce di questo documento a ragione (e questo Tribunale può fare proprio) la Cassa ha osservato che “(…) da ciò si può rilevare: - l'alta posizione dirigenziale del signor RI 2 e il fatto di agire nei confronti di terzi in rappresentanza della società; - il fatto che l'amministratrice unica non si occupasse direttamente della gestione [ndr.: della] società e che per tale compito avesse rilasciato una procura generale nei confronti dell'opponente; - che il signor RI 2 si occupasse in prima persona di questioni relative alla gestione degli oneri sociali e che di conseguenza fosse a conoscenza, sia degli obblighi legali della FA 1 nei confronti della Cassa, che della posizione debitoria stessa; - che tali mansioni erano già svolte a partire dal 2017, anno di costituzione della società, nonché anno oggetto del danno patito della Cassa. (…)” (doc. 1, punto 7.1, pag. 9). In particolare non è possibile seguire l’insorgente laddove, riferendosi alla succitata “DELEGA” del 13 ottobre 2017, pretende che “(…) a tale scritto non è allegata alcuna procura generale, che dunque non esiste. (…)” (I, punto 4.1, pag. 4). Infatti, questo Tribunale, da una parte non ravvede alcun motivo per negare l’esistenza di una “procura generale” la cui attribuzione a suo favore da parte dell’amministratrice unica è stata segnalata spontanemente e in un momento non sospetto dall’insorgente stesso. Dall’altra parte va confermato quanto addotto incontestatamente dalla Cassa nella risposta e meglio che circa l’inesistenza della “procura generale” sostenuta dal ricorrente “(…) si rileva che è stato lui stesso ad averne fatto esplicito riferimento nel suo scritto del 13 ottobre 2017, allo scopo di ottenere dalla Cassa degli estratti conto che peraltro egli nella sua veste di direttore della società avrebbe comunque potuto ricevere. Tale procura, che ha sortito l'effetto desiderato (la consegna per l'appunto degli estratti conto), non è stata scansita al pari della delega datata 13 ottobre 2017. Ad ogni modo, si rileva che, secondo dottrina e giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti (come nella fattispecie) la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. STCA del 27 ottobre 2011 inc. n. 30.2011.22 e riferimenti). (…)” (III, punto 3, pagg. 3 e 4). Sempre dal doc. 4 la Cassa ha, tra l’altro e inoltre, segnalato i seguenti atti traendone, rettamente e in modo pertinente, le seguenti conclusioni: “(…) – 14 maggio 2018 e 12 aprile 2019: il signor RI 2 firma rispettivamente le dichiarazioni dei salari 2017 e 2018 FA 1, comprovando di conoscere l'ammontare dei salari versati e di occuparsi in prima persona e per diversi anni della gestione dei rapporti con la Cassa. – 18 aprile 2019: l'opponente richiede alla Cassa di modificare, retroattivamente dal 1º gennaio 2019, la base di calcolo degli acconti su un importo di CHF 61'750.00 annui, svolgendo anche in tale occasione un compito esecutivo spettante al datore di lavoro (cfr. art. 35 cpv. 2 OAVS). – due lettere non datate del signor RI 2 e facenti riferimento ad un colloquio del 18 aprile [ndr. recte: luglio] 2019 presso gli uffici della Cassa e alla successiva citazione dell’11 dicembre 2019 (ndr in relazione all'istanza di fallimento senza preventiva esecuzione promossa dalla Cassa). Da ciò si può rilevare che:

- l'opponente ha presenziato personalmente presso la Cassa, quale unico interlocutore della società, ad un colloquio tra egli e il Capo ufficio contributi, signor __________ e il Capo servizio Incassi, signor __________; - l'opponente fosse perfettamente a conoscenza della situazione debitoria della società, riconoscendola, e che si fosse impegnato ad allestire e presentare un piano di rientro dello scoperto in rispetto a quanto richiesto dalla Cassa e a quanto con egli personalmente concordato; non limitandosi quindi a semplici attività di natura subordinata inerenti l’amministrazione degli stipendi; - l'opponente fosse anche a conoscenza della posizione occupazionale della ditta, dell'assenza di beni e di eventuali future entrate della stessa (ristorni IVA), nonché di aver concluso degli accordi con terzi (__________, imposte alla fonte) per il rientro dei relativi scoperti; - il signor RI 2 agiva in qualità di direttore della FA 1 e che per tale ruolo era stato citato in Pretura per la discussione della causa; - l'opponente ha espresso la sua volontà personale di non far fallire la società, ciò al pari della volontà che in altre realtà aziendali verrebbe esplicitata solo da un membro del consiglio di amministrazione di una società anonima, oltre a impegnarsi personalmente al rispetto dell’obbligo di pagamento degli scoperti. Né in tali scritti, né in altra documentazione agli atti risulta esservi un riferimento ad altri organi societari (formali e/o di fatto) o che il suo agire sia semplicemente in rappresentanza di una volontà altrui, avendo precisato che l'ulteriore richiesta di piano di rientro fosse l'unica soluzione che egli fosse in grado di proporre per evitare il fallimento della società. – 11 dicembre 2019: il signor RI 2 presenzia presso la Pretura di __________, quale direttore e unico rappresentante della società, all'udienza inerente l'istanza di fallimento promossa dalla Cassa. In tale occasione è sempre e solo l'opponente a manifestare la volontà aziendale, opponendosi all'istanza di fallimento e impegnandosi a rientrare dello scoperto in 48 mesi. (…)” (doc. 1, punto 7.1, pagg. 9, 10 e 11). Questo Tribunale non può invece seguire il ricorrente laddove – riferendosi alla “procura generale”, alle dichiarazioni salariali per gli anni 2017 e 2018 con la richiesta di modifica degli acconti del 15 aprile 2019, alle due lettere non datate dove l’insorgente si riferisce ad un colloquio del 18 luglio 2019 presso gli uffici della Cassa e alla successiva citazione dell’11 dicembre 2019 nell’ambito dell'istanza di fallimento senza preventiva esecuzione ai sensi dell’art. 190 LEF promossa dalla Cassa il 17 settembre 2019 (cfr., sub doc. 11, il “Verbale di udienza” presso la Pretura di __________ dell’11 dicembre 2019 e la succitata istanza ex art. 190 LEF) – sostiene che “(…) comunque una procura non fornirebbe informazione alcuna sui poteri e competenze interni di RI 2, unico aspetto rilevante (DTF 111 V 178 c. 5a). Inoltre detto scritto non prova certo che RI 2 avesse competenza e potere di disposizione sui contributi non pagati né che potesse determinare i pagamenti di tale società (DTF 134 V 401 consid. 5.1). […] La firma dei conteggi salariali annuali è infatti un adempimento di bassa manovalanza burocratica che non qualifica certo di organo di fatto il suo autore (DTF 125 V 237, 114 V 213 consid. 5). […] Anche la richiesta 15 aprile 2019 di modificare i contributi d'acconto, citata dalla Cassa (doc. allegato allo scritto 15 marzo 2021), non è elemento atto a qualificare di organo di fatto […] . Quanto alle due lettere non datate invocate dalla Cassa (doc allegati allo scritto 15 marzo 2020) si rileva che esse, oltre a non essere datate, non sono neanche firmate, né da RI 2 né da nessun altro: non sono quindi prova di nulla e tantomeno provano fantomatici poteri e competenze interni di RI 2. […] La comparsa all’udienza di fallimento del 11 dicembre 2019 risulta pure irrilevante, essendosi trattato di un'assistenza puntuale e specifica data per amicizia e solidarietà umana da RI 2 all'amministratore unico __________ che, malato, non poteva presenziare. (…)” (I, punti dal 4.1 al 4.5, pagg. 4 e 5). In effetti, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.9.3.1), questo Tribunale rileva quanto segue. Innanzitutto, come ritenuto nella succitata STF 9C_27/2017 dell’8 agosto 2017 con la quale il TF ha confermato la pronuncia cantonale, il TCA ritiene che anche nella presente fattispecie le suesposte risultanze di cui agli atti sub doc. 4 vanno valutate e interpretate globalmente. In quest’ottica vi è da ritenere che tutte le suesposte azioni intraprese dal ricorrente, nella veste di direttore della FA 1, sono state fatte in virtù della succitata “procura generale” che l’insorgente stesso, nella “DELEGA” del 13 ottobre 2017 (spontaneamente e in un momento non sospetto, lo si ribadisce), ha dichiarato di aver ricevuto dall’amministratrice unica. Quindi le mansioni rivestite dall’insorgente risalgono al 2017 ed è pertanto a ragione che la Cassa ha ritenuto “(…) che tali mansioni erano già svolte a partire dal 2017, anno di costituzione della società, nonché anno oggetto del danno patito della Cassa. (…)” (doc. 1, punto 7.1, pag. 9). Del resto, dagli atti non risulta e nemmeno l’insorgente ha provato e/o documentato che vi sia stata una modifica delle competenze delegategli. L’insorgente, come risulta dagli atti sub doc. 4, oltre alla sottoscrizione delle dichiarazioni dei salari per gli anni 2017 e 2018 e alla richiesta di modificare i contributi d’acconto del 15 aprile 2019, era per la Cassa l’unico interlocutore della società e anche davanti alla Pretura di __________ egli è apparso (nella sua veste di direttore) quale rappresentante della medesima (cfr., sub doc. 11, il “Verbale di udienza” presso la Pretura di __________ dell’11 dicembre 2019). Inoltre, dalle succitate due lettere non datate – nelle quali si fa riferimento ad un colloquio del 18 luglio 2019 avvenuto presso la Cassa e alla citazione per l’11 di dicembre 2019 nell’ambito dell'istanza di fallimento senza preventiva esecuzione ex art. 190 LEF promossa dalla Cassa il 17 settembre 2019 (cfr. doc. 11) – risulta che è sempre l’insorgente che, vista la situazione di “carenza beni” della società, ha presentato e chiesto di accettare alla Cassa un piano di rientro al fine di non fare fallire la società esternando la sua intenzione di fare fronte ai pagamenti dovuti, asserendo di credere di poter sostenere un piano di rientro in 48 mesi e informando circa l’accordo ottenuto per le imposte alla fonte e il pagamento dilazionato concesso dalla __________. Visto tutto quanto suesposte, a mente di questo Tribunale e conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.9.3.1, in particolare le succitate STF 9C_27/2017 dell’8 agosto 2017 e 9C_275/2019 del 6 novembre 2019), vi è da concludere che l’agire dell’insorgente (in forza della “procura generale” rilasciatagli dall’amministratrice unica) rientra nelle competenze di un amministratore di una SA e non può essere ritenuto solo, come da lui preteso, “(…) un adempimento di bassa manovalanza burocratica (…)” (I, punto 4.2, pag. 5) e trattato unicamente alla stregua di “(…) atti amministrativi di mera esecuzione (…)” (I, punto 4.3, pag. 5). Significativo è pure il fatto che, avendo avuto la possibilità di presentare altri mezzi di prova (cfr. IV), l’insorgente nulla ha prodotto e eccepito fronte alle seguenti ulteriori osservazioni (che questo Tribunale può fare proprie) formulate dalla Cassa in sede di risposta e meglio che “(…) riguardo alle lettere citate al punto 4.4 del ricorso, l'insorgente tenta - analogamente a quanto fatto per la procura generale - di inficiarne la veridicità, mettendo in dubbio che siano state effettivamente redatte dal signor RI 2. Al proposito la Cassa produce due messaggi di posta elettronica (doc. 6 e 7) - presenti nell'archivio personale del Capo dell'Ufficio contributi, signor __________ - che dimostrano da un lato che è stato il signor RI 2 - in piena autonomia e senza indicazione di agire per conto di terzi - ad averli inviati e, dall'altro, come sia stato lui a proporre per mezzo dei documenti a questi allegati un piano di rientro per la __________ (ciò che spiega anche il perché le lettere non siano firmate). In ogni caso l'oggetto dell'invio per e-mail recava la chiara indicazione FA 1 e il numero d'incarto SO.20194445, che si riferisce inequivocabilmente all'istanza ex art. 190 LEF concernente la società in parola (cfr. verbale d'udienza presso la Pretura di Lugano dell'11 dicembre 2019; doc. 4). Va pure sottolineato che il ricorrente è stato in effetti a colloquio con il signor __________ e con il signor __________ (Capo Servizio incassi) proprio per trovare una soluzione che permettesse di evitare il fallimento della FA 1. È bene rammentare che il signor RI 2 - da solo - è stato diverse volte presso gli uffici della Cassa per discutere anche degli scoperti della __________, società per la quale non è mai stata depositata da parte della Cassa alcuna istanza di fallimento ex art. 190 LEF, come invece avvenuto per la FA 1, e ciò a dimostrazione semmai del ruolo del signor RI 2 quale unica persona di riferimento per le società del "__________". In merito al fatto che il signor RI 2 abbia presenziato all'udienza dell'11 dicembre 2019 in Pretura, si osserva che dal relativo verbale non emerge che il signor RI 2 agisse a nome e per conto o su delega del signor TERZ 1, così come neppure risulta alcuna prova circa l'asserita impossibilità a presenziarvi da parte del signor TERZ 1 per motivi di salute. Quest'ultimo non ha peraltro mai intrattenuto rapporti con la Cassa per la FA 1, rispettivamente dal suo conto individuale risulta essere, invece, stato dipendente della __________ da gennaio 2019 a dicembre 2019. Infine, si evidenzia che, benché il signor RI 2 abbia sempre agito da solo e in prima persona per quanto attiene alle questioni AVS della FA 1 e malgrado ne fosse il direttore - quindi sicuramente persona ben informata sui fatti -, egli si limita a contestare il suo ruolo di organo di fatto - secondo la Cassa evidente -, ma non spiega chi fosse in realtà a decidere per la società e che gli ordinasse di: pagare o non pagare gli oneri sociali, redigere documenti e piani di rientro inerenti ai contributi, presenziare in sua vece presso gli uffici della Cassa o altri enti pubblici e/o privati e a chi egli dovesse, visto il suo asserito ruolo subalterno, render conto e riferire di ogni azione al fine di ottenere i successivi ordini per gestire la FA 1, ora fallita. (…)” (III, punto 4, pagg. 4 e 5). 2.9.3.3.   Stante tutto quanto precede questo Tribunale – anche senza approfondire le ulteriori argomentazioni sviluppate dalla Cassa circa la presenza dell’insorgente alla trasmissione televisiva Falò, il procedimento penale a suo carico e l’opposizione alla decisione risarcitoria dell’amministratrice unica (cfr. doc. 1, punto 7.1, pagg. 11 e 12) con le relative censure formulate al riguardo dal ricorrente (cfr. I, punti 4.6 e 4.7, pag. 6) – deve pertanto confermare la conclusione della Cassa secondo cui (quale organo di fatto della FA 1 fin dalla sua costituzione) l’insorgente doveva provvedere al pagamento regolare dei contributi paritetici dovuti dalla società negli anni dal 2017 al 2019 e che il suo comportamento è in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno da essa subito. Infatti – ribadito che l’insorgente ha assunto la posizione di organo di fatto dal 2017 e che la Cassa sin dal mese di giugno 2017 ha dovuto procedere all’invio di diffide e a partire dal mese di settembre 2017 all’avvio di procedure esecutive (vedi gli specchietti sub doc. 8, 9 e 10) – va qui ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.). 2.9.3.4.   Quanto alla censura secondo la quale il nesso causale tra l’inazione del ricorrente e il danno subito dalla Cassa sarebbe interrotto visto lo stato di insolvenza della società (cfr. consid. 2.9.3) va, infine, rilevato quanto segue. Da una parte (lo si ribadisce ancora una volta), per i suesposti motivi (cfr. consid. 2.9.3.3), questo Tribunale ha confermato che l’assunzione della posizione di organo di fatto va fatta risalire al 2017 (anno di costituzione della società) e, dall’altra parte, che l’insorgente non ha addotto e tantomeno provato che la società fosse già insolvente a quell’epoca. In questo senso rettamente e in modo pertinente la Cassa, con la risposta, ha rilevato che “(…) si rammenta che il signor TERZ 2 è stato considerato organo di fatto già dalla costituzione della SA nel febbraio 2017 e che la giurisprudenza citata dall'insorgente si riferisce ad una persona che subentra in una società preesistente quando il danno si è già concretizzato o per fallimento o tramite il rilascio di un attestato di carenza di beni e che di conseguenza il nuovo organo nulla può più attuare per ridurre o evitare il danno alla Cassa. Nella fattispecie, l'insorgenza del danno è subentrata con i primi attestati di carenza di beni rilasciati il 20 agosto 2019 (doc. 11), mentre il fallimento è stato decretato solo in data 9 gennaio 2020. (…)” (III, punto 5, pag. 6) e precisato che l’intervento del ricorrente all’udienza dell’11 dicembre 2019 “(…) non è stato considerato dalla Cassa come elemento che ne determinasse l'inizio della responsabilità ex art. 52 LAVS, bensì come ulteriore elemento che ne evidenziasse il ruolo di organo di fatto già dalla costituzione della società nel 2017. (…)” (III, punto 5, pag.6). 2.9.4.   In queste circostanze, appurato il ruolo di organo di fatto ricoperto dal ricorrente in seno alla società e non essendo ravvisabili dei motivi di giustificazione o discolpa (cfr. consid. 2.7), la decisione impugnata che ha stabilito che RI 2 deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla FA 1 negli anni dal 2017 al 2019 per complessivi fr. 82'186.54 va dunque confermata. 2.10.   L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto, i ricorsi sono datati 29 aprile e 9 giugno 2021, pertanto è applicabile il nuovo diritto . Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).” Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”. Ne discende che nei presenti casi non si riscuotono spese giudiziarie. 2.11.   Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente). Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso di RI 1 (inc. 31.2021.9) è respinto .

2.   Il ricorso di RI 2 (inc. 31.2021.13) è respinto .

3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.   Comunicazione agli interessati. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti